法律保护措施(精选12篇)
法律保护措施 篇1
网络财产与现实财产不同,是互联网时代下的特殊产物,网络财产的诞生有着特殊的历史背景,互联网是网络财产的诞生平台,网络游戏则为网络财产的诞生提供了契机,但是,网络财产并非能够随时获得,由于网络虚拟物品被财产化,网络财产开始受到人们的关注。
一、网络财产的概念、特点及法律属性
网络财产就是网络虚拟财产,主要是指在网络上有财产性质的电磁记录,同时还包括虚拟的网络本身。网络财产的具体形式包括网络游戏中的装备等级、社交网络工具号码、电子邮箱等,这些财产是以网络为载体的,与传统财产的形式并不同。网络财产具备一般财产的属性,与现实社会也有着密切的联系,是现实中财产的延伸。
网络财产具有现实性、价值性和局限性的特征。网络财产所反映的是一种服务合同关系,具有一定的现实性。网络财产可以使用和交换,能够满足人们的各种需求,具有财产的特性,具有使用价值和交换价值。网络财产的局限性是指网络财产的所有者只有成为服务合同的当事人时才能得到法律的保护,具有一定的局限性。针对网络财产的法律属性目前学界有不同的观点,主要有债权说、物权说、知识产权说几种观点。债权说观点认为网络财产并不符合物的特性,而是一种债权关系。物权说认为网络财产具有物的特性,是一种私有财物。知识产权说认为网络财产是一种无形财产。伴随着网络游戏的繁荣发展,与之相关的网络财产案件频发,对于诈骗、盗窃网络财产的行为如何判定,已经成为各个国家司法、刑法的真空地带,是法律界无法回避的问题。无论是在内地还是在境外,侵犯网络财产安全的网络游戏违法犯罪都已经成为危害社会治安的犯罪类型,并受到各个国家的重视。
二、网络财产的法律对策研究
(一)刑法对网络财产的保护
目前我国的网络财产保护中,我们并没有发现其他的法律法规能够为解决网络财产的保护问题提供合理的解决措施。也正是因为法律的无力,而导致了很多被害玩家采用过激的私立救济手段维护自己的权益,为了解决这一问题,需要从刑法角度完善网络财产的保护:
首先,要确立网络财产的合法性。应尽快出台网络财产相关的司法解释,在实践中不断积累经验,丰富理论基础,在恰当的成熟时机将网络财产安全法推出。根据《刑法》92条的规定,网络财产属于公民的合法收入的一种,应当受到《刑法》的保护,这就为网络财产合法性的管理以及相关的立法工作提供了理论依据。
其次,司法解释应与时俱进。随着社会的进步与发展,财产的概念在不断地扩展,涌现出很多新的财产形式,原有的法律条文已经不能够完全概括现实社会中的财产概念,已经难以满足人们日常的需要,针对一些财产形式缺乏相应的法律配套和保护,这就使得网络财产的保护存在现实困难,这就需要进一步加强司法解释的更新,使得司法解释与时俱进,能够满足公民网络财产受保护的权利。为网络财产保护奠定理论基础,促进《刑法》在保护网络虚拟财产中的作用。
再次,司法解释应对财产评估方式作出明确规定。网络财产由于其特殊性,在财产评估上存在一定的理论与现实困难,由于目前缺乏网络财产评估的方法、计算的公式与原则,使得网络财产的评估存在困难,难以保护公民网络财产的安全,难以维护其享有网络财产的权利。需要进一步对网络财产的评估方式方法、计算公式及指标等做出明确的规定,促进公民合法的网络财产得到保障。第四,刑法对网络财产保护要体现人本精神。社会主义的法制要求尽快出台网络财产保护的细则,体现出对公民权利的维护,要在对网络财产保护上体现出人本精神,尊重网络财产的保护,尽快出台相关保护措施,加强网络财产保护。
(二)民法对网络财产的保护
