国际知识产权法教案

2024-09-30

国际知识产权法教案(共8篇)

国际知识产权法教案 篇1

《知识产权与国际技术贸易》教案

导论

《知识产权与国际技术贸易》作为一门专门的学科有其特定的范畴和内涵,并延伸至国际知识产权法和国内知识产权制度等领域。它研究的是按一般商业条件将技术由一国境内的某一方转让给另一国境内的另一方的全部过程、方法和规律。本课程的学习意义:

国际技术贸易的发展,加速了生产要素、尤其是技术的国际转移,促进了科学技术在世界范围内的普及和提高,促进了技术贸易参加国的经济发展,缩短了有关国家经济现代化和科学技术现代化的进程。本课程的学习目标:

通过技术贸易课程的学习,了解和掌握技术贸易有关的方针、政策和法律规定,尤其是领会我国新修订的《专利法》和《商标法》的基本精神;懂得技术贸易的一般程序;熟悉技术贸易合同签订和履行的基本知识;重点掌握拟订技术贸易合同条款的技能。

本课程的章节安排

第一章

国际技术贸易概述

第二章

世界知识产权保护概况

第三章

专利权

第四章

商标权

第五章

专有技术、商业秘密和计算机软件 第六章

国际技术贸易管理的法规和惯例 第七章

国际技术贸易合同

第八章

国际技术贸易价款的支付 第九章

技术贸易的磋商和合同履行

第一章

国际技术贸易概述

第一节 国际技术贸易的基本概念

一、关于“技术”的概念

(一)什么是技术(Technology)?

联合国工业发展组织(UNIDO)对“技术”的定义: 世界知识产权组织(WIPO)对“技术”的定义:

产品的制造方法,采用的工艺或提供的服务或技能 ; 技术情报或信息技术;

设计、安装、开办、维修或管理工厂或工商企业的专门知识或服务等。

(二)技术的分类

1、按技术的公开程度分:

公开技术(Open Technology)半公开技术(Semi-open Technology)

2、按技术发展阶段分

尖端技术或高新技术(High Technology)先进技术(Process Technology)传统技术(Traditional Technology)

2、按技术的表现形态分:

硬件技术(Hard Ware Technology)软件技术(Soft Ware Technology)

3、按技术的功能分:

生产性技术(Productive Technology)

非生产性技术(Non-productive Technology)

4、按技术的法律特征划分

具有工业产权的技术

不具有工业产权的技术

(三)技术的特点

二、国际技术贸易的概念

(一)国际技术贸易与国际商品贸易的联系及区别

二者的联系: 二者的区别:

1、贸易标的不同

2、交易方式不同

3、交易价格不同

4、交易履行程序不同

5、当事人关系不同

6、是否在海关统计中得以反映

7、政府干预程度不同

(二)国际技术贸易与国际投资的关系

(三)国际技术贸易与知识产权的关系

1、知识产权保护的对象是国际技术贸易的重要客体之一。(如:专利、商标、专有技术、商业秘密和计算机软件)

2、国际技术贸易合同必须符合知识产权法律保护的原则。

3、知识产权保护的对象并不都属于技术贸易的范畴。

注:版权保护的对象(除计算机软件外)都不属于技术贸易的对象。

第二节:国际技术贸易的基本方式

一、许可证贸易(Licensing)

许可证贸易的概念:技术所有人作为许可方向被许可方授予某种权利,允许其按合同约定使用该技术,制造或销售合同产品,并由被许可方支付一定数额的报酬。许可证贸易是技术贸易中使用最为广泛的一种方式,一般只涉及使用权的转移,不涉及所有权的转移。

二、技术咨询与服务(Technical consulting and service)

三、合作生产(Cooperative Production)

四、与工程承包(Project Contracting)相结合的技术贸易

五、与对外投资(Foreign Investment)相结合的技术贸易

六、与设备买卖(equipment purchase)结合的技术贸易

七、含有技术转让的补偿贸易(compensation Trade)受方在信贷的基础上,从供方购进成套设备和技术,然后用该设备和技术生产的产品回购或其他产品的互购来偿还所进口的成套设备和技术的价款。

八、特许经营(Franchising)

1、特许经营的概念:

2、特许经营的特点:特许授予人与特许受让人存在监督和被监督的关系,但特许经营企业仍然是独立经营、自负盈亏的企业。

3、特许经营对双方的有利分析:

 对于受让人来讲,可在保证自己企业独立经营地位的前提下,利用授予者的技术,尤其是商誉。

 对于授予人来讲,既可扩大自己在国际市场上的影响,又可获得一定收益。

第三节:国际技术贸易的现状和发展趋势

一、国际技术贸易的现状

二、国际技术贸易的发展趋势

第二章:国际技术转移的相关理论

一、技术转让选择论(邓宁的国际生产折衷理论)

二、技术生命周期论

在新产品阶段:企业拥有技术垄断优势,企业更愿意在本国生产,不愿意在国外生产或许可使用的方式将技术转移出去。

在成熟阶段:企业是否转让技术,取决于内部化优势和区位优势。若企业在国内生产出口更有利,则它不会选择到国外生产或将技术许可他人使用。

在标准化阶段:由于竞争激烈,国内生产成本高,企业则会把技术转移到国外,与东道国合作生产或许可东道国企业生产。在东道国国内市场容量小的条件下,企业更趋向采用技术许可的方式。

三、需求资源关系论

第三章

世界知识产权保护概况

第一节:知识产权的概念及其法律特征

一、知识产权(Intellectual Property)的概念

知识产权又被称为“精神产权”或“智力财产权”。

注:知识产权是一种无形财产(Intangible Property),而且是一种私权(Private Property)。

二、知识产权的范围及分类

(一)WIPO 对知识产权较为广义的划分

(二)狭义的、传统的对知识产权的划分

一般包括工业产权(Industrial Property)和著作权(或版权,Copyright)两部分

对于工业产权保护的客体,《保护工业产权巴黎公约》具体列举了9种客体,即(1)发明,(2)实用新型,(3)工业品外观设计,(4)商标,(5)服务标志,(6)厂商名称,(7)货源标记,(8)原产地名称,(9)制止不正当竞争。

对于版权,一般包括文学和艺术作品及计算机软件,另外与版权密切相关的一项知识产权是版权的邻接权(Neighboring Right),具体包括表演者权、录音制品制作者权和广播组织权

(三)《与贸易有关的知识产权协定》(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)(以下简称《TRIPS》)对知识产权的划分:

1、版权及相关权利(Copyright and Related Rights)

2、商标权(Trademarks)

3、地理标志权(Geographical Indications)

4、工业品外观设计权(Industrial Designs)

5、专利(Patents)

6、集成电路布图设计(拓扑图)权(Layout-Designs(Topograghies)of Integrated Circuits)拓扑图之所以受版权法保护,不是因为它具有“艺术性”,而是因为它象其他受版权保护的作品一样容易被复制

7、未披露过的信息专有权(Protection of Undisclosed Information)

三、知识产权的法律特征

1、知识产权客体的无形性

2、知识产权的权利可分别授予多人行使

3、垄断和排他的专有性(Proprietary characteristics)表现在两个方面:一是权利人对其权利客体享有独占权;二是对于同一智力成果,法律不允许有两个以上的同种知识产权并存。(但并非意味着只有一个权利人)

4、时间和地域的有限性

知识产权具有时间性和地域性,而这种时间性和地域性又是相对的,而非绝对的。

第二节:有关知识产权保护的国际公约

一、《建立世界知识产权组织(WIPO)公约》

我国于1980 年加入该公约,它是我国加入的第一个 知识产权保护的国际公约。

二、《保护工业产权巴黎公约》(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)《 巴黎公约》是工业产权国际保护的第一个公约,也是迄今为止拥有成员最多、影响最大的工业产权国际公约,我国于1985 年加入该公约。

《巴黎公约》的适用范围:工业产权 《巴黎公约》的主要内容:、“国民待遇”(National Treatment)原则

“ 国民待遇” 原则并非要求完全对等的保护。

2、优先权(Right of Priority)原则(1)优先权原则的含义

如果一个特定申请人在一个公约成员国提出了工业产权的正规申请,则他可 4 以根据该申请在一定期限内(6个月或12个月)在所有其他成员国申请保护,而且这些在后申请被认为是在在先申请的同一日提出的。

(2)优先权原则的适用范围

适用于发明、实用新型、工业品外观设计和商标 ;不适用于商号(厂商名称)、商誉、原产地名称和服务名称等。

(3)优先权期间

发明和实用新型的优先权期间是12个月;工业品外观设计和商标 是6个月。

(4)优先权原则的意义

可使申请人在优先权期限内考虑在哪些国家寻求保护,不致因被别人抢先申请 或失去新颖性而失去工业产权保护的机会;可用优先权来阻止其后的任何人在优先权期限内取得专利权或商标权。

(5)我国《专利法》中有关优先权的规定

3、权利独立性原则

权利独立性原则的含义:

权利独立性原则的例外:“优先权原则”和“按原商标保护原则”。

4、最低限度保护原则

5、临时性保护原则

发明和实用新型的临时保护期为12个月,外观设计和商标的临时保护期为6个月。

三、《商标国际注册马德里协定》(Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)

我国于1989年加入《马德里协定 》。

《马德里协定》是商标权的申请公约,而不是商标权的批准公约,其适用对象是商品商标和服务商标。

申请和取得商标国际注册的程序:

四、《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》

(Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of 1886)该公约是世界上第一个版权保护的国际公约,也是迄今为止影响最大的版权保护公约。我国于1992年加入该公约。

五、《世界版权公约》(the Universal Copyright)

我国于1992 年加入该公约。

六、有关知识产权保护的其他国际公约

(一)专利领域

(二)商标领域

(三)版权领域

第三节: 《TRIPS协议》的主要规定

一、《TRIPS协议》 的产生背景

二、《TRIPS协议》 的特点和作用、其涉及的知识产权的范围在很多方面都超过了现有的国际公约。、将知识产权保护引入有形商品贸易领域。

3、有助于各成员国加强对知识产权的保护。、完善了知识产权保护的各项机制。、部分地考虑了发展中国家的利益。

三、《TRIPS协议》 的主要规定

《TRIPS 协议》由序言和7 个部分组成。

(一)总条款与基本原则(General Provisions and Principles)

1、国民待遇原则

2、最惠国待遇原则(MFN)

3、权利用尽原则(或权利穷竭原则,Exhaustion of Intellectual Property Rights)

“权利用尽”原则:指知识产权所有人及其被许可人将带有知识产权的产品合法投放市场后,其他人不需经过许可就可以使用或转售该产品。

(二)有关知识产权的效力、范围及利用的标准(Standards Concerning the Availability、Scope and Use of Intellectual Property Rights)

(三)知识产权的执法(Enforcement of Intellectual Property Rights)

(四)知识产权的获得与维持及有关当事人之间的关系(Acquisition and Maintenance of Intellectual Property Rights and Related Inter-Parties Procedures)

(五)争端的防止与解决(Dispute Prevention and Settlement)

(六)过渡协议(Transitional Arrangement)

(七)机构安排;最后条款(Institutional Agreements;Final Provisions)

第四节:我国的知识产权保护状况

一、我国的知识产权立法状况及加入有关国际公约的状况

二、我国的知识产权执法状况

执法方面,我国实行了具有我国特色的知识产权的“双轨制”,即既有知识产权的司法保护,还有知识产权的行政保护。

第四章:专利权 第一节:专利的概念及特征

一、专利(Patent)的概念

从广义角度理解专利的概念:

 从法律意义上来说,专利是专利权的简称。

 从技术发明来说,专利就是取得了专利权的发明创造本身。 从其保护的内容来看,专利是指记载着授予专利权的发明创造的说明书及权利要求书等文献。

从狭义角度理解专利的概念:

 专利仅指专利权。

二、专利的沿革

三、专利权的法律特征

1、国家机构的认可性

2、独占性(或排它性)

3、地域性

4、时间性

第二节:专利权的法律保护

一、专利权的主体

(一)发明人或设计人

发明人或设计人是指对发明创造的实质性特点做出了创造性贡献的人,他只能是自然人,而不可能是法人或其他单位。

(二)共同发明人或共同设计人

1、买卖方式

2、赠与方式

3、继承方式

(三)合法的权利受让人

(四)职务发明的单位

案例分析:某年初,某大学环境科研所环境化学研究室副主任陈某应某市环保局邀请,同意帮助研究有关印染污水的处理技术。陈某一直从事微量元素与健康研究工作,当时分管后勤工作。同年寒假,陈某在其大学实验室内利用废旧原料、工具及试纸,对有关厂家提供的印染污水进行实验和测试,完成了“印染污水处理方法及工艺”的发明创造。此后该大学就以该项发明创造向专利局申请了职务发明专利,并于1989年11月获得专利权。后陈某认为该发明专利权归属有误,于1990年10月诉至某市中级法院,请求判令该专利为非职务发明。

该大学诉讼期间坚持认为该发明属职务发明,主要理由是(1)陈某研究印染污水处理技术是经校方认可的,属单位交付的任务;(2)陈某当时为副主任,研究该技术是其本职工作;(3)陈某在该校实验室搞研究,利用了单位的物质条件。问:你认为法院将如何判决?为什么?

