商标抢注的现状及对策(精选8篇)
商标抢注的现状及对策 篇1
对于商标抢注人来说,现在最热门的关注点应当是“王老吉”的商标归属之争权之争,近日,加多宝因不服仲裁委员会对“王老吉”商标归属所作出的裁决,而提起上诉,为此“王老吉”商标归属再生悬念,咱们不管是是非非,总之这是一场养父与亲爹之间的战争。
商标最感兴趣的是王老吉的品牌价值,2010年11月,广药集团启动王老吉商标评估程序,王老吉品牌价值被评估为1080.15亿,这个商标何指是一个金娃娃,简直就是一座金山啊。我的商标能不能卖出这个高价啊?哪怕是万分之一?
商标的市场价值和品牌力99%的是体现在传播上,只有在消费者心目中的占位,才有品牌记忆点。商标的平面注册需要用品牌传播的立体化体现出来,从商标到品牌,这里面有很长的一段路要走,当前的众多企业中,很多企业的品牌不过是商标,只是本企业的产品在市场上的一个符号而已,可以令人痛心的说很多的商标还在没有走上几步时就已经夭折了。
如何才能突破商标的束缚,塑造一个全新的品牌情感元素呢?客观的说,商标只是一个符号,一个受国家认可和知识产权认可的法定符号。品牌是商标的延伸元素,它主要体现在影响力上,主要着重于六个主要指标:
――熟悉度:用户知道并且了解该品牌的程度,反映市场的表现和地位
――流行度:流行的/大众接受的品牌,反映市场的表现和地位
――相关性:品牌以及产品是否适合目标人群,是品牌资产的基础
――独特性:该品牌区别于其他品牌,反映品牌超越竞争对手的能力和品牌的前景
――高质性:用户感知的质量,是品牌长存最基本的要素
――信任度:用户是否信任,反映品牌带给用户利益和权益的能力
其次说,品牌的建立过程也是要与时俱进的,因为品牌的传播是在要不断的适应市场环境的变化,对于企业来说,在创业以前,企业最主要的驱动力是分销的扩张;但是接下来,将回到产业最主要的竞争力:产品创新和品牌创新。 那么,企业的商标与品牌也要随之改变。随着企业的发展,改动品牌或口号也是很快的,如,在2010年6月30日举办的品牌重塑计划中,李宁宣布启用全新的企业标识和广告语“Make the Change”(让改变发生),原先的广告语“Anything is possible”(一切皆有可能)则被取而代之。几乎在一夜之间,李宁品牌的全新广告语就充斥了大小媒体:电视、地铁广告、互联网,以及零售店。正因为如此,将时尚创新、风格独具的元素融入李宁品牌,重塑品牌活力,才会变得如此重要。李宁的核心消费群体已经从70后,80后90后转变,通过品牌情感的自然升级,让改变不断追逐消费者的脚步前行。
值得注意的是,绝大多数的个体抢注商标人,抢注的都是时效性商标,热点或是“争议”商标,这样的商标注册之后,商标的市场价值能如何体现?时效性随着是境的过去,消费者也在理性消费中不断成熟,
热点或是“争议”,只会使矛盾不断加剧,促使消费者的消费看法两极化,对于市场需求来看,这可不是一件好事。
应当说个人商标抢注人是在赌,赌商标的“原子能效应”,在今天这个对品牌高度敏感的市场,老顾客很可能会对新的品牌形象不适应,而同时,被其他公司追逐的新客户却还未来得及转向。这是一次大赌博。
是否有成功的概率?查钢先生认为,根本没有这种概率,个案的成功是不能放在四海皆准的,并不能说明发展的主流。商标界津津乐道的炒作“现代”转让没有任何实质意义,反而从现在看,王老吉的商标倒是很有说服力的,相信以后王老吉的故事会被很多商标人传播的。可惜的是商标人炒作的侧重点不在这里。
从王老吉的商标争议中,商标人至少悟到了几点:
一、这是一场商标租用引起的争议,加多宝今天表现得更如何的委曲求全和不平,有一点是不容置疑的,就是王老吉商标的所有权是在广药集团。
二、王老吉的的品牌是虚拟的,2010年11月,广药集团启动王老吉商标评估程序,王老吉品牌价值被评估为1080.15亿,这个价值含金量也只是说说而已,真金白银的是加多宝,每年的上百亿的销售收入才是实打实的。商标人的目光会自动过滤,他们的眼晨只是上千亿的虚似价值,而淡化加多宝的上百亿销售收入。
三、2000年以前,只有岭南的街头小店知道王老吉,现在是全国人民都知道王老吉,自汶川地震的“捐款一个亿”,王老吉的大气与王石的言过其实形成了鲜明的对比,一下子让全国人民让记住了来自岭南的王老吉,此后的王老吉通过一系列的推广创新,祝福奥运会,网上腾讯,赞助广州亚运会,宣传联动全国,精耕细作于渠道终端,使品牌的美誉度更是如日中天。可见商标品牌价值是后天形成的,而不是天生的,而是加多宝的市场策略。商标的品牌力靠的是市场经营。
从另一个角度看王老吉的商标之争,它可能加快了商标抢注人的商标死亡。在市场一体化和知识产权意识日益深化的今天,商标抢注人的“买卖心理”越来越没有市场了,商标卖卖成效如同彩票价值一样,绝大多数的商标抢注人在现实贫困的物质生活中期待。查钢先生认为与其说广药集团与加多宝在争王老吉,不如说是在争一个“凉茶市场”的市场主导权,他们争的是王老吉的品牌传播力,王老吉只不过是一个符号,只要凉茶市场不断壮大,这个带头大哥是谁就看谁的综合实力了。战略和体系运作,这一点恰恰是商标抢注人不能具备的,他们除了商标注册证书,还有什么?