首先,通过司法解释将网络财产纳入民法财产的外延中来。针对网络财产的保护学界有三种争论,有的倡导将现有财产体现空间进行扩大,使得网络财产被纳入法律保护中来,将网络财产做为知识产权法保护的一部分。另一部分学者认为应将网络财产做为物权的客体,受到物权的保护。还有一部分学者认为应将网络财产的保护突破现有的财产保护的法律体系,将网络财产视为一种新的财产,为其专门立法,使其成为民法中的一部分,并通过民法进行保护。目前第三种观点在学界的认可度较高。目前对网络财产的保护仅仅停留在合同法、计算机保护管理办法等法律,合同法由于其局限性难以有效保障公民网络财产的安全。计算机安全管理办法对网络财产的管理仅限于窃取财产方面,针对其他方面的网络财产纠纷缺乏理论依据。而通过民法,将其中75条中的“其他合法财产”的外延不断扩大,将网络财产纳入到合法财产中来,使得网络财产与其他财产具有同等的地位,才能有效利用民法对网络财产加以保护。
其次,针对网络财产制定出具体的新法律。只通过司法解释扩大财产的范围还是远远不足以保护网络财产的,还要根据网络财产的不同类别,设计和颁布更多的专业性法律,如网络游戏法、网络虚拟财产法等,致力于解决目前网络虚拟财产的规范,虚拟交易平台的规范等等,切实保护网络财产。
总之,网络财产作为一种新的财产形式,需要充分了解其概念和特性,并将其纳入到刑法和民法的法律保护之中,有效确保网络财产的安全。
摘要:网络财产是产生于互联网时代的特殊产物,主要是指在网络上有财产性质的电磁记录,包括网络游戏中的装备等级、社交网络工具号码、电子邮箱等,网络财产具备一般财产的属性,但是在法律监管上,一直存在一系列的问题。本文主要针对网络财产安全的法律对策进行分析。
关键词:网络财产安全,法律对策,分析
参考文献
[1]冯红.关于我国网络虚拟财产的刑法保护相关问题研究[J].法制博览(中旬刊),2014(04).
[2]高剑,徐宇娟,祝丽燕.网络虚拟财产的属性及法律规制思考[J].法制与社会,2013(13).
[3]张梦华,刘贵容.网络虚拟财产的维权现状与对策研究[J].中国集体经济,2013(13).
[4]刘涛.论网络虚拟财产的法律属性及其保护[J].法制与经济(下旬刊),2009(12).
法律保护措施 篇2
根据《办法》及其《实施细则》的规定,我国目前对域名注册实行与商标注册类似的禁止性条款,如明确规定域名不得使用公众知晓的国家或地区名称、外国地名、国际组织名称,未经批准不得使用县级以上行政区划名称的全称或缩写,不得使用行业名称或商品的通用名称及其他对国家、社会或公共利益有损害的名称;不得使用他人已经在中国注册过的企业名称或者商标名称;禁止域名的转让或买卖等。在异议程序上,《办法》规定,当一个域名与第三方在中国注册的商标或企业名称相同,且该域名不为该商标或企业名称所有人所有时,第三方才能提出异议。从确认第三方拥有商标或企业名称之日起,各级域名管理机构为域名持有方保留30日域名服务,30日后,域名服务自动停止,该期间一切法律责任与经济纠纷均与域名管理单位无关,相关纠纷留由司法途径解决。上述规定全面考虑了域名与商标、企业名称等冲突的可能性,充分借鉴了国际经验,有利于遏制域名的抢注或恶意注册行为及促进互联网的健康发展,不足的是其部分规定过于严格,与市场经济的发展要求相背。如将自然人排除在域名申请人之外的规定违背了民商事主体法律地位平等的基本原则,一概禁止域名转让或买卖的规定则有违市场经济的效益原则;同时,对域名纠纷缺乏行政性救济措施,不利于及时、快速地解决相关纠纷。