(五)外国居民、企业或经济组织

二、专利权的客体

(一)发明(Invention)

1、产品发明

2、方法发明(利用自然规律的方法)

(二)实用新型(Utility Model)

(三)工业品外观设计(Industrial Design)

三、不授予专利权的智力成果

(一)不受专利法保护的发明创造(我国《专利法》第5条)、违反国家法律(violate national law)的发明创造、违反社会公德(violate social morals)的发明创造、妨害社会公共利益(run counter to public order and public interests)的发明创造

(二)不属专利法所说的发明创造不予保护(我国《专利法》第25条)

1、科学发现

2、智力活动的规则和方法(Rules and methods for mental activities)

3、疾病的诊断和治疗方法(Methods for diagnosis or for treatment of diseases)

4、动、植物品种(Animal and plant varieties)5、用原子核变换方法获得的物质(Substance obtained by means of nuclear transformation)

四、专利权的授予条件

(一)发明、实用新型获得专利权的条件

1、新颖性(Novelty)(1)时间标准

(2)地域标准(空间标准)

2、创造性(Progress or Inventiveness)

我国《专利法》第22条规定:创造性是指同申请日以前已有的技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步(substantive features and remarkable progress),实用新型有实质性特点和进步。

3、实用性(Utility or Practical Applicability)我国《专利法》第22 条规定:实用性是指该发明或实用新型能够制造和实用,并能够产生积极效果。

(二)外观设计获得专利权的条件

五、专利权的授予程序

(一)专利申请人

(二)专利的申请原则、书面申请原则、单一性原则(“ 一申请一发明原则”)

3、先发明原则(Principle of first-to-invent)(目前只有美国采用)先发明原则的优缺点:、先申请原则(Principle of first-to-file)(大多数国家采用)

5、优先权原则

案例分析:日本某公司于1998.10.3向中国专利局提交了一份名为“防眼疲劳镜片”的发明专利申请,该专利申请已于1998.5.7以相同主题在日本提出专利申请。而中国某大学光学研究所于1998年7月也成功研制了一种用于减轻因长时间观看银屏所造成眼疲劳的镜片。这种镜片和日本公司的镜片无论在具体结构、技术处理,还是技术效果上都是相同的。该光学研究所于1998年9月10日向中国专利局提交了名为“保健镜片”的发明专利申请。

问:该专利权应授予给谁?为什么?

(三)专利申请文件、请求书(Patent Request)

2、说明书(Patent Specification)

它是申请文件中比较重要和最大的文件、权利要求书(Patent Claim, 又称为请求权项)

它是申请文件的核心,可做为确定专利权范围和判断他人是否侵权的依据,具有直接的法律效力、摘要、图片或照片

(四)专利的审查和批准

1、发明专利申请的审批程序

2、实用新型和外观设计专利申请的审批程序

六、专利权人(Patentee,s)的权利和义务

(一)专利权人的权利范围

1、独占实施权

2、许可实施权

3、转让权

4、标记权

5、署名权 6、放弃权

(二)专利权人的义务、缴纳年费(annual fee)专利费从专利权生效之日 起开始计算,按年交纳。、实施专利

为防止专利权人不实施其专利,我国专利法规定了指定许可(类似于其他国家的国家征用制度)和强制许可(compulsory license)制度。

强制许可的条件:

(1)对滥用专利权实施的强制许可。(《专利法》第48条)](2)国家出现紧急状态或为了公共利益的强制许可。(《专利法》第49条)(3)依存专利的强制许可。(《专利法》第50条)

案例分析:张某研究出一种带有转轴的千斤顶,利用其可转动方向的特点,可将千斤顶所举重物任意旋转方向,便于检修人员对所举重物进行检修。张某于1988年2月7日向中国专利局提出专利申请,于1990年2月16日被授予实用新型专利权。某工程安装公司在张某的发明基础上又研制出一种千斤顶也带有转轴,但转轴上还带有定位锁并装有万向球,使千斤顶的主轴杆既可灵活转动,又可按任意方向偏斜角度。该工程公司于1990年5月提出专利申请,并于1991年4月被授予实用新型专利权。由于该工程公司的专利是在张某的基础上发明的,因而在实施过程中涉及到张某的专利权问题。该工程公司与张某协商要求实施其专利,并给予一定使用费,张某未允,认为该工程公司侵犯了其专利权,并向专利局提出撤销工程公司专利权的请求。

问:专利局应如何处理?为什么?

七、专利权的侵权(Infringement)与保护

(一)专利权的保护范围的确定

(二)侵犯专利权行为的表现形式

(三)不视为侵犯专利权的情形(《专利法》第63条)

(四)专利侵权行为的解决办法

1、专利侵权纠纷的协商解决

2、侵权行为的民事责任

根据《专利法》第57条的规定,专利侵权承担下列民事责任:停止侵权;赔偿损失;恢复专利权人的信誉。、侵权行为的刑事责任

若侵权行为构成犯罪,需承担刑事责任。

八、专利权的期限、终止和无效

(一)专利权的保护期限

发明 专利权的期限为20年,实用新型和外观设计 专利权的期限10年,均 9 自申请日 起计算。

(二)专利权的终止(专利权的提前终止)

根据我国《专利法》第44条 规定,专利权在期限届满前终止:、没有按时交纳年费的、专利权人以书面声明放弃其专利权的(三)专利权的无效宣告

《专利法》第45条

第三节:专利文献的利用

一、专利文献的概念

专利文献是指发明人或申请人要获得专利权在申请专利时必须向专利局递交的有关法定文件及专利局定期向公众公布的所有专利文件。

二、专利文献的特点

1、新颖性

2、可靠性

3、详尽性

4、完整性

5、统一性

三、专利文献的利用价值

1、利用专利文献选择专利技术和合作对象。

2、利用专利文献进行科研检索,避免重复研究。

3、利用专利文献增强在技术贸易谈判中的地位。

4、利用专利文献进行侵权检索,避免侵权纠纷。

第五章 商标权 第一节:商标概述

一、商标的概念及沿革

二、商标的作用、表示商品或服务的来源。、表示商品或服务的质量。、商标对所有者来说是重要的无形资产(Intangible asset)。

4、商标起着重要的广告宣传作用。、商标是一个国家的企业实力,经济实力,乃至对整个国家的形象的外在表现。

三、商标的种类

(一)按商标构成分类 1、文字商标 2、图形商标、组合商标(Associated Mark)

4、立体商标

5、音响商标

6、气味商标

(二)按商标的用途分类

1、营业商标(厂标或店标)

2、商品商标

3、等级商标(Grade Mark)

4、证明商标(Certification Mark)

(三)按商标使用者分类

1、制造商标(生产商标)

2、销售商标(商业商标)

3、服务商标(Service Mark)

4、集体商标(Collective Mark)

(四)从商标之间的主从关系分类

1、主商标

2、从商标

(1)联合商标(卫星商标)(2)防御商标(Defensive Mark)

第二节

商标权的法律保护

一、商标权的主体

包括自然人、法人或其他经济组织

二、商标权的客体

三、取得商标权的条件

(一)必须符合法定的商标构成形式

(二)商标必须具备显著性 的特征

(三)必须不属于法律禁用商标的范围

新《商标法》将原法第8 条一分为二,分为第10、11 条,分别属于“绝对禁用” 和“相对禁注” 条款。

(四)必须不同于或不近似于他人在同种或类似商品已取得商标权的商标。

案例分析:“90万元买商标,不贵”

“康巴丝”商标是济南钟表厂的设计人员在70年代构思设计的,但由于当时人们对商标的认识程度不够,该商标不是由济南钟表厂申请注册的,而是在1979年由山东省轻工业进出口公司提出申请并获得了注册。80年代,国内许多企业与商标所有者签定了商标使用许可合同,也生产康巴丝石英钟,产品质量良莠不齐,康巴丝声誉受到极大损害。2000年8月份,“康巴丝”的原创者—济南钟表厂先与商标所有者签定了独家许可使用协议,又通过协商斥资90万元一次性买断了该商标的所有权。并对所生产的空气清新剂、电池等也申请注册了“康巴丝”商标。试对此案进行点评。

2、有时先使用原则可做为先注册原则的补充或例外,以确定商标权的归属。

3、新《商标法》第31条提出对在先权利的保护和反对商标抢注问题

4、新《商标法》首次规定了优先权原则。

(三)混合原则(无异议注册原则,Non-contest Registration)

案例分析:我国和美国都是《巴黎公约》成员国。2003年5月10日,美国某企业在本国申请注册一个饮料商标,同年12月30日又将该商标在相同商品上向我国申请注册。经商标局审查发现,我国某企业在2003年6月10日在同种商品上已申请了同 11 一个商标,商标局应当核准:A、中国企业的商标

B、美国企业的商标

五、商标注册的申请和审核、商标注册的申请需遵循两个原则:一是一件商标一份申请 ;二是一件商标一类商品。、申请注册的商标,经过审查凡符合商标法有关规定的,由商标局初步审定予以公告。、对初步审定的商标,自公告之日起三个月 内任何人均可提出异议;公告期满无异议的予以核准注册,发给商标注册证并予公告。

六、商标权的内容及特征

(一)商标权的内容、独占使用权、禁止权、转让权

4、许可使用权

商标使用许可合同应当报商标局备案。

TRIPS及其他国际条约和多数国家的商标法中都规定了禁止对商标权实行强制许可的制度,我国也如此。

(二)商标权人的义务、使用注册商标、保证商品质量、不得擅自改变注册事项

(三)商标权的特征、独占性、地域性、时间性

我国《商标法》第37、38条规定:注册商标的有效期为10年,自核准注册之日起计算;有效期满可办理续展(Renew)。

七、商标权的侵权与保护

(一)侵犯商标权的表现形式(《商标法》第52条)

1、未经商标注册人的许可,在同一种商品或类似商品上使用与其注册商标相同或近似商标的。

2、销售侵犯注册商标专用权商品的。

3、伪造、擅自制造他人注册商标标识或销售伪造、擅自制造的注册商标标识的。

4、未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的。

5、给他人的注册商标的专用权造成其他损害的。

(二)对侵犯商标权行为的处理

1、行政保护(Administrative protection)2、司法保护(Judicial protection)(1)民事处理方式

如判令赔偿被侵权人的损失。

(2)刑事处理方式

侵权人的行为构成犯罪的将承担刑事责任。

八、驰名商标(Well-known Mark)的认定与保护

(一)认定驰名商标应考虑的因素(《商标法》第14 条)、相关公众对该商标的知晓程度、该商标使用的持续时间、该商标的任何宣传工作的持续时间、程度、该商标做为驰名商标受保护的记录、该商标驰名的其他因素

(二)驰名商标的特别保护

第六章:专有技术、商业秘密和计算机软件

第一节

专有技术与商业秘密

一、专有技术与商业秘密的概念

(一)专有技术(或技术秘密,Know-how)的概念

狭义的定义:用于工业生产方面的技术知识。

(巴黎国际商会和WIPO的定义具有代表性)

广义的定义:将专有技术的定义扩展到工业、商业和管理等各方面。

(保护工业产权国际协会和前苏联发明委员会的定义具有代表性)

(二)商业秘密(Trade secret)的概念

广义的定义:包括工业技术秘密和商业经营秘密(如我国《反不正当竞争法》的定义)

狭义的定义:仅指商业经营秘密

二、专有技术的性质特点

1、非物质性

2、经济上的实用性

3、秘密性(相对秘密性)

4、具有相对稳定性,又富于变化

5、可传授性和可转让性

三、专有技术与专利的区别

四、专有技术的存在原因

(一)技术所有人不能获得专利

(二)技术所有人不愿申请专利、申请专利时有意保留核心技术 2、技术所有人不申请专利

(三)技术所有人在提出专利申请后获取的技术

这体现了专有技术的动态性

五、专有技术的法律保护

(一)侵犯专有技术的行为

1、泄露专有技术、非法获取专有技术行为 3、非法使用专有技术行为

案例分析 :刘某是某企业山东总代理商,由于销售业绩良好,刘某与厂家保持着良好的关系。2001 年厂家销售经理来济南考察,出于对厂家的信任,刘某将部分二级代理商介绍给了这位销售经理。不料,2002 年6 月,厂家想在济南搞直销,但与刘某的合同未到期,不好直接毁约,于是趁刘某出差之机,销售经理直接将产品销售给了他的二级代理商,产品价格比销售给刘某的还低,造成刘某业务销售额直线下降。问:该企业是否侵犯了他的商业秘密,可否向厂家提出索赔?