还有梦想,类似王老吉被评估为1080.15亿,因为是梦想,所以才很难达到。这两个数字两者之间成为了不可调和的矛盾,同样,也这是商标抢注人的悲哀,方向走错了,再努力也没有用。
商标抢注的现状及对策 篇2
一、商标抢注给我国企业带来的恶劣影响
1. 给我国企业造成巨大的经济损失。
一是我国企业为扩大该商标知名度所做的各项努力和投入的各项资产, 在商标被抢注后, 因为不能再在国外市场使用必然带来经济损失。二是我国企业如果无法收回被抢注商标, 要启用新商标, 而新商标不为人所熟知, 销量必然会受到影响, 并且其推广宣传又需要一大笔经济投入, 这也是抢注带来的经济损失。
2. 给我国企业造成巨大的无形损失。
知名商标一旦被抢注, 除了巨大的有形经济损失外, 还面临着巨大的无形损失。具体表现为:一是我国企业商标在国外被抢注后, 一方面我国被抢注商标的企业产品就不能以原有商标进入该国市场, 否则就会被诉以侵权, 给我国企业的国际信誉造成损失;另一方面若要进入, 只有通过另换商标的方式进入, 但这同样将对企业无形资产造成无法估量的损失。二是可能形成示范效应, 导致更多的国外个人或公司, 甚至是国外商标职业炒家仿效, 形成抢注我国商标的狂潮, 从而不仅妨碍了我国的开放和融入全球化的速度, 更是破坏了国际市场公平竞争与诚信经营的市场秩序, 诱发不正当竞争行为。
3. 成为阻碍我国产品进入国际市场的新手段。
外国不法企业采取这个手段, 利用我国企业在商标国际化注册上的滞后, 通过抢注阻止我国相同或类似的商品进入或进一步扩大国外市场, 阻止我国企业用有影响力的商标和自己正面竞争, 将竞争对手的中国企业挡在国际市场之外。抢注已经成为一些国外企业阻碍中国企业产品进入国际市场的新手段, 成为一些国外企业进行贸易保护与实行防御策略的手段, 从而达到阻止我国企业进入国际市场的目的。有的企业甚至还通过抢注我国知名商标, 迫使我国企业退出已有的国际市场。
可见, 商标在国外被抢注轻则对我国企业造成经济损失及信誉损失, 重则将阻碍我国企业进军世界的步伐, 所以我们必须对商标抢注现象进行分析, 找出应对之策。
二、商标抢注中我国企业自身存在的原因
我国企业踏出国门的时间还不长, 所以我国企业与国外企业相比对国际贸易规则不熟, 我国企业在国际市场上的经验还显得十分欠缺, 还没有形成一个全球化的商标意识。
1. 商标国际化注册意识淡薄。
商标国际化注册, 是企业开拓国际市场的重要措施, 然而我国许多企业对于商标国际化注册没有给予应有的重视。由于把到国外申请注册商标想象的非常复杂, 以及由于从投入上一时看不到价值所在, 我国很多企业常常在出口之后才开始注册自己的品牌, 致使“抢注”事件频繁出现。从全国看, 我国大部分企业仅是进行了商标的国内注册, 我国企业没有进行商标国际化注册的现象非常普遍。
2. 企业商标知识产权保护意识薄弱。
在国际市场上销售商品, 应当先注册、再销售, 而我国企业却是先销售、后注册。这种奇怪现象足以说明, 目前中国企业的商标知识产权保护意识薄弱, 很多企业没有意识到商标知识产权境外保护的重要性, 没有形成一个全球化的商标意识。
3. 对国外法律不了解。
我国有许多企业对国外法律与商标保护与注册法规等问题存在着怯心。由于对国外商标和专利等相关法律不甚熟悉, 一方面造成到国外注册不积极, 另一方面发生抢注后, 也不善于拿起法律武器维护自身合法权益。随着中国企业“走出去”步伐的加快, 无论竞争对手是处于战术还是战略的考虑, 采取诸如抢注同名商标等攻防手段先发制人的现象, 会越来越多地冒出来。我国企业, 若还不具有国际化注册意识并敢于利用法律武器维护自身权益, 那么只会处于越来越被动的地位。
4. 我国企业产品的国际竞争力不强的制约。
从站在全球化的角度看, 我国企业规模小, 竞争力不足。2011年我国有58家内地企业进入世界500强, 然而我国世界500强企业的寿命平均只有23年, 人均营业收入只相当于世界500强同类指标的45.6%, 我国企业的国际竞争力显然不够。我国企业产品的国际竞争力不强, 缺少技术含量高、具有国际竞争力的发明专利, 没有强大的研发能力作为后盾, 品牌与商标很难获得长足发展, 品牌与商标的国际竞争力必然受影响, 对商标在国外被抢注的问题必然会难以顾及。
三、防范对策
1. 建立商标保护的超前意识。
我国企业应该在开发产品之初就树立商标保护意识, 制定相关的品牌推广与商标保护战略, 面对日趋激烈的国内外竞争, 及时进行登记注册, 尤其是要加强商标的国际保护意识, 树立商标先行意识。成长中的企业如果在一个五年或十年规划中预计自己的成长或产品会跨出边境, 就应该考虑在全球范围内管理知识产权的问题, 就应该提前几年尚未出口时在目标市场进行商标注册, 因为商标的批准审核需要一定时间。
2. 利用国际商标注册进行保护。
中国企业除了自己或通过代理方式逐一向所在国直接申请, 注册后只能在该国得到保护以外, 我国企业还可以利用马德里国际注册体系进行海外注册。我国已加入该体系, 可以利用该体系进行商标异国注册, 不再需要到国外聘请代理机构进行繁杂的申请手续。如只要花费10万元人民币, 就可以同时指定在70多个马德里系统成员国申请商标注册。
3. 重视利用法律武器。
在国内外新的竞争形势下, 我国企业要加强研究欧美各国的反倾销法规、知识产权法规和相关强制性技术标准等一系列跨国公司常用的“武器”, 才能在拓展国际市场的过程中, 运用好更多有效手段, 以维护自身合法权益。尤其当商标在国外被恶意注册时, 我国企业要勇于拿起法律武器, 根据当地商标法, 要求撤销注册, 以维护自己对商标的权益。若被抢注的商标属中国驰名商标, 中国企业应充分利用《巴黎公约》保护成员国驰名商标的原则, 要求撤销对方注册。一般而言, 各国法律中都明文规定只要能证明对方是恶意注册, 商标将会获得撤销, 退一步来说, 即使无法赢得官司, 从社会舆论角度, 也能提高我国企业的知名度, 也能使恶意抢注者信誉受损。
参考文献
[1]窦鹏娟.中国驰名商标应对海外抢注的不足与对策——以“王致和”与“Hisense”案为例[J].乐山师范学院学报, 2010, 25 (10) .
[2]叶盛荣.国际商标抢注行为的成因及对策[J].中南林业科技大学学报 (社会科学版) , 2009, (03) .