另外,为适应域名纠纷审判实践的需要,北京市高级人民法院于2000年8月出台了《关于审理因域名注册、使用而引起的知识产权民事纠纷案件的若干指导意见》,该意见对域名纠纷案件的受理、管辖、案由、法律适用与“恶意”认定以及法律责任做出了原则性规定。之后,2001年6月26日,最高人民法院颁布了《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》,该解释对域名纠纷案件的案由、受理条件和管辖,域名注册、使用等行为构成侵权的条件,对行为人恶意以及对案件中商标驰名事实的认定等,都作出了规定。该解释明确规定了行为人注册、使用域名行为构成侵权或不正当竞争的4个要件:一是原告请求保护的民事权益合法有效;二是被告域名或其主要部分构成对原告驰名商标的复制、模仿、翻译或音译;或者与原告的注册商标、域名等相同或近似,足以造成相关公众的误认;三是被告无注册、使用的正当理由;四是被告具有恶意。该解释同时列举了4种最为常见的恶意情形:一是为商业的目的将他人驰名商标注册为域名;二是为商业目的注册、使用与原告的注册商标、域名等相同或近似的域名,故意造成与原告提供的产品、服务或者原告网站的混淆,误导网络用户访问其网站或其他在线站点;三是曾要约高价出售、出租或以其他方式转让这个域名获取不正当利益;四是注册域名后自己不使用也未准备使用,而有意阻止权利人注册这个域名。另外,对于被告举证证明在纠纷发生之前其所持有的域名已经获得一定的知名度,且能与原告的注册商标、域名等相区别,或者具有
其他情形足以证明其不具有恶意的,法院可以不认定被告具有恶意。根据该解释,法院认定域名注册、使用等行为构成侵权或不正当竞争的,可以判令被告停止侵权、注销域名,或者依原告的请求判令由原告注册使用这个域名;给权利人造成实际损害的,可以判令被告赔偿损失。
上述规定充分借鉴、吸收了《WIPO最终报告》及ICANN《统一域名争议解决规则》中的相关内容,对于促进我国域名纠纷的司法解决及有效地保护相关权利人的合法权益具有积极的社会意义。在法律中尚无相关明确规定的情况下,上述意见、尤其是最高人民法院司法解释的出台及实施,标志着我国在网络领域中已设置了对商标特别是驰名商标、商号以及合法公平竞争、域名等民事权益的司法保护和相关权利义务关系的司法调整机制。并为日后的域名立法作出了有益的探索与尝试。
根据WIPO关于域名的定义,参见WIPO《关于驰名商标保护规定的共同建议》。
常敏 邹海林 《关于域名和商标冲突的若干问题》,载陶鑫良等主编《域名与知识产权保护》知识产权出版社2000年版第242页。
薛虹 著《网络时代的知识产权法》,法律出版社2000年版第296页。
黄晖 《制止网上占地、网上混淆和网上联想》,载陶鑫良等主编《域名与知识产权保护》知识产权出版社2000年版第112页。
李柳杰 《域名与商标的冲突及其解决》,载张平主编《网络法律评论》第1卷,法律出版社2001年版第122页。
参见邱惠君 孙丽杨 《域名与商标发生冲突怎么办》,载《电子知识产权》2000年第1期。
此种观点为国内法学界的主流观点。
此种观点以张平、封锐等学者为代表。
唐广良 《域名注册环节存在的问题及国内外的相关规定》,载《电子知识产权》2000年第12期。
参见 梁彗星 著《民法总论》法律出版社1996年版;张文显 主编《法理学》高等教育出版社、北京大学出版社2000年版第86页等。
中国网络风暴[N],见《电脑报》1997年10月14日。
参见 孙仲夏 《浅析互联网络域名与商标权的冲突及解决》,载陶鑫良等主编《域名与知识产权保护》知识产权出版社2000年版第267页。
参见 《Brief History of Domain Name System》, HYPERLINK “cyber.law.harvard.edu/icann/workshops/la/
briefingbook/dnshistory.html” cyber.law.harvard.edu/icann/workshops/la/
briefingbook/dnshistory.html 。
黄晖 《制止网上占地、网上混淆和网上联想》,载陶鑫良等主编《域名与知识产权保护》知识产权出版社2000年第114页。