(二)专有技术的保护方式

1、合同法的保护

合同法保护专有技术的最大局限是合同条款只对合同当事人有约束力,不能约束合同以外的第三人。2、通过民事侵权行为法保护

援引侵权原则保护专有技术,权利人可以不受合同关系的约束,一定程度上弥补了合同法保护的缺陷;但在提起侵权之诉时,权利人要证明侵权方非法侵害了自己的权益,有时很困难。

3、通过反不正当竞争法保护

援引反不正当竞争法需满足一个条件,即原告与被告之间需存在竞争关系,处于竞争状态。

4、通过刑法保护

5、通过工业产权法保护

国际商会制定了《有关保护专有技术的草案》

保护工业产权国际协会制定了《保护专有技术的示范法》

墨西哥立法机关于1991年6月公布了《促进和保护工业产权法》,首次将专有技术列入工业产权的保护范围,是保护专有技术法律制度的一个突破。

6、竞业避止(竞业禁止或竞业限制)

第二节:计算机软件

一、计算机软件的保护对象

计算机程序和文档

二、计算机软件的性质

作为文字作品,受《著作权法》的保护

三、计算机软件受法律保护的条件

新《计算机软件保护条例》第4条: 受本条例保护的软件必须由开发者独立开发,并已固定在某种有形物体上。

四、软件版权的取得和保护期

软件版权的取得大多采用“自动取得”原则,但一般要履行登记手续,登记不是取得软件版权的前提,但登记是依法提出软件版权纠纷行政处理或进行法律诉讼的前提。

五、软件版权人的权利及权利限制

(一)软件版权人的权利

根据《计算机软件管理条例》第八条的规定,软件版权人的权利包括发表权、修改权、署名权、复制权、发行权、出租权、信息网络传播权、翻译权及应由软件版权人享有的其他权利。

(二)软件版权人的权利限制

1、合理使用

2、强制许可

3、合法持有者的特定权利

六、软件版权的侵权及法律责任

七、签订计算机软件许可合同应注意的问题

1、明确软件许可方著作权的归属

(1)合作开发软件的著作权(2)委托开发软件的著作权

(3)职务软件与非职务软件著作权

2、明确规定软件使用权的性质

若未明确规定使用权的性质,一般理解为非独占的。

3、明确软件著作权的许可使用和转让的性质

4、许可使用权必须明确使用的范围

第七章 国际技术贸易管理的法规与惯例

第一节

有关国际技术贸易管理的法律、法规

一、国际上有关国际技术贸易管理的法律、法规

有关国际技术贸易管理的法律、法规,除前面提到的有关知识产权保护的国际公约外,其它的国际协定或公约包括:

联合国的《管制限制性商业做法的一套公平原则和规则多边协议》

联合国的《国际技术转让行动守则(草案)》(1985 年发表了修正的草案)

二、我国的有关国际技术贸易管理的立法、专门性法律、法规

《中华人民共和国技术进出口管理条例》(以下简称《新条例》,2002 年1 月1 日起施行)、《技术进出口合同登记管理办法》 2、单项法律、法规

《专利法》、《商标法》、《著作权法》及它们的实施细则、辅助性法律、法规

《对外贸易法》、《民法通则》、《反不正当竞争法》

《合同法》、《中外合资经营法》等。

第二节

国际技术贸易合同的法律适用

一、国际技术贸易适用法律的范围

选择适用法律的出发点:选择本国法律或对维护自己利益比较有利的其它国家的 法律或国际公约做为合同的适用法律。

1、国内立法

2、国际公约(国际公约的效力高于国内立法)

3、国际惯例

二、国际技术贸易适用法律的选择和确定

(一)当事人可明示选择适用法律(意思自治原则)

选择适用法律应考虑法律对选择的限制:、不得规避强制性的法律规范、国家参加的国际公约“ 声明保留的条款除外” 3、不得违反公共政策或社会公共利益、不得选择与交易毫不相干的法律

(二)当事人未明示选择适用法律时,由法院或仲裁机构采用“推定准据法” 确定适用法律

一般采用“最密切联系原则”(the Closest Connection)确定适用法律。、法院或仲裁地法律、合同履行地法律(常用来解决合同当事人的权利、义务方面的法律冲突)3、合同签约地法律(常用来解决合同方式和合同有效性等方面的法律冲突)4、工业产权保护国法律

第三节 国际技术贸易中的限制性商业惯例

一、限制性商业惯例(Restrictive Business Practice)的含义

限制性商业惯例的一般含义:个人、企业或经济组织,利用其垄断技术和对市场的支配优势,限制其它个人、企业或经济组织进入市场和自由竞争及条件不对等的歧视性做法。

第35届联合国会议通过的 《管制限制性商业惯例做法的一套公平原则和规则多边协议》中对限制性商业惯例的定义:

二、限制性商业惯例的特点、限制性商业惯例实施的主体

主体是个人、企业或经济组织、限制性商业惯例的分类

实行垄断支配地位

滥用市场支配地位

实行不公平及歧视性的做法、限制性商业惯例的后果

三、限制性商业惯例的实质

限制性商业惯例的实质是垄断与反垄断问题,也是如何保护竞争的问题。

四、限制性商业惯例的主要表现形式

(一)在技术方面限制受方

1、限制受方研究和发展引进的技术(见新条例第29条第3款)

2、单方面的回授条款

单方面回授条款的含义:要求技术受方将取得技术后做出的改进,在供方不给予补偿或不承担互惠义务下,转让或回授给供方或供方指定的任何其它企业。

3、限制受方从其它来源获得类似的或竞争性的技术(见新条例第29条第4款)

4、搭售条款(搭卖条款,一揽子许可)(Tying Provision,Tie-in Clause)(见新条例第29条第1款)

搭售条款的含义:让与人在把技术转让给受让人时,同时要求受让人购买另一项技术,或要求受让人向让与人或其指定处购买其不需要的原材料、零部件或中间产品等,并以此作为受让人所需技术的条件的一种不合理行为。5、对技术效力的异议或不争执条款(No-challenge Clause)或不得反控条款(No-attack Clause)

6、关于协议期满后,受方能否继续使用转让的技术的问题。

(二)在物料供应及产品销售方面限制受方

1、限制受方的销售渠道及出口市场(见新条例第29条第7款)2、限制受方购买零部件、原材料、设备或产品的渠道或来源。(见新条例第29条第5款,该条款对原条例进行了修订)

3、限制受方生产产品的数量、品种或销售价格(见新条例第29条第6款,该款对原条例进行了修订)

五、管制限制性商业惯例的立法

(一)发达国家管制限制性商业惯例的立法、美国的反托拉斯法、欧盟的竞争法、日本的反垄断法

(二)发展中国家管制限制性商业惯例的立法、墨西哥的技术转让法、巴西的技术转让合同注册规范法、菲律宾的技术管理条例

(三)关于管制限制性商业惯例的国际条约

联合国的《管制限制性商业惯例做法的一套公平原则和规则多边协议》 联合国的《国际技术转让行动守则(草案)》

《TRIPS》中的第8节:协议许可证中对限制竞争行为的控制。

(四)我国管制限制性商业惯例的立法

《技术进出口管理条例》、《合同法》、《对外贸易法》、《反不正当竞争法》、《中外合资经营企业法实施细则》

六、我国企业在技术引进中对限制性商业惯例应采取的对策、以我国的法律为准绳签定国际技术贸易合同、了解国际组织及各国管制限制性商业惯例的法规,知己知彼,争取主动、对特殊情况应区别对待,灵活掌握

第八章:国际技术贸易合同

第一节

技术贸易合同概述

一、技术贸易合同的概念

(一)技术贸易合同的概念:

当事双方为实现技术转让特定目的而缔结的规定双方权利义务关系的法律性文件。

(二)技术贸易合同主体的称呼

许可方与被许可方(多用于工业产权技术的许可合同)

供方与受方(多用于专有技术许可合同)

转让方与受让方(主要用于权利的转让)

委托方与受托方(多用于技术咨询与服务合同)

让与人与受让人(新条例中的称呼)

二、技术贸易合同的分类

(一)单纯的技术转让合同

专利许可合同

商标许可合同

专有技术许可合同

商业秘密许可合同

计算机软件许可合同

技术服务与咨询合同

(二)与其他合同结合在一起的混合型合同

与商品买卖相结合的技术贸易合同

与加工贸易相结合的技术贸易合同

与投资相结合的技术贸易合同

与工程承包相结合的技术贸易合同

四、许可证合同的分类

按照许可方授予被许可方的权利范围划分:

(一)独占许可(Exclusive License)

1、独占许可的含义:、对许可方来讲,并非意味着只要与某人签定了独占许可合同,就不能再与其他人签定任何许可合同。

案例分析:A 公司将自己拥有的生产某种机电产品的技术专利,在专利有效期和专利保护的区域内,以独占许可的方式将这一技术转让给B 公司,并签定了相应的合同。在合同有效期内,A 公司又将此技术转让给同一地区范围内C 公司,使C 公司成为B 公司的竞争对手。于是,B 公司向C 公司提出抗议。问:若你是B 公司的老总,你该怎么办?

(二)排他许可(独家许可,Sole License)

排他许可的含义

(三)普通许可(一般许可,Simple License)

1、普通许可的含义、普通许可的作用:客观上起到了推广、应用新技术的作用,但也可能导致产品的过剩、滞销,导致被许可方的不必要的竞争。

(四)分售许可(分许可,Sub-license)分许可的含义:

(五)交叉许可(Cross License)

1、交叉许可的含义:、交叉许可常见于原发明的专利权人与派生发明的专利权人之间。

第二节 许可证合同的共同性条款 一、一般性条款(商务性条款)

(一)合同首部

1、合同名称

2、合同编号

3、签约日期

(二)序文(Preamble)或鉴于条款(Whereas)或叙述性条款、鉴于条款的定义:、鉴于条款的作用:、注:若鉴于条款的叙述与合同正文条款有矛盾,则以正文条款为准。、鉴于条款的例子

(三)定义条款(Definition clause)

1、定义条款的意义:

2、需下定义的词语:

与合同标的物有关的名词和术语,如:专利,合同产品

由于各国法律、惯例不同而产生不同理解的名词,如:净销售价,提成率 重要的专业性技术术语,如:催化剂,聚合物

合同中反复出现的,需加以简化的名词,如:许可方名称

(四)技术的价格和支付

二、技术性条款

(一)转让技术的内容及范围(Scope and Content)技术的内容及范围是整个合同的核心,是合同中确定双方权利义务的基础。1、基本技术的说明、授权的性质及范围

授权的性质分为两大类:独占使用权(Exclusive Rights)和非独占使用权(Non-exclusive Rights); 细分为独占许可、排他许可和普通许可。

授权的范围包括使用权、制造权、销售权及使用这些权限的时间范围和地域范围。

(二)技术资料的交付(Delivery of Technical Documents)

1、技术资料的交付计划和交付时间

根据被许可方的项目进度及其消化、吸收能力来安排。

2、技术资料的交付方式、地点和风险转移

技术资料一般以空运方式 在被许可方所在地指定机场交付。风险在技术资料抵达目的地机场后才转移。

3、技术资料的实际交付日期

目的地机场的印戳日期为实际交付日期

4、技术资料的包装要求及有关通知

5、技术资料短缺的补救方法

许可方应在收到被许可方关于文件短缺的通知后的合理时间内免费 航寄给被许可方。

技术文件交付的典型实例:

(1)出让方应按合同附件二中规定的内容、数量和时间在虹桥机场交付技术资料。技术资料抵达虹桥机场后,风险即由出让方转让到受让方。(2)交货机场的印戳日期为技术资料的实际交付日期。