[3]张亦梅.浅析海外恶意抢注商标的成因及对策[J].山东行政学院山东省经济管理干部学院学报, 2010, (4) .
商标抢注的现状及对策 篇3
关键词:知识产权;商标法;域外抢注;保护;应对措施
多年以来,一些中国的驰名商标在其他国家和地区已多次遭遇抢先注册。根据《中国财经报》报道,中国出口商品商标被抢注已有2000多起,每年造成无形资产的损失约为10亿元人民币。中国企业“走出去战略”的遭遇反补贴、反倾销等等贸易壁垒,这些巨大障碍是中国驰名商标注册拓展海外市场经常会遇到。近些年,经常会发生拥有中国驰名商标的企业其多年维护商标在海外遭遇抢注,使得长期的累积值的商标为他人作了嫁衣。
一、我国民族商标屡遭抢注的原因
(一)企业注册海外商标意识薄弱
我国大多数企业暂时还没有形成一套完整的知识产权保护战略,也几乎没有有效的建立保护商标使用权的市场检测预警系统,更不熟悉运用商标境外注册这一保护措施维护自己企业品牌的利益,这些原因使得我国企业商标海外注册表现出积极性不高的现状,商标意识与发达国家仍存在较大差距。如美国史克公司在120个国家注册了2.5万多件商标,日本索尼公司在国外注册了500多件商标,英国联合利华公司在世界各地拥有注册商标达7万件,仅在中国的就超过了1000件。好多世界驰名商标都在世界大多数国家取得了商标权,这样的做法是非常明智的,在进入市场之前就预先申请商标注册登记,避免了日后许多麻烦。在这一方面就很值得中国的企业好好学习。
(二)企业自主创新能力缺失
大体上来看,我国的企业相当缺乏自主创新能力,企业的技术创新提醒还基本上处于初级阶段,只是单纯的进行技术引进再创新,不少企业忽视开发产品品牌的海外市场,且在还没扩展到一定企业规模时,根本不考虑创新品牌,更不用说具有抢先在国外注册自己产品品牌商标的意识,这些能力的缺失给国外炒家的恶意行为提供了可乘之机,使其趁虚而入,侵害了我国企业的利益。
(三)国外炒家的恶意行为
很多老字号的中国驰名商标都被选为被抢注的对象,这些国外的职业炒家只要发现有潜在价值就会抢注,给我国企业带来不可估量的损失。由于新修改的商标法的实施,为这些炒家提供了便利的条件,炒家们不仅可以以个人名义注册,而且有权自由转让和变更持有的商标。这批国外的炒家会以法律漏洞为纲,对中国惯用商标进行市场进入的可能性预测,并蓄意抢先注册,而后则进行商标倒卖或起诉侵权以骗取赔偿。
二、我国商标保护与管理存在的问题
(一)政府对知名品牌的保护力度不够
当企业出现知名品牌之后,在巨额利润的诱惑下,假冒伪劣知名品牌产品会出现搅乱市场的正常秩序,损害顾客的利益,破坏企业多年维护的知名品牌的声誉,使企业多年发展的品牌效益付之东流。所以政府相关部门应加大对对严重商标侵权行为的处罚力度,最大限度地减少受假冒侵害的损失。国内的情况尚且如此,国内的企业在海外遭抢注的案件发生,政府更没有积极主动的去保护我国企业的利益。
(二)商标保护的制度和法律体系还不够完善
我国在海外维权平台上没有一个良好的制度,平台就没为我们的企业提供良好的有效解决海外商标纠纷的平台。驰名商标保护工作始于1992年,1996年国家工商总局颁布了《驰名商标认定和保护暂行规定》,直至2002年4月,国家工商行政总局商标局共认定了293个驰名商标,但这些驰名商标的认定依据是《暂行规定》,并不是《巴黎公约》和《商标法》意义上的驰名商标。2003年6月《暂行规定》废止,那么,这些驰名商标的继续存在将形成一些法律保护上的缺憾和空档。
三、应对民族商标域外被抢注的对策
(一)企业自身树立商标保护意识
企业要注意强化商标保护意识和先行意识,秉承“自愿注册原则”和“申请在先原则”,要对即将要进入他国市场的商标提前、及时注册,免遭抢注。
(二)企业要提高企业自主创新能力并设立严密的商标体系
企业要提高自主创新能力。企业文化是企业的灵魂,一个有核心竞争力的企业,势必要把企业自主创新能力作为企业文化的重中之重。鼓励人才不断创新,使企业的产品价值不断提升。根据每个公司的具体实际情况,制定严密的商标注册保护体系。
(三)积极防范国家炒家的恶意行为
企业自身積极运用国际条约进行法律维权。企业应当积极运用各国际条约中的商标保护条款,撤销外国厂商对我国民族企业商标的抢先注册。只要企业积极进取,努力把自己的品牌打造成驰名商标,那么就拥有特殊保护,不论是否注册,都不会受到那些别有用心的恶意炒家的威胁,使自己能够在世界企业竞争者占有一席之地。
(四)政府和有关部门发挥优势作用加大对知名品牌的保护力度
我国政府和有关部门应当积极支持我国民族企业域外商标维权,为维权提供良好的环境。政府相关部门应建立海外维权机制,建立这个平台,为我国企业商标在外面遭受到抢注提供支持。到目前为止我们已经同20多个国家签署商标领域的合作备忘录,建立政府间的沟通机制,我们也要利用这个平台,使我们的商标抢注问题得到政府的支持,能够得到妥善解决。
总之,我国企业如果想要在国际市场上有一定的话语权,占有一席之地,进入世界一流的大企业的队伍中,势必要制定自己的商标战略,重视商标在全世界范围内的注册,这是为企业开拓市场、建立属于自己企业的名牌的基础和前提。
参考文献:
[1]黄晖.驰名商标和著名商标的法律保护:从识别到表彰.法律出版社,2001.
[2]朱谢群.我国知识产权发展战略与实施的法律问题研究.中国人民大学出版社,2008.