★ 域名 域名解析系统DNS的网络流量分析网络服务器
★ 域名转让协议书
★ 中国互联网络域名管理办法
★ 互联网域名转让协议
★ 域名及虚拟主机代理合同
★ 浅谈关于Google域名权重的问题
★ 域名转让协议与合同范本
★ 域名转让合同之注意事项
★ 互联网域名抢注的法律思考
利用法律武器保护自己 篇3
1.注册商标。我国对商标权的取得采取注册原则,即只有经国家工商行政管理总局商标局核准注册的商标,才能产生专用权。要使商标获得注册,首先要当事人向当地工商局或律师事务所提出商标注册申请,然后由商标局进行审查,在商标局确认申请注册的商标符合法律规定的注册条件予以核准注册后,注册人对该商标就享有专用权了。
目前,几乎每个正规生产厂商都使用了商标,但是将商标进行注册的却很少。我国法律不强制一般商品必须注册商标,然而非注册商标的品牌却可能遭遇品牌危机。如江西南昌深入人心的“乔家珊”糕点,几十年来一直未注册,结果被上海某企业注册成商标,老“乔家珊”花几十年时间培育的品牌,到头来却被工商局告知不可继续使用。因此,当创业者的公司或小店发展到一定程度,有比较充足的资金时,必须舍得花几千元注册商标,防患于未然。
2.申请专利。申请专利的步骤比较复杂,在此提醒各位创业者可在决定立项及申请专利之前,找专利代理机构咨询,可对申请内容的专利性进行初步判断,并判断申请专利的经济价值以及对专利申请内容的实施前景做出预测。最后,需要向专利局提出申请,对符合专利法规定的,授予专利权。
专利有三种类型,分别是:发明专利、实用新型专利和外观设计专利。其中,发明专利保护期是20年,实用新型和外观设计的专利保护期都是10年。专利权人所享有的专利权,其主要内容有制造权、使用权、许诺销售权、销售权、进口权、转让权和许可使用权。专利权还包括禁止权、放弃权等。
申请专利的好处:一是取得垄断经营的资格;二是赚取特许费;三是增强企业竞争力,有利于开发国外市场;四是有利于企业做出科学正确的决策等。
实际上,对于任何一个被模仿者而言,即便可以使用法律手段对恶意模仿者进行追讨,原有的市场也必定受到冲击。因此,最好的办法是提前防患:在有条件的情况下,可以注册跟现有商标类似的商标。譬如,品牌“娃哈哈”,可一并注册“哇哈”、“哇哈娃”、“哈哈娃”、“娃娃哈”等商标,让跟风者无从下手;同时,在经营过程中,产品和服务需要不断创新,让模仿者跟不上原创者的脚步,体现差异化;另外,还需定期做市场调查,了解模仿者的操作模式,取长补短。
论我国网络隐私权的法律保护措施 篇4
关键词:网络隐私权,法律保护,网络侵权,立法完善
一、国外对于网络隐私权的法律保护考察与探究
在网络背景下各国网络隐私权在现有的法律保护模式下仍屡屡遭受侵害行为, 各国根据其本国的具体国情制定了相应的法律措施, 规范各国的侵犯网络隐私权的侵犯行为。因此, 国外形成了具有其本国特色的法律保护模式。
(一) 欧盟国家的立法保护模式
欧盟的立法保护模式, 主张在网络隐私的保护中, 政府与国家起主要作用, 通过国家的立法, 制定一定的法律保护原则、法律制度、法律措施。这种模式有助于规范网络服务提供商, 使网络服务提供商能够根据具体的立法规定来采取行为, 维护网民的网络隐私权, 创造一个安定有序的网络空间以促进网络各项活动顺利进行。但它的弊端阻碍了网络行业、产业的发展, 不利于实现网络安全的实现。
(二) 美国的行业自律模式
以美国为例的行业自律模式, 则是在其本国内没有规定专门的法律, 只是规定了相关的单行法律条款, 主张网络行业自身加强自觉性, 通过技术手段和自律性来具体的规范行为, 保护公民的网络隐私权。但是这种模式也存在一定的局限性, 其对于加入到网络隐私权法律保护协议组织或计划公司的行业且自觉的遵守相关的行业规定, 能起到很大的约束作用, 但是对于未加入到该协议组织或计划公司, 或者是加入到其中但是拒绝遵守规定与约束的, 则该规定难以发挥作用。