(3)每批技术资料发运后24小时内,出让方应将合同号、空运单号、件数、重量等用电传通知受让方。

(4)若技术资料在空运途中发生丢失、损坏、短缺,出让方应在收到受让方书面通知后30天内,免费补寄或重寄给受让方。

(5)交付的资料应适合长途运输、防潮,多次搬运、防雨的坚固包装。

(三)技术服务和人员培训

此条款应规定服务与培训的目的、范围、供方派遣的专家人数、工作时间、受训的人数、时间、地点及费用的负担等内容。

(四)技术改进(Improvement)与发展(Development)的交换、主要内容

关于权利的划分

2、拟订技术改进和发展交换条款应注意的问题

体现对等原则,包括权利对等、费用互惠、交换期限对等。防止“单方面回授”(Unilateral Grant-back)条款 3、举例说明

在合同有效期内,双方对合同产品涉及的技术如有改进或发展,应在费用对等的条件下,将改进和发展的技术资料提供给对方使用。

改进和发展的技术,其所有权属于改进和发展的一方,另一方不得利用这些技术资料去申请专利或转让给第三方。

(五)考核和验收条款

考核对象:合同产品 1、主要内容

(1)考核验收的产品和数量

(2)考核验收的内容和方法

(3)考核测试的地点和责任

(4)考核测试结果的评定和处理、拟订考核验收条款应注意的问题

(1)考核验收条款中,一般不另行规定考核标准,以合同技术内容和范围条款规定的技术指标为准。

(2)考核验收的标准和方法,必须在签定合同时就作出明确的规定,不能留到合同执行中去协商。

(3)考核的次数一般最多允许三次,第三次仍不合格,就应协商合同的 20 处理。

(六)保证和索赔条款

1、保证条款

包括许可方的保证和被许可方的保证,其中许可方的保证(包括权利保证和技术保证)是讨论的重点。

(1)许可方的权利保证

许可方权利保证的含义 :

许可方是其所转让技术的合法所有者或持有者;

许可方有权进行转让并在合同规定的范围内保证此种转让没有侵犯任何第三方的权利;

若发生第三方侵权的指控,一般由许可方负责与第三方交涉,并承担由此引起的一切法律和经济上的责任。(2)许可方的技术保证

2、索赔条款

(1)索赔条款的规定方法

(2)规定索赔条款应注意的问题

规定赔偿办法不应带有惩罚的性质 要掌握赔偿金额的合理限度

三、法律性条款

(一)侵权条款、专有技术许可合同履行过程中,当事人遇到的侵权风险比专利许可合同要复杂。因为专有技术权利人的权利的稳固性会受到以下因素的破坏:

其他人独立地研究、开发出该同一技术

其他人从不为法律所禁止披露该技术的人那里获得技术 其他人非恶意地获取该技术、侵权情事发生的地点不同、侵权的情况不同,双方的责任也有所不同,但基本的责任由许可方承担。、新条例对侵权的相关规定(见前文引用的条例第24 条)

(二)税费条款

1、技术贸易中所得税的特点 2、国际上征收所得税的方法

对在收入来源地设有营业机构的纳税人,其技术使用费并入营业利润,计征企业所得税。

对在收入来源地未设有营业机构的纳税人,则采取“从源(Source of Income)控制” 的做法,一般称为“预提所得税(withholding tax)”。

3、拟订税费条款的关键是明确划分国内外税收由何方负担。划分的一般原则是:技术受方国政府对技术供方征收的与执行合同有关的一切税收,由供方支付;对受方所征收的税收,由受方支付;对在受方国境外征收的与执行合同有关的一切税收,由供方支付。

4、技术引进合同中要避免“包税条款”

所谓“包税条款”,是指凡技术受方国家政府课征的税费,一律由受方负担; 21 技术受方国境外的税费,由供方负担,即各自负担本国的税收。

税费条款的实例

技术引进合同:

中华人民共和国政府根据其现行税法对受让方征收的有关执行本合同的一切税费由受让方负担;中华人民共和国政府根据其现行税法对出让方征收的有关执行本合同的一切税费由出让方负担。技术出口合同:

在执行本合同过程中,在受方国家发生的一切税费,除按受方国家现行税法应缴纳的税费由供方承担外,其余均由受方负担。

(三)不可抗力条款、确定不可抗力的事故范围(一般采用综合式的规定方法)、确定发生不可抗力时,应采取的行动措施、确定不可抗力事故所引起的法律后果

撤销合同或延迟履行合同

(四)适用法律及争议的解决

(五)合同尾部条款

1、合同的生效

2、合同的期限

3、合同的变更或终止

3、合同的文字及签署

第三节

专利、商标和专有技术许可合同的特殊条款

一、专利许可合同的特殊条款

(一)提供专利清单说明专利的基本情况

(二)维持专利的有效性

(三)签定专利许可合同应注意的问题

1、严格区分专利许可与专利申请许可

(1)专利申请与专利的区别

公开性不同、法律状态不同、可靠性不同(2)专利申请许可合同的定义

(3)专利申请许可合同特殊条款的签定 专利申请定义的条款

规定专利申请批准或不批准专利权的处理条款 规定公布前专利申请的保密条款(4)专利申请权转让合同

二、商标许可合同的特殊条款

(一)商标的内容和特征

(二)商标权的合法性和有效性

(三)被许可方使用商标的形式、单纯使用许可方原商标 2、联结商标(Associated Trade Mark)

联结商标是指将被许可方商标的主要特征与许可方商标的主要特征联结在一起,组成一个新的商标,如“福日”电视机,“福达”胶卷等。

联结商标的意义:可将被许可方产品质量与许可方企业的产品质量和制造技术联系起来,逐步树立新商标的信誉,又不会受合同有效期的影响。

3、联合商标(Combined Trade Mark)

联合商标是指将许可方原商标与被许可方自有商标并列使用,如“东风—雪铁龙”。、将供方许可的商标与制造地点联系起来

(四)商标许可的备案或注册

(五)关于产品的质量监督和控制(Quality Supervision and control)权

1、行使质量监督权的法律依据

2、拟订质量监督条款应注意的问题

(1)被许可方应防止许可方滥用质量监督条款提出过于苛刻的要求,甚至是限制性要求。

(2)当产品质量达不到质量标准时,许可方不能单纯指责和限制,应承担协助改进的责任。

三、专有技术许可合同的特殊条款

(一)初期保密协议(Initial Confidential Agreement)

(二)保密条款(Confidentiality Clause)

1、负有保密义务的主体

一般认为,被许可方负有保密义务,但同时不能忽略许可方应承担的相应保密义务。

2、保密的客体(范围)

注意:并非所有的技术资料都是保密对象;有些资料不需要保密。3、保密措施

限定接触核心技术的人员

限定资料的存放地点和存放器具

限定使用技术资料的方式、保密期限

一般保密期限与合同有效期一致,但对于尖端先进技术的保密期限将长于合同有效期。、泄密的责任

第四节 其他形式的技术贸易合同

一、技术咨询与服务合同

(一)技术咨询与技术服务的概念

(二)技术咨询与技术服务的共同点、技术咨询与技术服务所运用的知识是现有的、成熟的、实用的技术知识。、技术咨询与技术服务的机构是完全独立的。

3、当事人的称呼与其他贸易方式不同,前者称为“委托方(受方)和受托方(供方)”,一般不能称为“许可方和被许可方”。4、技术咨询与服务机构同委托方的关系是买卖关系

(三)技术咨询与技术服务的区别

(四)技术咨询与服务的业务程序、选择合适的咨询服务机构、拟订咨询服务任务书(咨询服务大纲)和报价书、磋商咨询服务条件、签定咨询服务合同

(五)技术咨询与服务合同的主要条款

该合同因课题的性质、内容差异很大,很难有一致的标准条款。、咨询的主题与范围(合同的标的)

规定咨询的主题和详细内容,最终解决的问题和应达到的技术要求。

2、供方(受托方)的责任

3、需方(委托方)的责任 4、咨询服务费的构成

咨询服务费不直接与受方的经济效果相联系。实际的咨询服务费还要受到一些其他因素的影响:如咨询服务项目的复杂程度、重要程度和供方的权威及信誉等因素。

5、保证与违约责任

(1)委托方的保证与违约责任

A、保证按合同约定提供必要的资料和数据 B、保证按合同约定接受咨询成果 C、保证按合同约定支付咨询费(2)受托方的保证与违约责任

A、保证按合同约定的期限提交咨询报告 B、保证咨询报告符合合同规定

(六)签定技术咨询与服务合同应注意的问题、明确区分技术咨询合同与技术服务合同、严格规定咨询服务人员的职责和义务、明确规定咨询服务时间、建立工作联系制度、对加班的规定、对税费的规定应符合中国税法的规定

二、合作生产合同

(一)合作生产合同的含义

(二)合作生产的特点

1、合作生产合同是货物买卖与技术转让相结合的综合性的合同,且期限较长。

2、合作生产的当事人往往是多方面的。

3、合作生产是双方各自生产,分别核算。

(三)合作生产的基本形式

(四)合作生产方式对技术受方的利弊分析

三、国际工程承包合同

(一)国际工程承包方式的特点、工程内容较贸易内容复杂、项目营建时间长、当事人双方承担的风险较大

(二)国际工程承包合同的种类、按承包人(contractor)承担责任划分

(1)分项工程承包合同(Split-phase engineering contract)(2)交钥匙工程承包合同(Turn-key engineering contract)(3)半交钥匙工程承包合同(Semi-Turn-key engineering contract)是指承包人负责工程项目的勘察、可行性研究、设计、制定施工计划、工程承包、安装和试车,工程正常运转即将工程项目移交给发包人。(4)产品到手合同(product-in-hand engineering contract)承包人不仅负责工程项目的勘察、设计到试车投产的一切义务,而且保证工程项目使用后的一定时间内的技术指导、培训等任务,确保生产出质量稳定、产量逐步提高的产品。

2、按合同的计价方式划分

(1)固定价格合同或总包价格合同

(2)成本加费用合同或成本加酬金合同

第九章:国际技术贸易价款的支付

第一节:技术价格的特点与构成因素

一、技术价格(或技术使用费或提成费)的含义

技术的价格是指技术受方为取得技术使用权所愿意支付的、供方可以接受的使用费的货币表现。

——WIPO《技术贸易手册》

二、技术价格与物质商品价格的区别(技术价格的特点)

1、技术价格与物质商品价格的形成规律不同

2、技术的研制开发成本与技术价格不是成正比关系,物质商品生产成本与售价是正比关系

3、技术价格与物质商品价格的表示方法不同

三、技术价格的组成内容

(一)技术的研究开发费用(或沉入成本)

(二)技术转让的直接费用(或转让成本)

(三)利润补偿

四、影响技术价格的因素

(一)转让技术自身的状况、技术的研究开发成本、技术转让的次数、技术所属行业的利润状况

4、技术的法律状态、技术的生命周期及所处的发展阶段

(二)转让主体的情况、转让主体从事技术贸易谈判的经验、引进方自身的消化吸收能力、转让主体的预期收益

(三)转让的条件、转让的方式、合同条款规定的其他条件

(四)转让的环境、有关国家的政治、法律环境、技术市场环境

第二节:技术价格的估算

一、技术许可方的作价原则

1、收回转让技术的直接费用

2、收回全部或部分技术开发费用

3、承担风险的费用

4、承担的各种税收费用

5、要求得到的利润

二、技术被许可方的作价原则

1、自身开发拟引进技术的成本

2、估计新增利润

3、对技术本身的估计和了解

4、有无可供选择的技术来源

5、引进技术的间接成本

三、利润分成原则(LSLP原则,Licensor,s Share on Licensee,s Profit)(对供受双方比较公平)

LSLP(%)=(许可方所得费用/引进方利润)100% 技术价格= LSLP(%)(利润分享率)引进方利润

例题:若许可方想得到引进方生产某种产品利润的20%的份额,该产品的销售价为每台5美元,许可方估计每台引进方可获利1.5美元。求:提成率为多少?若LSLP(%)降为15%,则提成率又为多少?