傍名牌、抢注商标坑人还是坑己? 篇4
近年来关于商标权纠纷的案件时有发生,越来越引起社会关注。
傍名牌,这种情况多是没有实力的不知名小企业想迅速扩大市场,借助知名品牌进行宣传,从本质上反映出部分企业急功近利的思想,他们的行为实属搭便车。
1.“阿迪王”
一家以外贸代工起家的小鞋厂在2006年成立阿迪王体育用品(中国)有限公司。 旗下主打的阿迪王品牌因为名称、商标酷似国际知名运动品牌阿迪达斯而被称为“山寨王”,网友们有关“穿鞋只穿阿迪王”、“阿迪王就是山寨王”等反讽调侃之语不断。
即便这样,阿迪王却在逆境中顽强生存:在伦敦奥运会上, adivon一口气选择了叙利亚 、莱索托 、科特迪瓦3个国家作为赞助对象;在芒果台投放广告;赞助郭敬明的《小时代》;进军NBA等等。 虽然在北上广等一线城市人们的认同度不高 ,但在三四线市场却迅速占据市场。 截至2012年底,阿迪王年利润已经破亿元,在全国铺开3000多家门店。
2.乔丹体育
晋江的乔丹体育股份有限公司注册拥有 “乔丹”、“QIAO DAN”、“侨丹”等系列品牌 ,由于和篮球明星迈克尔·乔丹重名 , 商标也与其1997年拍摄的灌篮照片剪影高度近似, 所以该品牌一度被认为与迈克尔·乔丹有关系, 以低廉的价格在中国的小城市占据了相当大的市场,2010年的销售收入高达29.1亿元,甚至一度谋求上市。
3.江苏好丽友
好丽友成立于1956年,是韩国四大食品公司之一,在20世纪90年代中期进入中国市场,拥有2家法人-- 好丽友食品有限公司和好丽友食品(上海)有限公司,凭借其知名品牌“好丽友派(巧克力派)”,在进军中国市场20年后年销售额突破了1万亿韩元 。 但是在江苏连云港却有两家名字叫好丽友的企业,一家名为江苏好丽友食品科技有限公司,主要经营海苔、海产品,豆类食品,膨化食品、方便食品以及系列小食品等;另一家叫做江苏好丽友房地产开发有限公司。
抢注商标,此类行为多是外国知名品牌未及时注册中国商标,导致一些人故意抢注以便捞财。
1.BV
意大利奢侈品品牌Bottega Veneta(BV)在中国耳熟能详的 “宝缇嘉 ”名称遭到抢注 ,不得不在2013年启动了新的中文名字“葆蝶家”,咋听上去像朋友圈卖的山寨面膜名字,一下Low了不知多少个档次。
2.路虎
LANDROVER(路虎 )是很多人熟知的越野车品牌 ,然而公司本来的商标“陆虎”却在1999年就被吉利集团注册。 吉利集团称之所以注册“陆虎”商标,是因为自己当时准备收购LANDROVER, 没想到后来收购计划失败 ,LANDROVER被印度塔塔集团收购。
在这里新知还要顺便提一下关于汽车改名的乱象。 好多汽车在中国市场都会改个名字,有的甚至改名成瘾,以丰田的陆地巡洋舰这款车举例:在短短十多年的时间里,丰田公司居然煞费苦心的帮它注册了5个商标,而且除了“陆地巡洋舰”这个名称听上去稍微正常点,其他的都是什么鬼啊?
还有人说“凌志”改名为“雷克萨斯”是因为商标被抢注了,这里新知要劈一下谣, 其实 “凌志” 的商标一直归丰田所有。 2004年6月8日 , 丰田章男曾对雷克萨斯改名事件做出了解释:“改名不是因为商标被抢注, 而是LEXUS要在大陆建立一个全新的豪华车形象,”雷克萨斯“这一全球统一的发音会更好地让中国消费者记住LEXUS这个品牌。 ”
3.蜡笔小新
蜡笔小新事日本知名漫画家臼井仪人的漫画作品,有趣又可爱的小新成为一代人的童年回忆,但蜡笔小新在中国市场上的商标归属之路却走得十分波折。 1997年,广州市诚益眼镜有限公司获准注册了包括服装、鞋帽、箱包等其他9个商品类别上的“蜡笔小新”商标,该商标几经转让,现由位于苏州相城区的江苏蜡笔小新服饰有限公司使用。 另外,现在比较知名的还有食品行业的蜡笔小新(福建)食品工业有限公司,该公司于2011年12月在香港挂牌上市主要从事以果冻为主的休闲食品生产和销售。 其2012年年报称,按销售额计算,该品牌果冻在中国果冻市场的份额升至12%,业内排名第二。
目前外国企业的应对办法
商标抢注也疯狂 篇5
案件回放
“好想”与“真的好想你”这两个商标分别属于河南省新郑奥星实业有限公司(下称奥星)和郑州市帅龙红枣食品有限公司(下称帅龙)两家企业。两企业相距15公里,都从事红枣深加工。
早在1999年公司创立之初,奥星就想申请注册“好想你”商标,但发现沈阳一家公司已经在第29类“干枣、水果片”等相同和类似商品上申请了“想你”商标。2000年,奥星公司申请注册了“好想”商标,同时,又花费30万元从沈阳那家公司购买了“想你”商标,这就出现了奥星的注册商标是“好想”,使用的商标是“好想你”,拥有“好想你”外观设计专利权的食品包装盒等这样的奇特现象。
奥星公司基于两家企业产品已在市场产生混淆的事实,并以帅龙侵犯其外观设计专利权为由,将帅龙告到郑州市中级人民法院。郑州市中院审理认为:外观设计专利保护的范围包括产品的造型、图案、色彩,其形状是主要的,但图案和色彩又很难区分,有时图案本身就是由色彩构成。在专利权人要求保护色彩时,如果双方属同一类产品,且色彩相同或相似,就构成了对专利权的侵犯。据此法院认为,帅龙对奥星已经构成专利侵权,判定帅龙败诉,停止侵权,向奥星赔礼道歉,并赔偿6万元。
就在郑州市中院于2001年7月30日判帅龙侵犯奥星“好想你”外观设计专利权后的20天,帅龙向商标局申请了“真的好想你”商标。当奥星公司将这两个商标合并申请注册“好想你”商标时,为时已晚。帅龙公司“真的好想你”商标已被商标局核准注册。
奥星指其恶意抢注,提请商评委撤销。商评委裁定,保留帅龙在罐头等商品上印制“真的好想你”注册商标,仅撤销该商标在干枣、山楂片商品上的注册。争议双方对商评委“撤一部分留一部分”的裁定结果都不服,分头向北京市一中院提起行政诉讼,都请求法院撤销商评委的裁定。一方认为应全类撤销,一方认为应全类保留。
“好想你”商标官司经过7年拉锯战,2008年12月底,北京市高级人民法院两份撤销国家工商行政管理总局商标评审委员会裁定的终审判决,使得国家级农业产业化“龙头企业”河南省新郑奥星实业有限公司关于“好想你”商标的争夺再次宣告失败。