二、我国对于网络隐私权进行法律保护的具体策略
我国网络隐私权的法律保护, 是一项重任, 可以从国家立法机构、网络服务提供商、公民、政府、技术、国际这六个方面着手采取相关的措施, 进而实现立法关于网络隐私权的进一步发展与完善、维护我国网络环境健康与良好的秩序、保护我国公民网络隐私权的合法权利、提高网络技术的更新。
(一) 我国对于网络隐私权法律保护的立法策略
解决中国的网络隐私权问题, 必需丰富、扩充我国与此相关法律制度。改变我国原有对于网络隐私权相关立法方面的理念、原则、制度, 确定其自身独有法律地位, 使其得到真正的独立。网络隐私权相关法律保护, 应使其在内容上权责分配、有关名词等和操作上证据、司法、执行上都具体明确。同时要注意维持整个法律体系的统一、协调、秩序, 联系其他的部门实体法 (民、刑、行政法等) 和诉讼法 (民诉、刑诉、行政诉讼法等) 的相关的保护规模式、制度, 这样既能解决网络隐私的侵权问题, 又能维护法律的权威、统一。
(二) 加强我国关于网络隐私权的行业自律
保护我国的网络隐私权, 行业在自律方面起到一定作用。行业之间加强自律具有灵活性, 可以很好地弥补我国法律在立法规定上的不足, 及时的反应与体现现实生活中的各种需求。真正地使网络服务者们承担起应负职责, 强化行业自身监管意识。我国需要吸收、引进美国的保护模式, 利用先进的科学技术, 在行业之间建立一整套确切、全面、科学的行业规章制度, 结束之前各行业分散、残缺的活动规则与办法。
(三) 提高公民网络道德水平和强化法制教育建设
提高公民的网络隐私维护观念, 切实养成健康正确用网的良好习惯。这就需要公民提高自身的网络道德水平, 强化自身的法制理念, 在网络环境中严格的要求自己, 维持自身的网络道德水平, 健康、科学的运用网络, 尊重法律尊严、他人的权利、道德的约束, 做一个新时代明智的网络用户者。
(四) 发挥政府在网络隐私权保护方面的监管职责
除了依靠法律规定之外, 对于网络隐私权进行保护, 还需要得到政府的有效辅助、支持。政府需要发挥其自身的公共性、强制性、执行性, 加强自身的法律素养, 提高其法律服务于权利意识。政府应紧跟时代的发展, 提升自身先进的网络监督管理技术, 实现权责统一, 为人民大众服务, 均衡各方的利益与责任, 真正的有法可依, 有据可依, 维护各方的权利, 解决纠纷。
(五) 提高网络技术水平
我国网络隐私权的法律保护, 不能缺少网络技术的支持。强化网络技术的提高的重任, 不仅仅是网络行业, 还有政府, 公民, 应该实现网络技术提高主体的扩大化。我国应该投入一定量的人力、物力、财力来强化网络技术建设, 提高网络环节中各方的技术水平, 制定全国相对统一、严格的网络技术规范、制度, 以约束各方的活动、行为。同时, 应该与国际先进的技术水平接轨, 不断的学习、探讨, 共同进步, 共同推动全世界的网络技术进步, 也发挥网络技术对于我国公民网络隐私权的保护贡献。
(六) 国际之间进行网络隐私权的借鉴
对网络隐私权进行法律保护, 也引起了外国其他国家的关注。网络隐私权, 是一项世界人民的共同的权利, 也得到了各国的关注与重视。我国应该加强国际网络隐私权的法律保护, 实现全面、科学的交流与合作, 从立法规定、行业自律、技术提高等等各个方面着手。我国在认真遵守国际的相关的规章、制度, 履行我国所负的国际义务, 同时, 不断提高我国网络隐私权的法律保护进程。
参考文献
[1]陈倒羽.从“人肉搜索”谈我国公民隐私权保护[J].法制与社会, 2008 (27) :221.