第三节:技术使用费的支付方式

一、总付(Lump-sum Payment)(一)总付的定义

注:一次总付不等于一次付清,也可能是分期支付(“里程碑”式支付方式);而且总付一般也列出分项价格,便于征税和发生纠纷时确定责任范围。

(二)总付方式的适用条件

(三)总付方式对供受双方的利弊分析

(四)国际上对总付方式运用的限制

二、提成费支付(Royalty)

(一)提成费支付的定义和特点

(二)计算提成费的基础、按产品的单位和数量(固定提成)

这种方式对技术供方的风险相对较小 2、按销售价提成(从价提成)

(1)以总销售价为基础

(2)以净销售价为基础 3、按利润计算

技术供方多数不愿采用按利润提成。

(三)提成支付的辅助方式

1、按公平市场价格

2、最低提成费(维护许可方的利益,尤其独占许可下)

3、最高提成费(维护被许可方的利益)

4、滑动提成(或递减提成)(兼顾供受双方的利益)

(四)提成率

(五)提成期限

(六)提成支付对技术供受双方的有利分析

三、入门费加提成费方式(Initial Payment and Royalty)

这种方式实际是技术供方和受方相妥协的产物,兼顾了双方的利益,所以目前比较普遍采用。

四、我国企业出口技术时,对技术使用费支付方式的选择

首选方式为总付方式;其次为入门费与提成费相结合的方式;尽量避免单纯的提成费支付方式

第四节:技术使用费的清算

一、帐目的保持与核查

二、支付工具

三、清算方式

四、支付时间

第十章:技术贸易的磋商和合同履行

第一节:技术进口交易的磋商和合同履行

一、技术进口的前期准备

根据联合国工业发展组织(UNIDO)编制的投资决策程序,技术进口的前期准备包括以下三个阶段:

(一)项目的机会研究(Opportunity Study of Project)

机会研究就是鉴别拟引进项目的投资机会是否存在,又称为项目的鉴别(Identification of Project)。在我国这个阶段又叫项目建议书阶段。

引进项目的技术选择原则:、经济性、先进性、适用性

4、可靠性

5、政策性

(二)初步可行性研究(Pre-Feasibility Study)

又称为项目的初步选择阶段,一般允许有±20%的误差,所需费用约占投资总额的0.25%—1.5 %

(三)可行性研究(Feasibility Study)

可行性研究是项目的前期准备中最关键的一个阶段,它的工作质量决定着决策的正误和项目的成败。它又叫项目拟订阶段。

(四)项目的评估与决策(Evaluation and Decision)

二、对外谈判与签订合同、对拟引进技术和可能的技术供方的了解和选择、对外询价,进行技术比较和价格比较、技术谈判和商务谈判、签订合同及合同的生效

三、技术进口合同的履行(大量工作在买方所在地进行)

1、履约的准备

(1)办理进口合同的进口许可和合同登记手续

(2)办理减免税手续、技术资料的验收、翻译和合理转化(reasonable conversion)工作、设计联络、技术培训和技术服务工作、搞好合同产品的考核验收、支付使用费、索赔、做好技术引进的消化、吸收和创新工作

第二节:技术出口交易的磋商和合同履行

一、技术出口交易的程序

(一)技术出口项目的选择、选择技术出口项目的社会标准、选择技术出口项目的技术标准

出口技术的研制程度;法律保护的状况;技术的使用范围;技术的生命周期阶段;后续支援和服务的配套

(二)技术出口项目的申请许可与登记

对限制出口技术审查的范围:贸易审查、技术审查和保密审查。

(三)技术出口的内部准备

1、拟订技术出口方案

2、编写技术说明书

3、办理委托

(四)对外联系选择拟出口的市场和客户

(五)技术谈判和商务谈判

(六)合同签订和生效

二、技术出口合同的履行

(1)做好技术资料的交付工作

(2)安排好技术培训和技术服务工作(3)搞好合同产品的考核验收(4)合同价款的接收

国际知识产权法教案 篇2

关键词:知识产权,国际保护,发展,关系

一、引言

知识产权是一个权益保护类的专有名词, 它的含义就如同它的名称所表示的那样是一种对于“知识”所属权的保护, 所以在国外一些国家还有我国的香港、澳门等地都把它称之为“智慧财产权”。知识产权属于法律的管辖范围, 所以知识产权所针对的对象以及专有权利是受法律所保护的。我国一直采用较为传统的知识产权保护模式, 而这种模式在国际一体化发展迅速的今天已经逐渐产生出不适应的现象, 随之而来的则是一系列的冲击。在国际社会, 无论是经济、交流还是制度都在向着一体化的方向发展, 知识产权的国际保护就是知识产权受一体化影响所产生的结果。

二、知识产权国际保护的概念以及现状

对于知识产权国际保护的解释有很多种, 得到了大多数人认可定义是:知识产权的国际保护是指以国际公约为基本形式, 各个国家政府间的国际组织需要积极进行协调, 通过国内的知识产权法律和国际法律进行协调和统一, 对知识产权形成良好的保护。也就是说履行国际条约或国际公约的形式就是要实现对知识产权的一种有效的保护。一般来说, 很少有国际公约是可以直接进行应用, 一般都会转化为国内的法律才能够发生法律效力。同时, 虽然国际的公约已经转化为国内的法律, 因为这种法律是国家之间的合作行为, 所以, 不会破坏其国际保护之间的一致性。

知识产权的国际保护从出现萌芽的那一天开始到现在已经有了100多年的发展历史, 在这段过程中, 各种法律法规不断的被建立以及完善, 到如今, 一套基本完整的国际公约以及国际法律秩序已经被制定完成。根据我的不完全统计, 国际知识产权条约的数量众多、种类分布范围极广, 涉及世界贸易组织和联合国科教文组织等多个机构。知识产权在国际上所拥有的第一个保护组织的产生要追溯到遥远的1967年, 同时知识产权届的第一项国际公约也随之问世。在1967年之后, 各种以保护知识产权为目的的国际公约如同雨后春笋般不断的产生, 例如著作权保护公约以及创新权保护公约等等。1994年, 在知识产权的国际保护届中最为重要的一项公共条约———《与贸易有关的知识产权协定》在南美国家乌拉圭问世, 该条约把知识产权的国际保护第一次提升到了国际法律的制约以及管辖高度, 各个国家开始面对一个新的知识产权国际秩序。

三、法律一体化在国际知识产权领域里的争论

(一) 经济一体化带来法律一体化

在经济一体化在全球越来越普及的今天, 法律似乎也想步经济的道路, 向着一体化的方向不断发展。不少专门从事全球公共事务关系研究的学者认为, 法律一体化是一种必然的发展趋势, 之所以这样说是因为在当今社会法律越来越受到经济的影响和引导。法律全球化作为一项未来新的全球公共事务, 需要每个国家打破原有的法律国有化的惯有思想, 并且需要逐渐的去适应法律世界的标准化秩序。经济与法律本身就是一个不可分割的整体, 法律的规划与制定不能离开经济的帮助, 而经济的发展同样不能脱离法律的保护, 所以法律一体化势必会适应经济一体化的改革和创新。各个国家的法律在经济新秩序之下, 互相融合, 不断改变, 进而形成一个新的法律环境。

(二) 法律一体化背景下国际知识产权保护的一些反思

可以说某些国家的先进法律与法规在一切发展中以及落后国家并不适用, 这种毫无改变的平行的移植程序非常容易造成规则与制度产生“水土不服”的现象。虽然法律一体化是对整个国际社会而言的, 但是法律公约却明显有着“欧美”大国的味道。虽然法律不断的向着一体化的方向发展, 但是国际知识产权保护还应保持着一定的“原汁原味”, 也就是说每个国家应该在一体化的状态下保持一定的独立性。独立性并不代表着“不合群”, 而是一种求同存异的状态, 这也需要各个国家之间的理解和宽容。根据国际知识产权的要求, 各个国家应该充分正视本国的实际情况, 适当的变通国际法规, 以适应国家知识产权保护的需求。

四、知识产权国际保护的发展

(一) 在现行的知识产权国际保护的制度下进行发展

在世界经济的舞台中, 同样也遵循“丛林法则”, 只有强者才有话语权。从现有的技术条件来看, 发展中国家的发展空间并不大, 但是绝不是没有, 当年日本在美国及欧洲发达国家的封锁之下同样创造了辉煌的经济发展, 发展中国家同样可以做到。所以, 目前要做的就是要找到技术突破口, 发展中国家的企业必须对现有的自身领域的技术做一个全面的剖析, 把重心放在那些比较有开发潜力的技术上, 同时国家必须给予支持, 而不要一味的将重心投放到加工行业, 为别人作嫁衣上, 虽然后者比较轻松, 风险性小, 但是从长远考虑, 你只能永远的做下手, 利润空间低, 而且自主性极差。所以, 国家需要从事新技术的研究和发展。

(二) 利用自身优势与发达国家协商

发展中国家最大的优势就是市场、劳动力以及原材料, 而这也是发达国家所渴望得到的东西, 如果所有的跨国公司只能用本国劳动力, 只能用本国的原料, 这些跨国大企业就不可能存在, 因为利润空间太小, 这样就会使得企业的发展受到一定的限制。因此, 对于一些利益集团迫使一些发展中国家接受他们的知识产权的条例和规定。这些发展中国家也可以充分利用自身的优势, 迫使一些发达国家和相关利益集团做出应有的让步, 为本国争取更多的利益。例如, 在未来制度的制定中, 我国的发展融合适应中华民族创新精神和充分认识我国经济的发展的技术水平, 对我国的知识产权进行深入研究, 需要充分利用自身存在的优势, 还要不断弥补自身存在的不足。积极进行研究, 还要促进传统知识和知识产权多元化的国际保护进行有机的联系, 以保障我国人民的合法利益得到有效的保障。

(三) 合理利用国际规则———以公共健康为角度

公共卫生问题一直都是全世界关注的问题。根据世界卫生组织的报告显示, 每年有1400万人死于一些世界性的传染病, 其中90%以上发生在非洲、亚洲和一些南美国家, 其中很重要的原因就是这些国家和地区的经济水平比较有限, 卫生条件水平比较低。主要的致命传染病是呼吸道感染、艾滋病、疟疾和肺结核等。我们通过研究可以发现, 一些发达国家放宽一些中成药制定的许可, 使得发展中国家也能够制造一些有关的药物, 所以, 一些药物的价格自然就会下降。而全球流行的传染病是一个公共健康危机, 公共卫生问题也是一个全球性的问题, 所以, 不管是哪个国家, 都应该重视公共健康问题, 合理利用国际的规则, 将人民的利益放置第一位。

五、结论

事实上, 对于知识产权国际保护的发展的最初的目的是一些发达国家为了自身的利益而制定的。随着社会和经济的发展, 一些发展中国家也开始重视自身知识产权的保护, 各个国家度可以灵活运用既定的规则, 加强对知识产权条款的研究, 适应国际化的发展, 有效保障人民的根本利益。

参考文献

[1]金学凌.知识产权国际保护的发展趋势研究[J].广东财经职业学院学报, 2008 (03) .

[2]汤跃.知识产权国际保护发展态势及我国比较优势分析[J].贵州警官职业学院学报, 2012 (05) .