“由于行政、司法部门遭遇对《商标法》相关法律理解和适用‘盲区的困扰,我公司‘好想你商标历时7年取得的两轮13个胜诉裁定、14个胜诉判决心血几近‘归零,迟迟取得不了商标注册证书的‘好想你商标,可能又得陷入新一轮的循环诉讼。”奥星公司行政副总石聚领很无奈。
专家观点
观点一:是否存在主观、恶意模仿
商标专家郝力认为,从整个案件来看,奥星认为自己“好想你”牌红枣系列产品在国内外市场有较高的知名度,帅龙已注册的“真的好想你”商标是对,奥星使用在先且有一定影响的商标的恶意模仿和剽窃,“真的好想你”商标与“好想”、“好想你”商标近似。且双方曾在河南法院两次交手,帅龙注册“真的好想你”主观恶意十分明显。
成都市中级人民法院知识产权庭梁群认为,商评委依据当事人的陈述及查明的事实认为,“好想你”商标是奥星使用在先的商标,“好想你”品牌在当地已具有一定的知名度,而帅龙与奥星处于同一地域,从事同一行业,并在其他纠纷中知悉奥星的“好想你”商标,在知晓的情况下却在第29类注册“真的好想你”商标,且“真的好想你”与“好想你”文字构成相似,在含义上有递进关系,消费者易认为二者之间有特定关系,从而对产源发生误认或混淆,致使奥星利益受损。
观点二:恶意抢注的商标是否应全类撤销
郝力认为,在这起争议中,争议双方对商评委“撤一部分留一部分的”做法都不服,都请求法院撤销商评委的裁定。从保护地方经济的前提下看,商评委“撤一部分留一部分”的做法是可以理解的,两家企业共同享有类似商标的权利,不仅对地方经济发展有利,而且同时保护了两家企业的利益。
梁群则认为,在有限的地域范围内帅龙明知“好想你”商标的使用情况,仍然抢先注册类似的商标,必然会使公众对二者的商品来源产生混淆,有悖于我国法律所规定的诚实信用原则。故争议商标“真的好想你”在核定使用的所有商品类别上的注册均应全部撤销。
观点三:恶意抢注是否有违公平原则
那么,恶意抢注商标的行为是否有违公平竞争的原则呢?两位专家的观点是一致的,都认为商标“抢注”关键在于一个“抢”,“抢”把人们在谋取利益、尤其是超常利益时那种亢奋状态描述得淋漓尽致。郝力说:一个“抢”字,道出人们的浮躁和投机,而成熟的市场经济,在价值导向和行为导向上应该具备这样的功能和能力:一是能有效遏制浮躁;二是尽量减少没有价值交换前提的侥幸获利机会;三是使投机收益与投机成本对等;四是把过度的贪欲导向有规则地获取财富。
梁群说,之所以总有一些人表现出强烈的商标抢注欲,也许正说明我们的现行“抢注机制”存在某种缺陷,这种机制不仅会导致不公平,而且会使整个社会经济运行付出更多的成本。
观点四:从这起事件可以说明一个问题,那就是我国目前的《商标法》中并没有关于类似抢注商标的规定
相关法律的欠缺无疑导致了抢注行为此起彼伏、愈演愈烈。这不仅干扰了市场秩序,而且对《商标法》的法律权威性提出了挑战。因此,《商标法》也应该据此作出相应的调整。首先,应当拒绝那种实无所指的“空壳商标”。注册商标的使用是为了满足注册者生产、制造、加工、拣选、经销之需。而这些抢注“空壳商标”者并不是为了经营商品,只是为了买卖商标从中牟利。其次,明确注册商标的受理范围,杜绝谐音、暗指等具有不良影响的商标出现。
关于商标抢注行为,我国法律目前还没有明确的界定。由商标申请“占先原则”导致的无形资产创造与知识产权分离的问题,一定程度上会导致商标注册行为的混乱,产生大量纠纷,迫切需要在立法、执法和司法实践中加以解决,实现商标注册行为的公平、竞争、有序。商标乱象
最近,福建长乐商人李振勇把“中央一套”作为安全套商标进行注册的消息不胫而走,迅速占据了各类大大小小媒体的版面。就在满城争说“中央一套”的时候,又传出“中央抬”也被长沙某一周姓居民注册为男性“保健品”商标。打出来的广告语是“有‘中央抬,就有好节目”。目前,“中央抬”的男性性保健商标已经提交了申请,还在审查中。
仿佛一个打开的潘多拉盒子,一时,“中央二套”、“中央三套”、“艺术人生”……似乎与央视沾边的悉数不能幸免。在迅速成为人们茶余饭后谈资的同时,消息传来,被注册商标的价格一路飙升。“中央一套”身价已被炒作至40万元人民币,而“艺术人生”的标价达到500万元人民币。据传,中央一套的中文域名“www.央视一套.net”被一名美国人抢注后,一位上海市民花10万美元高价将其“购回”欲无偿赠送给中央电视台。
上海市商标代理机构专业委员会副主任徐正国认为,尽管该商标有一定创意,《商标法》也没有明确禁止使用,但该商标很可能会受到《商标法》第十条第8款的限制而被驳回。该条款规定,有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的,不得作为商标使用。
律师点评:恶意抢注商标基本有两种情况:一种是抢注热门词,比如“拉登”、“抗非”、“F4”等;一种是抢注他人商标。在这些恶意抢注商标中,绝大部分都会被驳回,只有极少部分商标会获得注册。即使在这些极少部分商标中,要想一夜暴富也绝非易事。因为,注册这些商标,不管是作为投资也好,还是想打出品牌也好,都要通过专业途径来进行运作,只有这样才能减少风险,降低成本。所谓“品牌优生”,讲的就是商标要赢在起跑线上。并不是只要注册了商标,就会坐收渔利,等着当富翁了。
抢注他人商标的相关法律问题探讨 篇6
关键词:抢注他人商标;构成要件;法律后果
《商标法》(2013年)第三十二条规定:“申请商标注册…不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”该规定是现行商标法中关于禁止恶意抢注行为的众多规定之一。
抢注他人商标,是将他人已经使用,并在消费者中已产生一定影响但未申请注册的商标抢先以自己的名义申请注册。这种行为违反了诚实信用原则,是一种恶意行为,扰乱了社会经济秩序,对这种行为应当制止。[1]
一、关背景
众所周知,我国实行商标注册主义,通常以先申请原则确定商标专用权的归属。然而,实践中存在一些已经在商业活动中实际使用并有一定影响的未注册商标,这些商标对于提高企业形象,维护市场秩序也具有确定的意义。近年来,利用他人未及时注册商标的漏洞而恶意抢注商标的现象开始产生并逐渐泛滥。