教案《善用法律保护自己》 篇5
大盛中学
张泽斌
教学目标
知识目标:知道未成年人获得法律帮助的方式和途径。能力目标:能够运用法律手段保护自己。情感态度与价值观目标:树立法律保护意识,增强敢于和善于同侵权行为做斗争的勇气和信心。教学重点
未成年人既要敢于又要善于与违法犯罪做斗争。教学难点
未成年人获得法律帮助的方式和途径。教学手段
多媒体教学 教学方法
教法:情景教学法、启发式教学法、活动探究法等。学法:案例分析法、合作学习法、归纳总结法等 教学过程
一、情景导入
多媒体展示三幅图片:保罗国际欺诈消费者、价值139万宝马车路边自燃、农民工讨薪。
教师提问:他们应该如何维权?
社会是复杂的,我们难免受到伤害。我们维护权益的最有力的武器就是法律。我们应该拿起法律武器维护自己的合法权益。我们应该怎样运用法律手段保护自己呢?今天,我们就一起来学习第八课《法律护我成长》的第二框题:善用法律保护自己。
二、新课讲授
记得俄国伟大的作家车尔尼雪夫斯基曾经说过:“没有目标,哪来的劲头?”我们先来了解一下本节课的学习目标。
1.知道未成年人获得法律帮助的方式和途径。2.能够运用法律手段保护自己。
3.树立法律保护意识,增强敢于和善于同侵权行为做斗争的勇气和信心。播放FLASH动画《民工也懂法》。这样做行吗?他们为什么会这样做?
(学生回答,教师总结)农民工这样维权是因为他们知道的法律知识较少。那怎么办呢?你能向他们推荐提供法律服务和帮助的机构吗?
(一)民工学法
自学探究(学生自学教材108-109页)
问题1:你能向农民工推荐提供法律服务和帮助的机构吗? 问题2:你知道下列情况应到什么机构吗?
咨询法律条文应该到
;打官司需要找
;
财产公证需要去
;无力支付法律服务费用可以到
。在这些机构的帮助下,农民工开始了维权之路。
(二)民工用法 农民工的维权日志:
第一天:向政府有关部门反映问题;
第二天:向劳动争议仲裁委员会寻求仲裁; 第三天:向人民调解委员会寻求调解; 第四天:向新闻媒体进行了投诉; 教师提问:农民工向哪些部门寻求了帮助?通过了哪些方式维权?你能归纳出这些方式都属于什么手段吗?这种手段有什么特点? 教师小结:非诉讼手段是我们维护合法权益常用的有效手段。当然也就成了农民工的首选。通过这种手段,农民工的合法权益得到维护了吗?
天不随人愿,十天过去了,二十天过去了,由于老板极不配合,事情仍未解决,二狗子三人一筹莫展 „„怎么办?(打官司,也就是诉讼)
教师提问:通过打官司,农民工的工资拿到了吗?你的判断依据是什么?
教师小结:通过诉讼的形式,法院做出公正判决,农民工三人终于拿到了工资。事实证明:诉讼手段是维护我们合法权益最正规、最权威、最有效的一种手段,是保护我们权益的最后屏障。当我们的合法权益受到侵犯时,要勇敢地到法院状告侵权者,通过打官司讨回公道。也就是说,我们一定要敢打官司。
从此,二狗子三人名声大振,成了远近闻名的英雄,不少农民工友前来“求法”。
(三)民工说法
下列案件属于什么诉讼?请同学们结合教材内容作出判断。民工甲:
4月25日理天价头的“保罗国际”3年偷税近14万元。经郑州市二七区检察院审查,认为保罗国际财务总监何朝霞的行为已触犯《中华人民共和国刑法》,涉嫌偷税罪,依法作出批准逮捕犯罪嫌疑人何朝霞的决定。民工乙:
张学友主演的音乐剧《雪狼湖》曾在京卖座一时,其巧妙的票务防伪设计保证了未出假票,而这项防伪设计被浙江下岗工人金振海指为专利侵权。近日,市高院终审判决《雪狼湖》门票设计侵权,设计单位中文票务公司赔偿金振海6万元。民工丙:
4月23日河南省滑县人民法院审理了一起因政府强制拆迁引发的诉讼案件,被告滑县赵营乡人民政府一审被判违法。
(学生回答,教师总结)诉讼分为刑事、民事和行政三种类型。其中刑事诉讼主要针对犯罪行为,民事诉讼是为了解决民事纠纷,行政诉讼则指“民告官”。学以致用--连一连
虚开10亿废旧物资发票
两人被判处12年有期徒刑
民事诉讼
房屋被母亲骗走
10龄童告赢房地产管理局
武汉私立学校倒闭
百余学生告市教育局
刑事诉讼
不孝儿子不养老
法院判其限期搬家
上海南京路发生抢夺金银
行政诉讼 饰品价值在18万元左右
看来这些问题还真难不倒大家。可农民工的儿子小明却被难住了,怎么了?