国际知识产权法教案 篇3

[关键词] 知识产权制度 国际知识产权法 国际经济 创新成果

一、什么是国际知识产权法

所谓国际知识产权法,是指以国际条约为主要渊源,国际组织为合作形式,用以协调各国知识产权制度,促进各国知识产权领域进行合作的法律制度。它作为现代国际法中专业性最强的国际法部门之一,其形成和发展的标志主要有:

1.以国际知识产权条约为主要渊源的法律体系已经形成。据统计,全球性的国际知识产权条约已达30多个,其中已经生效的有25个。

2.上述体系的各种法律规范,使用于国际社会的空间愈来愈广泛,普遍性程度愈来愈高。据统计,《建立世界知识产权组织公约》已有171个成员国,占世界国家总数的90%。随着这些条约的成员国或成员在数量上不断增加,国际知识产权法的效力也将日益增强。

3.世界知识产权组织和世界贸易组织及其与贸易有关的知识产权理事会等国际组织,作为国家在知识产权领域进行国际合作的法律形式,为国际知识产权法的形成、适用和执行提供了可资依附的常设机构。

二、国际知识产权法在国际交往中的作用

1.推动知识、技术在国家间的传播和利用,有效配置科技创新资源,加强国际文化交流。

知识产权制度在对创新成果的产权安排上,既考虑了给予权利人一定期限的独占权,又考虑了社会资源的合理利用,在权利人和社会公众之间取得一种平衡。为此,知识产权制度要求受知识产权保护的科技创新成果以专利文献的形式充分向社会公开。目前全世界的专利文献累计达4000多万份。专利文献最详尽地记载并最迅速地传播着人类90%以上的最新创新成果。

利用知识产权信息资源,可以从宏观、微观两个层面上配置创新资源。在微观层面上,知识产权制度对科技创新资源的配置贯穿科技创新的整个过程。根据世界知识产权组织的一项研究表明,在科技的研究开发中,利用知识产权信息资源,可以节约经费60%,节约时间40%,使整个社会科技资源得到合理有效的配置。在宏观层面,利用知识产权信息资源,可以掌握世界科技发展的现状,预测科技发展的方向,为国家制定科技发展路线、实施知识产权战略以及国家经济结构调整等宏观决策提供依据和参考,实现国民经济的可持续发展提供强大的知识源泉。

2.推动世界经济的发展。对利益的追求始终是人类社会经济的直接动力,知识产权制度就是一种推动科技创新的利益激励机制。在科技创新中,研究和开发创新成果,还只是第一步,这仅仅意味着在科技的制高点上取得了突破。要掌握竞争的主动权,必须及时取得知识产权保护。只有获得知识产权的创新成果,才是真正意义上的占有,才能拥有一方市场,取得市场竞争优势。

创新成果的产权化使创新成果的权利人有了独立的利益,可以在一定的期限内享有排他独占权,从而使权利人与创新成果的产权发生最直接的经济利益的联系。知识产权制度的市场价值取向使创新成果的权利人和发明人的利益与创新成果市場价值的实现紧紧连在一起。创新成果越是符合市场要求,对社会的贡献越大,权利人和发明人所获得的经济利益就越大,从而把创新活动与市场需求紧密联系在一起,形成了良性循环,促进了科技创新与经济共同发展。

如果没有知识产权制度的激励机制,那么就会出现另一种情况。据美国一家研究机构统计分析,如果没有知识产权制度,那么世界上60%的药品发明不能研究出来。根据世界知识产权组织公布的数字显示,在近年来的国际专利申请中,美国,德国,日本,英国和法国的国际申请数量都雄居榜首。

3.平衡国家间利益的国际协调作用。国际知识产权是一种特殊的国际关系,既是国际经济关系的一个重要组成部分,又与国际政治关系有着密切的联系。它是在不同国家基于共同利益的相互交往中形成的不同知识产权制度之间的冲突与协调关系。知识产权制度作为调整知识产权这种私权关系的法律制度,是适应于一个国家的经济、科技与文化发展水平而产生与发展的。就世界范围内来说,不同发展水平的国家,知识产权制度的产生与发展客观上存在着较大差异。这种差异,当人类的智力创造成果还只是在一个国家内部流动与传播时,还不会形成国家之间的利益冲突,但一旦超越国界进行流动与传播,它就转变为国家之间的现实利益冲突。于是,缩小这种差异,减少利益冲突,扩大国家交往,变成为不同国家的共同需要。知识产权制度的国际协调,正是在这种共同需要的推动下产生并逐步发展起来的。

4.更加有效的维护本国的权益。在和平时期,运用国际法维护本国利益最有效的方法是积极参与国际法的立法工作。通过参与国际法规则的制定,使其尽可能多的符合本国的利益和政策。如果等到别人把规则制定完毕,再想改变它们就非常困难了。在这一方面,发达国家体现的尤为明显:

美国作为世界上首屈一指的贸易大国,也是知识产权的主要输出国,美国的知识产权也往往成为被盗的对象。根据美国国际贸易委员会的估计,对美国知识产权的盗取,使美国的对外出口每年遭受大约430亿~610亿美元的损失。美国国会于1988年通过《综合贸易竞争法》,制定了旨在保护美国知识产权的“特别301”条款。

20世纪80年代开始的关贸总协定乌拉圭回合谈判中,第一次把知识产权方面的问题列入议程。1991年12月8日初步达成了《与贸易有关的(包括假冒商品贸易)知识产权协议(草案)》(1993年12月15日该协议随一揽子协议最终达成,协议的标题最后没有出现“假冒商品贸易”的概念)。正如TRIPS开头所说:“期望着减少国际贸易中的扭曲与阻力,考虑到有必要促进对知识产权充分、有效的保护,保证知识产权执法的措施与程序不至于变成合法贸易的障碍”,所以TRIPS也在一定程度上体现了多方面的利益。

参考文献:

[1]卢松:国际法在国际关系中的作用[J].国际法学.1997.4

国际知识产权法教案 篇4

一、问题的提出 有这样两个案例:一位美国华侨研制出一种新型变压器,欲在其家乡广东某市寻找受让方。某厂有意受让,但要求对方先介绍该变压器的技术性能或提供有关技术资料,方可作决定。对方未作反应,不了了之。另一案例涉及专有技术加工贸易。美国某家具五金公司有意与珠三角一家外向型家具五金公司签订来样加工贸易协定。在建立正式贸易合作关系之前,美方公司要求中方公司必须与其先签订《技术保密协议》。由于该协议的标的是专有技术,因此,美方公司没有明细拟委托中方公司进行加工的产品式样,而是概括性地要求中方公司对其提供的所有专有技术产品式样承担保密义务。中方公司不得生产加工与其提供的式样相同或相似的产品,不得允许他人参观其技术产品的生产流程,不得泄露其技术秘密(包括中方公司的员工),等等。任何违反保密协议的行为一经发现,中方公司必须向对方支付50万元人民币的违约金。中方公司经过慎重考虑之后表示不能接受对方的概括性保密义务条款,只同意就某一具体专有技术加工协议所涉技术承担保密义务,并且要求美方公司对协议项下的专有技术提供说明和图示,理由是:如果美方公司提供的专有技术式样与中方公司已拥有的专有技术产品式样相竞合,一旦签约,中方公司便不能再生产自己原有的专有技术产品,否则就构成对美方公司的违约或侵权。由于双方在保密问题上互不相让,磋商无果而终。上述两个案例都涉及到专有技术保密这一关键性问题。为何保密问题在专有技术贸易中如此重要?怎样从法律的角度增进国际专有技术贸易当事人的互信以利贸易的顺利进行?要回答这些问题,有必要对专有技术的特质作扼要介绍。

二、专有技术的涵义及其秘密性特征 “专有技术”译自英文“know ~how”,又称“技术秘密”、“技术诀窍”、“非专利技术”等,其法律定义,迄今也不统一。目前,对专有技术作出的较有影响且被许多国家采用的定义为1969 年在布达佩斯召开的保护工业产权国际联盟会议上通过的匈牙利代表团的提案:“专有技术指享有一定价值的、可以利用的、为有限范围专家知道的、未在任何地方公开过其完整形式和不作为工业产权取得任何形式保护的技术知识、经验、数据、方法或者上述对象的组合。”我国未对专有技术的定义作直接明确的规定,而是从工业技术和生产管理及商业经营几个方面有所侧重地作出界定。《中华人民共和国技术引进合同管理条例》第2条规定:本条例规定的技术„„包括

(二)以图纸、技术资料、技术规范等形式提供的工艺流程、配方、产品设计、质量控 制以及管理等方面的专有技术;《反不正当竞争法》第十条中未明确规定“专有技术”,但对“商业秘密”的界定里明显涵盖了专有技术的内容:本条所称的商业秘密,是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。可见,专有技术是一种以秘密性为重要要件、事实上占有而又未取得专利权、未经法律授权的技术。由于未申请专利,所有者只能依靠自身严密的保密措施来维护其对技术的专有权,因为一旦被公开,该技术便进入公有领域,其商业价值随之 丧失。有鉴于此,国际上成功的企业无不对其专有技术秘密特别重视。美国斯诺敦公司总裁桑德拉?斯诺敦女士在她的《全球优势---你的公司如何在世界市场取胜》一书中,论述了参与国际贸易应遵循的若干基本原则,其中一条就是提高警惕性。IBM公司面对外国间谍的猖狂活动,采取了一系列严密的保密措施,建立稳定化、规范化的保密制度。而可口可乐公司之所以能够在激烈的市场竞争中叱咤风云上百年,其对配方实行的“限定知悉范围”原则是关键。对于可口可乐的关键配料,公司总部的三个高级职员各管一样,而且这些人互不知道另外两样配料是什么。分设在世界各地的生产厂使用的原料是公司总部提供的“浓缩液”,根本不知道配方秘密。

三、国际专有技术贸易中秘密的保护 1.法律保护 据统计,国际技术贸易总量中的90%都涉及专有技术(技术秘密)的许可,其重要性可见一斑。专有技术虽然处于秘密状态,不象专利那样直接申请法律保护,这并不等于专有技术不受法律保护。反对“不公平致富”、“不正当竞争”、或者“恶意行为”,主张“任何人不得靠有意损害他方的行为来牟利”已成为国际社会的广泛共识和立法价值。迄今,对专有技术的法律保护体系已在国际国内两个层面的立法中展开。(1)知识产权国际协定 WTO《与贸易有关的知识产权协定》首次将“未披露信息(undisclosed information)”作为知识产权加以保护。普遍认为,TRIPS中有关“未披露信息”的规定就是对商业秘密的规定,其中涵括了专有技术的法律特点,可以说是对专有技术持有人的权利第一次在知识产权国际条约中予以保护。后于TRIPS的《北美自由贸易协定》完全照搬“未披露信息”条款的内容,只是将“未披露信息”换成了“商业秘密”。(2)反不正当竞争法 世界知识产权组织在其1996年起草的《反不当竞争示范法》中明确规定“侵犯商业秘密”为不正当竞争。该《示范法》第6条第3项对“侵犯商业秘密(secret information)”的解释与TRIPS第39条“未披露信息”的含义一致,显然,专有技术也被纳入其调整范围。虽然该《示范法》尚未获得通过,但其作为示范法对知识产权国际国内立法的作用不可忽视。(3)国际技术贸易规则 20世纪70年代,在联合国的主持下,国际社会在多国集团分头努力的基础上,形成了《国际技术转让守则草案》,旨在建立调整国际技术转让行为国际统一法。由于在许多主要问题上各国立场相去甚远,未能在联合国贸发会第五届会议上获得通过。但联合国工业发展组织当时提出的10多份有关专有技术转让的文件,如着重于专有技术转让合同谈判受让方可提要求的1979年《合同评价指南》等,则为各国进行技术贸易提供了可资借鉴的合同蓝本。(4)我国立法 与世界上绝大多数国家一样,我国也没有制定有关保护专有技术的专门性法律,对专有技术的保护分散地规定在不同的法律中。《中华人民共和国合同法》第348条规定,“技术秘密转让合同的受让人应当按照约定使用技术,支付使用费,承担保密义务。”《中华人民共和国劳动法》第22条规定,雇员在受雇期间及解雇或离职后一定时期内,对其因职务上的原因所接触到的一切技术秘密,承担保密义务。《技术引进合同管理条理》及其《实施细则》规定,“受方应当按照双方商定的范围和期限,对供方提供的技术中尚未公开的秘密部分,承担保密义务。”《反不正当竞争法》第10条明确规定了侵害专有技术是一种不正当竞争行为,应予以制止。《刑法》第119条、220条规定了侵犯商业秘密行为的刑事责任。2.自我保护(1)必要性 TRIPS前言明确指出,知识产权是“私权”。私权的保护主要由权利人利用国家现有法律体系的救济手段维护权益。就专有技术而言,法律保护的范围只限于对非法获取的秘密或负有保密义务的人泄漏的秘密加以禁止使用,如果秘密是意外发现的或由平行工程或反向工程发现的,法律则不予禁止。这就给专有技术权利人提出了如何加强技术秘密自我保护防止他人意外获得的问题。上文所述可口可乐公司配方的保密就是一个极为成功的例子。众所周知,专有技术持有人之所以不将其核心技术申请专利法保护,就是想通过自身严密的保密措施牢牢地永久地保持其对该核心技术的独占,因为,如果申请专利就必须在《专利申请说明书》中公开其技术秘密,而法律保护主要是通过对侵权或违约行为的事前禁止和事后责任追究及对受害人的损害赔偿等方式

来实现的,其对侵权人的威慑力是可以预见和有限的,而受害人为此遭受的损失则可能是无法预计和无限的。试想,可口可乐公司如果将其配方申请专利保护情况会怎样?势必:官司不断,耗时费力,损失巨大!(2)贸易中秘密的保护 专有技术贸易过程至少包括三个方面:合同签订前的准备工作、合同的签订以及合同的履行及后续工作。在合同签订之前,需要对对方进行调查。对于许可方(提供方)来说,需要对被许可方(受让方)的资信情况进行调查,如果对方的信用等级比较低,那么即使对方开出的条件很优厚,也应当谨慎从事。因为技术秘密具有“一旦公开就永远丧失”的特点,对方一旦获悉或泄密,技术秘密就不复存在。在合同磋商过程中,被许可方往往要求对方披露一定的秘密信息。许可方可以在对方作出保密保证的前提下,披露一定的秘密信息。同时应当采用确认书等方式将披露的信息确定下来。签订的合同条款应当完备。不论是专有技术转让合同还是许可使用合同,都需要包含“保密条款”,明确约定保密范围、保密措施、保密期限、泄密的责任等重要事项。