恶意抢注商标的泛滥不仅占用大量的商标审查和司法资源,严重破坏商标注册和使用秩序,更为重要的是破坏正常的市场竞争秩序,严重损害正当经营者的经济利益,阻碍我国从制造经济向品牌经济的转型,同时危及我国知识产权保护的国际形象。[2]
鉴于上述背景,2001年修订《商标法》时加入了本条规定,作为平衡商标注册主义弊端的一项制度。
二、抢注他人商标的构成要件分析
笔者认为,某项行为要构成商标法所规定的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”,需满足四个要件:1、手段不正当;2、注册的商标已被他人使用;3、在先商标具有一定影响;4、在相同或类似商品上注册。兹详析如下:
(一)手段不正当。关于“不正当手段”的判断标准,《商标法》并未作出明确规定,给法律实践带来一定的困惑。因此,最高人民法院在2010年颁布的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件》[法发(2010)12号]第十八条中规定,如果申请人明知或者应知他人已经使用并有一定影响的商标而予抢注,即可认定其采用了不正当手段。根据此规定,我们可以明确不正当手段包括明知或应知两种心理状态,即主观上具有民法意义上的恶意。
主观的心理状态需要通过客观的事实予以证明和认定。实践中,通常是通过明确告知、业务往来、接触等方面的证据认定明知。应知是指根据相关事实推定诉争商标注册人知道。推定是在满足较大概率基础上的认定。应知与行为人的注意义务和注意程度有关联。应知、能知而不知的,属于有过失。其中欠缺一般人的注意,即稍加注意就不致有过失的,属于重大过失。
如在“NUXE”商标异议案中,法院认为,虽然当事人在申请注册商标时的主观心态不为人所知,但是客观存在的事实及当事人的行为能够对商标注册人主观心态予以推定,因此,在先商标的知名度、独创性、商标注册人所从事的行业、商标注册人所处的地理位置以及商标注册人注册商标后的不正当行为等均可以作为判断商标注册人是否具有恶意的判断因素。
(二)注册的商标已被他人使用。他人已经使用,在知识产权领域的法律实践中常常被称为“在先使用”。判断某商标是否属于在先使用,往往需要从下述三个方面考虑:(1)需要在商标申请注册日之前已经使用。法律实践中,在先使用人往往应当就该事实承担举证责任。(2)需要在我国境内使用。商标权的保护具有独立性和地域性,这是国际上普遍承认和采用的原则。我国的司法政策和判例明确承认商标权的地域性。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》[法发(2010)12号]第十八条中规定“在中国境内实际使用…”因此,法律实践中一般认为商标法规定的“他人在先使用并具有一定影响的商标”,只能是在中国境内在先使用并具有一定影响的商标。在中国境外在先使用并具有一定影响,倘若尚未在中国使用,在中国境内即不具有商标权益,就不宜按照2013年商标法第三十二条规定给予保护。例如,在株式会社良品计画与商标评审委员会等商标异议复审行政纠纷案中,株式会社良品计画主张其在中国境内在先使用“无印良品”商标,主要证据是中国境内的“定牌加工”及有关杂志对于其无印良品在日本、香港等地的报道。上述报道均未涉及“无印良品”商标在中国大陆地区的使用。一、二审判决及最高人民法院再审判决均认定,此类介绍虽然可以使部分公众知道国外(境外)有“无印良品”品牌,但并不构成在中国境内的商标使用。(3)在先使用的商标与注册的商标相同或者近似。即对于在先使用商标的保护范围,仅限于相同或者近似商标。对于相同或者相近似的判断标准、原则,法律实践中一般参考《商标法》第二十八条及其他条款的规定。
(三)具有一定影响。何为“具有一定影响”,现行商标法并未对此作出明确界定。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》[法发(2010)12号]第十八条作了补充解释:“在中国境内实际使用并为一定范围内的相关公众所知晓的商标,即应认定属于已经使用并有一定影响的商标”。只有为相关公众所知晓,在先未注册商标才具有识别商品的实际作用,从而才会产生可被保护的商标权益。从概念上看,“有一定影响”在范围上强调“一定”,并未要求“广泛”;在属性上要求的是“影响”,而非“美誉”。因此,实践中只要有证据证明在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等,可以认定其有一定影响。
(四)在相同或者类似商品上注册。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》中规定在先使用并有一定影响的未注册商标只能禁止他人在相同或者类似商品上抢先注册,而不能扩大到不类似商品上。
三、抢注他人商标的法律后果
(一)不予注册。《商标法》(2013年)第三十三条规定,对初步审定公告的商标,在先权利人、利害关系人认为违反商标法第三十二条规定的,可以向商标局提出异议。商标局在调查核实后,对抢注他人的商标不予注册。
(二)被宣告无效。《商标法》(2013年)第四十五条规定,已经注册的商标,违反商标法第三十二条规定的,自商标注册起5年内,在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该商标无效。
综上所述,抢注他人商标不仅侵犯了他人合法权益,更扰乱了正常的市场秩序,应当被禁止。现行商标法中关于该行为的构成要件并未作出明确规定,笔者认为,判定一项行为是否属于“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”需从四个方面进行判断。
参考文献:
[1] 全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会编.中华人民共和国商标法释义[M].北京:法律出版社,2013年版:83。
[2] 北京市第一中级人民法院民五庭课题组.恶意抢注商标现象的特点、成因及危害[J],中华商标,2013(01)。
商标抢注的现状及对策 篇7
在当今市场经济形式下,商标在企业的商业活动中起着极其重要的作用,因此,我国企业应积极利用马德里国际注册体系保护好自己的商标,防止商标在其他国家和地区发生抢注事件,使自己在国际市场竞争中立于不败之地。 005年,中华老字号“王致和”商标在德国被抢注的案例轰动一时,虽然几经周折,王致和最终拿回了商标权,但是该案 2 仍然给了我们很多启示,也给中国的知名企业敲响了商标海外保护的警钟。 近几年,随着中国市场经济的快速增长,中国越来越多的企业走出国门,进军国际市场,并在国际市场竞争中扮演着重要的角色。随着中国企业知名度的不断提升,产品的大量出口,中国企业在海外市场的影响力越来越大,于是企业的字号或者是商标被抢注的现象屡见不鲜,而且近几年随着人们知识产权意识的增强,商标抢注现象愈演愈烈。 商标被抢注的原因比较多,从被抢注的角度来说,主要集中在有关企业商标意识比较薄弱,且在产品出口初期尚不具规模,成本控制比较严格,而商标的海外注册成本较大。但往往待企业初具规模,想在海外市场上一展拳脚的时候,却发现商标已经被抢注并处于非常被动的境地。 为了避免商标海外抢注的情形,企业要坚持“商标先行”的原则。目前,大部分的国家和地区采用的是“申请在先”原则,只有一小部分国家适用“使用在先”原则,如美国等。“申请在先”的原则是 代理有限责任公司商标部副经理、商标代理人 早进行商标注册申请,利用商标权为自己争取最大的利益。 目前,中国企业在海外注册商标一般为两种途径,一是单一国家或地区申请,即单独的每个国家或地区进行商标申请注册,另一种是通过马德里国际注册,也就是我们常说的商标国际注册,即根据《商标国际注册马德里协定》(以下简称“马德里协定”)或《商标国际注册马德里协定有关议定书》(以下简称“马德里议定书”)的规定,通过马德里国际注册体系在马德里联盟成员国间所进行的商标注册。 马德里国际注册作为主要的海外商标保护途径与单一国家或地区申请相比较来说具有很多优势,主要归纳为以下几个方面: 1、不出国门,即可注册 相对于单一国家或地区申请,马德里国际注册在不走出国门的情形下便可提出商标国际注册申请,即申请人只需向国家工商行政管理总局商标局国际注册处提交相应的申请文件,便可在马德里体系下指定所有想注册的国家和地区(即所有马德里体系下的缔约方)。 针对马德里国际注册,其申请人的主体资格问题,马德里国际注册的规定也是相对宽泛的,只要申请人符合下列条件之一即可以提交马德里国际注册申请: 1 )申请人在中国设有真实有效的工商营业场所 2 )或者申请人在中国设有住所(或总部) 3 )或者申请人具有中国国籍 如申请人符合上述条件之一,并在中国有在先申请/注册商标,即可提交马德里国际申请指定部分或所有缔约国对商标进行保护。 和自己的语言习惯选择使用的语言。 办理马德里国际注册申请需要提交的文件为中文申请书《马德里国际注册中文申请书式一》和外文申请书 MM表(MM1-MM19)(MM是Madrid marks的缩写),相关申请文件可以在国家工商行政管理总局商标局的网站上下载使用。 3、单一币种,费用低廉 与申请语言相同,由于面对的是单一的国际局,故所有的规费均采用单一币种,即瑞士法郎。费用也比较低廉,只要缴纳653或者903瑞士法郎即可。4、后期指定,一号通用 如果在国际注册申请的时候没有指定某缔约方,或者是原来指定了该缔约方,但是被驳回或者无效,甚至是在提交国际注册申请时该缔约国尚未加入马德里体系等原因,申请人可以通过后期指定程序重新指定该缔约方使得商标在该缔约方获取保护。 后期指定是指在马德里国际注册后,商标注册人可以基于该国际申请通过马德里体系向所需要保护的缔约方提出申请要求该缔约方给予商标保护。后期指定的商标所采用的注册号与原申请的注册号相同,其有效期限为后续指定日期开始至原商标的有效期止。由于商标注册号不变,对于申请人来说,方便管理自己的商标,如续展日期相同等。 马德里国际注册体系除了以上优势外,世界知识产权组织(简称WIPO)还提供电子的信息,申请人可以随时到公开的网站上查看自己商标的信息和审查进度,方便申请人更好地管理自己的商标以及产品的市场活动。 马德里国际注册体系对于商标的海外保护有着重要的作用,在当今市场经济形式下,商标在企业的商业活动中起着极其重要的作用,因此,我国企业应积极利用马德里国际注册体系保护好自己的商标,防止商标在其他国家和地区发生抢注事件,使自己在国际市场竞争中立于不败之地。
商标抢注的现状及对策 篇8
【纠纷来龙去脉】
一、“百度”被抢注成避孕套商标,百度公司哑巴吃黄连
搜索引擎巨头百度在线网络技术北京有限公司(简称百度公司)于2001年5月27号被核准注册“百度”商标,核定使用服务包括以计算机信息网络方式提供计算机信息等。
深圳市夜来香保健品公司(简称夜来香公司)于2005年4月13号向国家工商局申请注册“百度”商标,2008年2月14号被核准注册,核定使用商品为子宫帽、避孕套、非化学避孕用具。
因夜来香公司生产避孕套使用的“百度”商标与百度公司的“百度”商标在颜色、字体上的相似度非常高,百度公司认为夜来香公司侵犯了其商标权。
2010年3月,百度公司向国家工商总局商标评审委员会提出申请,请求撤销夜来香公司注册的“百度”商标,但竟然被商评委驳回。
二、夜来香公司遭逆转,避孕套上“百度”商标被撤销
百度公司不服商评委的决定,向法院提起诉讼。百度公司认为夜来香公司使用与其申请的“百度”商标相似度很高的商标字体、颜色已经违法了中华人民共和国商标法第13条第二款的规定“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。”