(四)民工普法
刚刚写完作业的小明,正在收拾东西。突然„„小明从窗户看见一个黑影正慢慢向三楼移动。会是什么人呢?没错,正是一个小偷。怎么办?请猜测:小明可能采取的做法?
教师总结:报警、硬拼、求助、视而不见„„
讨论:这些做法中可取的有哪些?不可取的有哪些?理由是什么?(学生回答,教师总结)可取的做法:报警、求助等。不可取的做法:视而不见、与其硬拼等。
教师提问:通过讨论分析,你得到了怎样的启示?
教师总结:同违法犯罪做斗争,是包括青少年在内的全体公民义不容辞的责任。我们在与其斗争时,既要勇敢,又要机智。特别是在双方力量对比悬殊的情况下,不要与其硬拼,要讲究智斗,力求在使自己不受伤亡的前提下,比较巧妙地或者借助社会力量将不法分子抓获。也就是我们要善于斗争。你善于同违法犯罪做斗争吗?
(五)情景表演
“放学后,在校外的小路上遭遇抢劫,该怎么办?” 提示:
1.方法尽量简单、可行、多样。2.注意明示各自扮演角色.(教师巡回指导时,注意引导学生采取多种方法。比如:报警法;周旋法;呼救法;沟通法;恐吓法等)智斗歹徒的好方法:设法稳住歹徒,记住歹徒相貌,了解歹徒去向,及时拨打“110”报警电话或者向父母、老师、学校寻求保护等。
(六)收获园
通过本节课的学习,你有哪些收获呢?
(七)温馨提示
遇到侵害别犯难,依靠法律来维权。寻求帮助有机关,常用非诉讼手段。若是仍未除麻烦,诉讼手段找法院。刑事民事和行政,了解类型应当先。违法犯罪做斗争,勇敢机智保平安。教学反思:
我们生活在法制的社会里,法制的社会是和谐的,法制的蓝天是湛蓝的。同学们,让我们携起手来,共同举起生命的盾牌,学法、懂法、守法、用法,秉持法律利剑,平安、健康、茁壮成长!教师自评:
初一学生所掌握的法律知识较少,社会经验不足。我选择发生在学生身边的侵权事件,既引起学生的兴趣,又符合思想品德课关注社会,关注时政的理念。
在新课讲授过程中,我由动画《民工也懂法》中民工运用违法手段维护自己合法权益的实例入手,和学生一起经历了“民工学法”、“民工用法”、“民工说法”、“民工普法”四个逐步深化的阶段,让学生以旁观者的身份轻松学会运用法律手段保护自己的合法权益。然后又通过情景表演环节的设置,提高学生善于同违法犯罪做斗争的勇气、信心和能力,掀起课堂的学习高潮。
最后通过收获园、温馨提示使学生对本节课内容整体把握,融会贯通。通过教师寄语使学生的情感得到升华。
法律明目,才能保护孩子双眼 篇6
每个善良的人们,都在微博上,为这个孩子的遭遇痛心甚至潸然,为犯罪分子丧心病狂的暴行呼唤着“千刀万剐”。人们无数次地质问:为什么?为什么?这个社会到底是怎么了?!