国际贸易中的知识产权保护探析 篇5

国际贸易中的知识产权保护探析

作者简介:吕佳静(1991-03-),女,河南驻马店人,周口师范学院经济与管理系国际经济与管贸易专业 摘要:知识产权保护在国际贸易中的作用一直是人们讨论的热点,国际贸易中的知识产权保护理论也成为众多研究者研究的对象。产品生命周期理论、比较优势理论和国家竞争优势理论为知识产权保护提供了理论依据,但其对发展中国家不能完全适用,知识产权保护对于发展中国家更易带来不利影响。 关键词:知识产权保护;国际贸易;理论 一、前言 随着经济全球化的深入扩展,知识经济时代引领世界贸易走向多元化、深层次的新格局。WTO组织始终把国际贸易自由化作为各国贸易行为的基本原则和主要目标。《TRIPS协议》在其引言中也明确指出,知识产权保护的目的在于“期望减少国际贸易中的扭曲与阻力”,而不是为了将其变为“合法贸易的障碍”。各国在拓展经贸领域合作的同时,也在不断寻求多元化的贸易发展空间。知识产权作为项重要的战略资源,已成为直接影响一国科技进步和生产力发展水平的重要因素,不论是知识产权贸易本身,还是与其相关的货物贸易、服务贸易,发展的趋势和增长的态势都与知识产权保护息息相关。实践证明,一国知识产权保护程度越高,国际贸易发展水平越高。通过有效的知识产权保护,保证各国在国际贸易中的利益和贸易运行规则,成为现代贸易发展的新趋势。因此,研究知识产权保护在国际贸易中的理论,并以理论指导实践尤为重要。 二、知识产权保护在国际贸易中的理论分析 (一)产品生命周期理论分析经济学家弗农(Raymond Vernon)首次提出的产品生 命周期理论是关于技术变化在国际贸易中作用的.一个重要理论,试图通过解释技术差异的动态因素,揭示影响国际贸易形态的动态变化特征。他认为,随着生产技术的变化,产品本身也将完成一次类似生物循环的过程。一般经历四个阶段.第一阶段,产品创造期,新产品处于研制、开发阶段,技术尚未成型,产品规模较小,消费限于国内市场;第二阶段,研发的比较优势使产品向国外市场出口,在t1时刻,开始有来自外国的需求,由于新产品出口价格较高,出口方向主要是经济水平相当的发达国家;第三阶段,生产技术已成型,产品达到标准化,进口国逐步掌握了生产技术,第二阶段,原进口产品的发达国家利用资本优势生产同类产品在国内销售并出口到发展中国家;第四阶段,产品进入成熟期,非熟练、半熟练劳动成为决定比较优势的最主要力量。这一阶段,发展中国家开始生产并出口,三阶段,创新国成为进口国,四阶段,发展中国家成为净出口国。 (二)比较优势理论分析 美国经济学家大卫・李嘉图(David Ricardo)在亚当・斯密绝对优势理论基础上建立了比较优势理论。他以2×2×1模型(两个国家、两种产品、一种要素)论证,只要两个国家存在劳动生产率(成本)的差异,即使其中一个国家生产两种产品完全处于劣势地位(即劳动生产率或成本劣势),国际贸易仍会发生,并均可使两国获利。李嘉图模型对于研究自由贸易产生的原因和对各国福利的影响非常有用,但假设条件过于严格,即各国的供给条件、生产状况不可改变,生产要素在国际间不能自由流动,并且忽略了极端的专业分工在现实世界根本不存在等因素。但多年以来许多研究证实李嘉图理论的基本预见――国家应该出口相对劳动生产率较高的产品,及另一理论――国际贸易靠的是比较优势而非绝对优势的正确性是不容置疑的。从而纠正我们普遍存在的错误观念,即认为只有一个国家劳动生产率能与其他国家一争高低时,这个国家的产品才有竞争力。而事实是某个部门的劳动生产率比外国高并不足以确定国家是否应当出口这个部门的产品,只有当这个部门的相对劳动生产率比本国其它部门都高时我们才有定论。 三、针对发展中国家的现实分析 (一)理论的合理性 尽管上述三种理论对于发展中国家有其局限性和不适应性,但三种理论论证社会经济的发展形态,国际贸易发展的规律和趋势的正确性是不可否认的。考虑知识产权保护因素在各理论中的作用,无论在延长产品生命周期,获得比较优势,还是增强国际竞争力方面,都起到正面积极作用。国际贸易自由化的根本是各国在国际市场通过资源的优化配置,实现利润最大化的过程,知识产权保护从形式上看似乎限制了贸易自由化的程度,但从整个自由贸易的动态发展过程来看,它遵循了经济社会发展的一般规律,规范了竞争的市场秩序,保证了各国在国际贸易中的合法利益。 (二)理论的弊端 上述三个理论是以发达国家为研究对象和目的论证的,发展中国家对理论的假设条件难以满足,结论也不能完全适用。第一,以比较优势理论为例,依据比较优势理论,发展中国家常常以本国拥有的丰富劳动力和自然资源生产劳动密集型产品在国际贸易中获利,但从长期利益来看,并非如此。首先,通过发达国家在发展中国家跨国投资,初级生产要素很容易被发达国家所利用;其次,劳动密集型产品由于其加工程度低、技术含量少的特点,缺乏竞争力,将面临日益缩小的国际市场和逐步减少的利润空间,与发达国际新技术产品交换的贸易条件逐步恶化;再次,发达国家对发展中国家设置的贸易壁垒,已由关税壁垒转变为制定严苛的产品标准等非关税壁垒形式,发展中国家在国际市场上始终处于被动、不利地位,贸易结构长期得不到改善最终阻碍经济社会的可持续发展。第二,以波特的国家竞争优势理论为例,由于发展中国家资本积累的有限,技术落后,资本流动性不足等因素,难以使企业按照理论中的四阶段顺利发展。第三,理论的结果主要以发达国家获利为主。通常发达国家在资本、技术等方面已经具备雄厚实力,知识产权保护的作用是保障并增强其已有竞争力,这使本身处于劣势的发展中国家在严格的知识产权保护下更难获利。以生命周期理论为例,通过知识产权保护,新产品的生命周期被延长,有利于创新国(一般是发达国家)更长时期地保持垄断利润,而发展中国家会因为无法获得产品的生产技术或增加获得技术的成本在贸易中处于更加不利的地位。 (三)解决途径 既然发展中国家不能快速改变现有在贸易中的不利局面,那么我们可以从经济理论中寻找有利于自身发展的因素,扬长避短,趋利避害。首先,发展中国家必须以人力资本所带来的科学技术为高级生产要素和核心竞争力,调整发展中国家在国际分工中的位置,以生产有核心技术的产品取得比较优势;其次,通过向国外学习和自主创新,生产技术含量高,附加值高的产品,有效调整贸易结构;最后,完善知识权保护制度。正是由于发展中国家科学技术落后,高级生产要素缺乏,则更应该对已有创新成果加以保护,在保障已有成果的基础上才能激励新的创新机制,创立国家自主品牌,使产品在国际市场上占有一席之地。 四、结论 通过对与知识产权有关的三种理论的分析论证,可以得出结论:在世界经济发展的现阶段,知识产权保护更有利于发达国家经济体,发展中国家更容易遭受由于知识产权保护带来的不利影响。但随着经济全球化的推进和发展中国家观念意识觉醒,知识产权保护也将在重视科技发展的发展中国家发挥应有的作用,高水平的知识产权也将会有利于保护发展中国家的智力创造,并且有可能在知识产权保护规则上推陈出新,甚至引领世界潮流。(作者单位:周口师范学院) 参考文献 [1]郑成思.WTO知识产权协议逐条讲解[M].北京:中国方正出版社,. [2]万君康,李华威.知识产权与贸易相关性的理论与实证分析[J].国际经贸探索,(2):36. [3]薛敬孝,佟家栋,李坤望.国际经济学[M].北京:高等教育出版社,2000. [4]保罗.R.克鲁格曼等.国际经济学理论与政策(第六版)[M].北京:中国人民大学出版社,.

国际知识产权法教案 篇6

关键词:知识产权;保护;国际贸易

在中国加快融入全球经济的时候,知识产权保护同样也给中国的发展亮起了红灯。当越来越多的中国企业及中国产品在全球市场上扮演重要角色的时候,知识产权危机给这一全球化进程蒙上了一层阴影,因此,在激烈的国际经贸竞争和深层的知识产权壁垒面前,努力为开发和拥有自己的知识产权创造有利的环境,不断提高企业运用知识产权的能力和水平显得尤其重要。

一、目前中国知识产权保护的发展现状

1.自20世纪80年代中国便开始了知识产权保护的法制建设。目前,中国的知识产权保护法律体系主要由法律、行政法规和部门规章这三个部分组成,建立了相对完善的知识产权保护法律体系,得到了世界各国及国际组织的普遍认可。另外,中国还在积极研究并制定有关知识产权保护的新法律和法规。

2.参加知识产权保护国际公约的情况:中国在不断健全和完善国内知识产权保护的法律体系建设的同时,自20世纪80年代开始,相继参加了一些主要的知识产权保护的国际公约、条约及有关的协定。从1980年中国加入《建立世界知识产权组织公约》起至今,已经加入了《保护工业产权巴黎公约》、《商品和服务国际分类尼斯协定》等各种关于知识产权保护的协议或条约。此外,中国还积极研究加入其他关于知识产权保护的国际条约。

3.开展提高知识产权意识宣传活动情况:当前,中国政府围绕着严厉打击假冒伪劣产品和侵权盗版,采取了一系列宣传措施,主要包括两方面:一是通过采访、电视广播、定期举办研讨会等方式加强知识产权保护法律的宣传,特别是对新的知识产权法律法规进行了相对广泛宣传和教育。二是将知识产权法律法规的教育纳入到全国法制宣传教育中,并通过强化舆论监督、新闻媒体的宣传报道,对一些典型案例进行了公共曝光,意在起到震慑犯罪、警示违规的效果。

4.知识产权的执法情况:中国知识产权执法的一个重要特点是用政府的行政手段来保护知识产权。一方面,根据专利法相关方面的规定,中国政府有关主管部门或地方政府可以设立专利管理机关;另一方面,中国政府为有效实施著作权法,专门成立国家版权局,各省市也相应地建立了版权行政管理部门。到目前为止已经形成了以《专利法》、《商标法》、《着作权法》为主体,辅之以各项保护条例。另外中国的知识产权保护已从只重视行政保护转为行政保护和司法保护并重,相关的法律法规和行政法规均由人民法院最终执行,同时也加大了执法力度。与此同时,企业也开始认识到知识产权保护的重要性,提高了企业自身的防范能力和保护意识。

二、中国知识产权保护存在的问题

1.知识产权保护意识淡薄:自1982年《商标法》制定以来,虽然中国已经建立起了比较完善的知识产权保护的法律法规制度,但中国许多企业对知识产权保护的意识仍然不强,不能及时地将自己的研发结果转化为知识产权,特别是在国外申请知识产权的意识严重不够,致使很多科研成果得不到有关国家和地区相关法律法规的保护,甚至使得一些国有品牌在国外许多地方被恶意抢注;即使一些企业拥有自己的知识产权,但是当他们的合法权益受到侵害时,不能及时运用法律武器来捍卫自己的合法权益,导致失败。

2.知识产权管理机构不强和专业人才不足:有关部门在大力支持成立各种保护知识产权的行业协会方面与发达国家之间存在差异。由于知识产权管理部门与国内企业之间缺少必要的沟通渠道,信息并不十分流畅,从而出现了企业遇到问题不知该找谁的现象。中国知识产权保护方面的专业人才比较稀缺。一方面,目前中国具有知识产权保护方面知识的专业人才十分紧缺,国内也没比较成熟的培训课程以及相应的师资力量。另一方面,中国缺少一大批懂法律和技术的专业司法人才。