但国家工商总局商标评审委员会则认为,百度公司的“百度”商标,知名度主要体现在以计算机信息网络方式提供互联网信息,以及搜索引擎服务上,而争议商标夜来香公司所注册的“百度”商标,核定使用为避孕套等商品,二者所属行业不同,关联性较弱,因此争议商标的注册与使用,尚不致误导公众,不会使百度公司的利益受到损害。
但北京市第一中级人民法院审理后认为百度公司自2000年使用“百度”商标开始,经过大量广告宣传,实际上已经成为中国境内相关公众广为知晓的驰名商标。另外,由于避孕套与私密生活相关的特性,难登大雅之堂,从而会损害百度公司的“百度”驰名商标在消费者心目中的形象,进而损害原告的合法利益。故法院最后判决国家工商总局商标评审委员会败诉,撤销深圳夜来香公司注册的“百度”争议商标。
【杨河律师点评】
第一、对大企业来讲,应该做好商标防御战略,根据实际情况注册防御商标,不要给人钻空子。
所谓防御商标,是指较为知名的商标所有人在其他不同类别的商品或服务上注册的若干相同商标,为防止他人在这些类别的商品或服务上注册使用相同的商标。在现实的市场活动中,常常有人有意或无意的复制或模仿他人具有独创性的商标,尤其是具有一定知名度的商标,使用或注册在与该商标核定使用的商品或服务之外的其他类别的商品或服务上,他们不想自己付出辛勤努力,而企图借用知名商标品牌多年苦心经营而形成的影响力“搭便车”,以欺骗公众,获取不正当竞争的利益。这种“克隆”商标的现象是当今市场活动中较普遍存在的,它极有可能引起消费者对商品出处或企业的混淆,严重影响商标权所有人的商标信誉或企业信誉,给商标权人带来无尽烦恼,对企业来说,此时再来维权,则需要付出长期而巨大的精力, 尤其是异议、争议、撤消注册不当之类的案件,所需时间起码长达2年以上甚至更多,稍有不慎,则极有可能前功尽弃,影响极大。 本案中百度公司最终得以逆转,幸亏“百度”商标被认定为驰名商标,得到特殊保护,否则百度公司逆转本案几乎没有机会。
第二、对小企业来讲,应该通过自己的辛勤努力,创建自己的商标和品牌,不要指望搭他人便车。本案即为那些习惯搭乘大品牌顺风车的小企业,以及抢注驰名商标进行山寨炒作的公司敲响了警钟,若不依法而行便随时都要担负着诉讼和品牌被禁用的法律风险,承担起相应的民事责任。C
中美知识产权联合执法结束 共查获输美假冒产品千余批
为期一个月的中国海关总署、美国海关与边境保护局打击输美假冒消费电子产品知识产权联合执法行动日前结束。据悉,此项行动选取中国广州、深圳、上海、北京、黄埔、杭州、福州、青岛和拱北9个口岸及美国安克雷奇、达拉斯、纽约、洛杉矶和芝加哥5个口岸,对USB数据线、电池、手机及零配件等消费电子产品予以重点监控,并联合香港海关共同拦截由内地经香港中转的输美侵权货物。联合行动期间,中方共查获输美假冒消费电子产品千余批,涉及货物10余万件。(经济日报)
全国首单知识产权综合责任险花落苏州
6月6日,苏州天臣国际医疗科技有限公司、国泰财产保险有限责任公司签下全国首单“知识产权综合责任险”,保额折合人民币1600万元,保险范围涵盖海内外。合同期内,天臣国际一旦遭遇知识产权侵权,或在知识产权领域被其他企业起诉,保险公司不但将在保额范围内支付相关诉讼费和律师代理费,还将组织专业律师团队帮助天臣国际维权,从而降低该企业的经营风险,解决他们的后顾之忧。该险种的出现,为我国企业更好保护知识产权、开拓市场特别是进军国际市场开辟了新路径。
另据了解,由于有英国最大保险组织劳合社提供国际再保,“知识产权综合责任险”单份保单的最高保额可达1亿元人民币。
随着知识经济时代的到来,知识产权纠纷案日益增多。在遭遇侵权时,我国一些企业或畏惧陷入旷日持久的跨国诉讼纠纷,或支付不起高昂诉讼费用,常常放弃维权。在行政保护、法律保护基础上开辟新型知识产权保护路径,已迫在眉睫。(苏州日报)
大黄鸭设计者:大陆没1只正版 山寨让人变蠢
今年五月开始在香港维多利亚港展出的大型橡皮黄鸭是由荷兰艺术家弗洛伦泰因 霍夫曼(Florentijn Hofman)设计的,自展出以来,这一风靡全球的可爱大宝宝在中国掀起了黄鸭热,但随之而来的山寨行为也让原创设计者愤怒不已。
这几天包括《人民日报》和新华网等中国官方媒体都纷纷发文点评山寨大黄鸭现象,大批网友也在网上表达了对这种山寨行为的厌恶,并为中国人创造力的缺失感到痛心时,霍夫曼说:“很高兴人们现在有这样的觉悟,他们的观点我也同意。”他还专门表示,“中国只有通过创新才能最终强大,这种抄袭只能是暂时的。我们需要人们站出来对这种抄袭行为进行抗议。”据霍夫曼介绍,正版大黄鸭全世界只有十只,都是经他亲自授权制作,由他最终决定其去向。到目前为止,中国大陆还没有一只正版的大黄鸭。“我的大黄鸭是一件艺术品,所有的正版大黄鸭都是我亲自授权厂家制作的,然后由我决定运往那里。”最后,霍夫曼表示他对中国出现的抄袭行为绝不会容忍,“我会跟踪事态的发展,并考虑如何采取行动,不排除诉诸于法律。” (人民网)
苹果正在申请iWatch商标 或推智能手表
据俄罗斯媒体Lzvestia透露,苹果公司已经向俄罗斯方面提交专利申请,希望取得iWatch商标专利。该举动说明,苹果的确有推出iWatch智能手表的计划。无论这一名称是否会被苹果使用。iWatch这一名称明显有苹果产品的风格。如果丢掉商标,日后会带来很大麻烦。不过记者并没有在俄罗斯联邦知识产权服务网站上查到来自苹果公司的申请。
此前苹果公司曾在英国购得了iPad商标专利,为了获得更优惠的价格,苹果公司特别注册了一家马甲公司,负责与iPad商标的所有者谈判并完成知识产权转让。“iPad”此前在这家英国公司是“IP Application Development Limited”的简称。
国外凯基证券分析师郭明池(Ming-ChiKuo)分析称,目前苹果智能手表的零部件尚未成熟,iWatch最早将在明年下半年投产。 除了零部件,郭明池认为苹果公司现有的iOS系统并不能很好的支持智能手表,或许在iOS 7操作系统中,苹果会针对iWatch进行改进和完善。(中关村在线)
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