3.专利保护结构不合理:当前,中国现行的专利申请包括发明、实用新型和外观设计三个类别,这其中以发明最能够代表专利的水平和质量。然而在专利申请的数量中,所占的比例最高的却是外观设计方面的专利,发明仅占27%。一些发达国家的专利保护结构中,所占比例最多的是发明创造,最少的则是实用新型方面的专利,所占比例不到2%。

4.国家和企业的自主创新能力及研发投入不够:研发活动是一个国家、地区和企业获得和拥有知识产权的源头和基础。但是由于国家和企业对科技投入的力度不够,用于研究和开发的经费开支过小,致使中国企业对新技术的吸收和消化能力、特别是自主开发新技术的能力普遍偏低,很多企业走的是一条“引进—落后—再引进—再落后”的道路,这使得中国产业结构和对外贸易的结构很难迅速升级换代,在关键技术上主要依赖进口,受制于人。

国际知识产权法教案 篇7

关于知识产权国际保护制度它主要是多边国际公约的这种形式, 依靠政府国际组织作为协调的一个机构, 然后通过对各个国家的国内知识产权的法律进行有机的融合汇总而形成的一部新的国际性的法律内容。这种保护制度是在十九世纪的八十年代开始兴起的, 到现在为止它已经成为了在国际上包含了多种领域在内的法律的秩序。它的形成是对知识产权立法的一个历史性的进步, 在这个框架下使各个国家的知识产权制度逐步的走向国际化的道路。

二、知识产权国际保护制度的基本性原则

首先就是国民待遇的原则。在十六世纪末期的时候法国当时还处在一个大动荡的时期, 法国人民为了反对欧洲的封建专制的社会于是就在人权宣言里规定, 外国人在法国也享有与法国人等同的相关民事的权利, 在这个规定的基础上发展了2个多世纪的时间最后成为了国民待遇的原则, 这其实是一个相当重要的制度, 它的具体规定针对国家之间在签署了相关的国际条约之后各国间就要对签署国的公民平等的对待, 不因国籍的原因而受到排斥, 外国的商品进出口也要与本国的商品进出口受到同等的对待[1]。

其次是最低的保护准则原则。由于各国的知识产权的相关制度会有着差异将会造成本国对其他国家的公民的权利与其他国家对于本国的权利存在着一定程度上的差距, 在权利与义务上也会有着多多少少的不同, 故此最低保护标准原则就是各签署国在保护对象和期限、范围以及权利的相关标准的设置不能比签署的条约规定标准要低。

最后就是利益垄断和公共利益的原则。它是知识产权国际保护制度中的一个很重要的原则, 它能够促进社会公众利益和知识产权权利人的利益的相互平衡, 这两种平衡的关系直接在知识产权的保护和所要限制的法规中得到了体现。

三、我国在知识产权方面的相关对策

在当前我国对于知识产权的相关制度的完善工作做的还是相对较好的, 比如在版权、专利、商标、植物新品种等等的类型都已经被纳入了我国的知识产权的法律保护当中, 并对世界范围内的知识产权的主要公约进行融入, 尽最大可能的做到与国际相接轨, 在经过了几十年的不懈努力的过程中我国已经建立了针对于知识产权方面的审判庭, 对于知识产权的有效保护我国已经是以司法审判作为保护的基础而后又以行政保护作为后补力量进行填充, 这对知识产权的法律制度的完善起到了促进的作用, 在这些努力地过程中公众对于知识产权也有了相对高的认识[2]。

从另一个层面来看, 在我国的企业当中真正拥有自主知识产权核心技术的占有比例微乎其微, 几乎没有几家企业申请专利, 甚至还有超过一半的企业是没有自己的商标的, 处于这种形势之下有的学者就认为在当前我国对于知识产权的保护水平过于严格对当前的发展有着不协调, 但是随着经济一体化和全球化的逐步形成法律的全球化也会随着这一形式跟着发展, 所以我们要找一条适应经济一体化以及全球化的路子来发展, 要考虑到国际条约的有关要求, 进而才能与国际相接轨并参与到国际的竞争中来。

对于知识产权的规则它主要是通过各国的经济政治的实际状况反映出来的, 在一些发展中国家尤其是科技与经济比较滞后的一些发展中国家在对发达国家的知识产权保护产品进口谈判时还是受到了不公平的对待, 而我国也是发展中的国家, 在与发达国家相谈判时也会遇到类似的不平等的情况出现, 所以我国也要对这种国际知识产权制度和中国的此种制度要平衡起来[3]。

在发达国家的一些跨国企业会利用其自身的优越技术的这种优势实行对发展中国家的市场垄断, 特别是在高技术产品上的垄断, 这种垄断已经到了对科学的传播形成了阻碍的作用, 发展中国家对此也是没有什么好的方法去进行解决, 但是知识产权国际保护制度中对垄断的这种行为有着明确的规定, 比如TRIPS的相关协议条例就说明了成员国对知识产权的垄断行为可以制定独立的竞争法对此进行相关的规定, 我国对此要有明确的态度防止跨国公司对于我国的企业进行垄断, 促使那些外来的跨国公司对我国作出经济上的公共利益贡献。

四、结语

我国对于知识产权所做出的对策是提升我国在工业化的进程中所需要的内在动力, 知识产权国际保护制度是历史发展中的一个重要的结果之一, 社会的不断进步以及经济一体化和全球化的形成会给知识产权的国际保护制度起到促进完善的作用。面对知识产权国际保护制度时要结合实际的情况对此要进行利益上的衡量, 要和我国进行的建设创新型社会的内容相结合, 而知识产权对于促进我国的创新也有着辅助的作用, 两者之间可谓是有着相辅相成的密切关系, 在我国的知识产权的发展中怎么去寻求更加有效地方法来促进在这个层面上的进步, 还需要我们更加的努力探索。

摘要:由于社会文明的不断进步, 在现代的社会对于知识产权的制度不管是在国内还是在国外都已经得到了越来越多的关注, 但是在发展的过程中对于知识产权的国际保护制度也带来了很多的问题, 这表现在知识产权国际保护制度对于一些发达国家的以跨国集团为主要代表的知识产权人的利益被过度的得到了保护, 这在公正性上受到了很大程度上的质疑, 在发达国家和发展中国家之间由于各种因素的介入就致使着双方存在着严重的冲突矛盾, 这使人们在艰难的处境中对于知识产权国际保护制度的正当性的价值引起了思考。本文主要对知识产权国际保护制度和我国的应对策略加以分析探究。

关键词:知识产权,国际保护,制度

参考文献

[1]冯晓青.利益平衡论:知识产权法的理论基础[J].知识产权, 2011 (25) :12-13.

[2]徐瑄.知识产权的正当性——论知识产权法中的对价与衡平[J].中国社会科学, 2013 (12) :65-66.

国际知识产权法教案 篇8

在展览会期间,针对我国企业的投诉日益增多,如专利侵权的投诉,产品雷同、仿制的投诉;展前通报企业侵权黑名单阻止其参展;展期派经济警察到现场扣押产品;甚至出现了汽车发动机、电动工具、散热器、笔杆和钟表等个别产品受到当地抵制或限制中国企业参展的事件发生。我国很多中小企业由于缺乏国际运作经验,展品由于涉嫌知识产权纠纷问题越来越多地发生,而展商处理类似问题缺乏经验,缺乏重视程度。有的私下承认其行为,有的外贸企业称其从工厂进的货,并不知晓有侵权问题,以为把展品取下就算解决问题了。这样就形成恶性循环,问题逐年加剧,不仅让我国企业从经济上受损,也影响了我国企业在海外的声誉与形象,为我国企业品牌产品的未来发展之路预置了商誉障碍。

样品运输要考虑周全

在主要展会之前,各国海关与知识产权所有者会一起检查进口的产品。而我国很多参展企业知识产权意识不强,准备不充分,样品在运输过程中经常出现被海关扣押问题。

欧洲海关数据表明,海关扣押的依据主要集中在:商标90%,专利8%,外观设计和版权分别1%,海关扣押的途径主要集中在:航空43%,邮包43%,道路运输10%,海运4%;海关扣押的价值和进口途径的配比分析:海运74%,航空16%,道路运输8%,邮包2%;被扣押货物的来源主要集中在:中国大陆、泰国、土耳其和中国香港;被扣押货物的种类重要集中在:服装、箱包、手表、珠宝、电子产品、软件光盘和玩具等;扣押货物活跃的地区主要集中在:法兰克福(机场和展会上)、汉堡(港口)和鹿特丹(港口)等。根据以上数据的分析与总结,参展企业要充分准备,考虑周全,结合自身公司的产品特点,选择适合本公司自身条件的运输方式和运输途径,提前预留出相应的运输时间来运输展品,以减少由于海关扣押,导致展品无法按时运到展会的被动局面发生。

利用德国法律处理边界扣押

欧洲各国都有完善的知识产权保护体系。如欧盟2004/48/EC号实施指令,加强了知识产权所有者的地位以及加强了知识产权权利在欧洲的实施;欧盟的1383/2003关于海关行动制止有侵犯知识产权嫌疑之货物的规则,另外在德国的国家民事刑事法律中也有相关规定,比如专利法、商标法,它们都涉及到专利、实用新型、外观设计和版权等知识产权内容,很多国家海关的边境扣押的法律支持基础也来自以上相关法规。

德国法律为知识产权所有者提供了多种法律途径,使其可以在德国展会上行使自己的知识产权。知识产权所有者主要通过临时禁令(案件实体程序可能会花太多时间)、边界扣押措施(通常在展会开始之前)、刑法途径等3种途径来在展会上快速地行使自己的知识产权。而作为参展企业,如果是知识产权所有者,那么在海关经过如下操作可获得知识产权保护:知识产权所有者填写申请表格;在申请欧盟边境扣押时需要提供责任申明;在申请国家边境扣押时需要提供银行担保(约2,5万欧元);申请的有效期一年(可以续期)。

出展前做好法律咨询等准备

在出展前,参展企业应做好法律咨询和产品检索、商标注册、保护文书等工作。具体来说,法律咨询和产品检索是参展企业应在参展前进行法律咨询或通过专门的检索机构,对重要的、即将推出的新品进行有针对性地检索。商标注册是参展企业在国内注册的同时,也将重要产权在欧盟和其他相关市场进行注册,享受德国和欧盟完善的知识产权法律体系对知识产权的保护;保护文书是展商在参展前可以请律师书撰写,递交法院,避免法院因竞争对手一面之辞,下达临时禁令。

此外,参展企业在展品发运前还应进行自查,合作工厂或展品筹集的人要严格检查产品(最好是不带LOGO,或者使用自己有知识产权保护的LOGO)、样本(最好是不带LOGO,或者使用自己有知识产权保护的LOGO),报关相符;备好展品原产地证书、发票、有关认证资料复印件。对已列入展会的“黑名单”或已掌握的有侵权问题的企业,提前采取有效防范办法。在展览会上聘请律师现场服务也是积极有效的措施。

展期勿要轻易签署停止侵权声明

一般在展览过程中,知识产权所有者及其律师会陪同法警,试着让被指控的侵权者签署停止侵权声明,以便结束纠纷,通常包括如下内容:就以前的侵权做一次性赔偿;违反合同的惩罚;议定解决就该声明内容引起纠纷的唯一法院地。参展企业需特别注意,在咨询律师之前,不要签署任何停止侵权声明,参展商可以禁止任何人参观或进入它的展位、对展出的产品拍照。根据德国法,竞争者在参展商的展位拍照通常违背了反不正当竞争法规。但是,如果这样的照片是能够证明知识产权侵权的唯一证据,那么,这种违反法律而获得的照片可以在知识产权诉讼程序中得到使用。此外,还尽量使用没有LOGO和外观专利的展品。

通常,知识产权所有者提供的停止侵权声明的用语较为广泛,有交涉的余地,案件实体程序的风险对中国公司来说通常是有限的,因为德国法院的判决在中国执行是非常困难的,并且会对知识产权所有者带来很多费用,但是这种状况也在改变,德国律师和中国律师事务所的合作正在加强。

企业应联合起来进行谈判

如果在检举方提供证据后,德国的检察院在听取单方面意见后便可紧急判定被检举方是否侵权。而德国法院有权签发“临时禁令”,警方随后采取查抄行动。德国法院的决定具有强制性,企业如不交出展品、缴纳罚款,将面临人身拘留。被查抄的企业可以有如下三种选择:向法院申请终止刑事调查程序;对搜查令提出抗辩,进入法律程序;要求德国当局取消搜查令,返还展品。

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