成人们苦苦追问不得其解的这些为什么,我们无法期待這个身处痛苦之中的孩子,能够在病床上得到释惑。孩子心灵的疮痍,或许一生的慰藉,都无法弥补。一时的遭遇,最终还是需要孩子随着身心的成长,自我疗伤,直至终老。这出悲剧,已经无法挽回。当道德二字成为人们嘲弄的“高地自居”,不再具有做人共同需要坚守的底线;当儿童的生存权益,不能成为法治坚守的“神圣不可侵犯”的高压手段和支撑底线。犯罪分子对待儿童的暴行,就会失去畏惧的底线,就会有更多的亲人因为无力保护自己的孩子而感到眼前一片漆黑。
只有法治瞪大了保护孩子的双眼,才能让别的孩子不至于失去双眼。一个连孩子的人身安全,都不能用高压的法治不顾一切地扑上去保护的环境,即便所有人的眼睛睁着,至少在孩子的安全保护这件事上,也会感到一片无助的茫然,甚至漆黑。凡是对孩子下手的犯罪,重刑不赦。法治手段祭重典,已经到了刻不容缓的地步了。
(扬子晚报 04)
法律保护措施 篇7
关键词:体育运动,侵害,人身保护,法律责任
体育运动自人类历史以来一直是人类最热衷的一项运动形式。在古代中国, 闲暇之余的人们会进行蹴鞠、马球、击剑、舞蹈、游泳、摔跤、围棋、武术、拔河、跳绳、踢毽子等各种类型的体育运动。而在古代的其他国家也都有类似的体育运动形式。体育运动是伴随人类历史的发展而发展的, 其基本动因和主要目的就是展现人在自然生活中的旺盛精力和火力。其中, 奥林匹克运动有一句著名的格言:“更快、更高、更强。”这更是把体育运动所要展现的目标, 即将人的潜能发挥到极致的最好诠释。
一、体育运动人身损害
(一) 体育运动中人身损害的实例分析
1998年, 来自宁波的中国体操队员17岁的桑兰, 代表中国出征以“造福儿童”为主题的第四届友好运动会。在体操单项比赛之前的热身训练中, 桑兰在做一个动作的时候, 在踏跳时有点犹豫, 身体在空中多转了一下, 结果, 她头顶着地, 当即倒地不起。经过医生的检查, 桑兰的第六第七节颈椎错位挫伤, 并伴随神经组织损伤, 可能导致瘫痪。对于这次严重人身伤害的事故众说纷纭, 依照桑兰自己的说法是, 那不是一次意外, 那是一次事故。她称当时一名罗马尼亚体操队教练拉垫子, 干扰了自己的注意力。但对于这一主张并没有确凿的证据。2011年, 桑兰起诉5个机构和3名个人, 索赔金额共计18亿美元。索赔的对象包括桑兰受伤后在美国的监护人刘国生、谢晓虹夫妇, 索赔金额1亿美元。又为这次体育运动伤害是事故增加了新的论点。
(二) 体育运动中人身损害的类型
体育运动是展现运动员力量与技巧的一项运动。现代体育运动不仅是力量的比拼, 还是科学技术的支持的结果。一个体育运动项目中, 如果依照科学的力量规划和力量分配有可能取得事半功倍的效果。随着技巧性因素的增加, 体育运动越来越多的成为力量之外的技术的比拼。而技术因素一方面则是需要靠科学的技术来支撑, 另一方面也需要靠运动员日积月累的训练来强化经验。这就决定了在体育运动中常见的两种人身损害。第一种人身损害就是由于技术动作原因所导致的动作失败, 由此所造成的人身损害。另外一种人身损害是由于第三人故意或者过失的原因对运动员实施的侵害, 导致运动员在运动过程中受伤。比如足球运动中对方运动员的恶意犯规行为, 以及桑兰口中的有人干扰其体育运动行为。
二、体育运动中人身保护的必要性
体育运动所展现的是人类所固有的力量与美。体育运动当前成为世界上最受瞩目的盛世运动, 其不仅仅展现了人类的体能的极限之美。还通过运动向世界传达了一个关于坚持, 关于激情, 关于爱的故事。体育竞技是一个平台, 是全世界不同肤色的人们进行身体与心灵交流的共同的机会。每个人都会有自己细化的运动, 每个人也都会有自己喜欢的运动员或者专业队伍。通过参与体育运动或者观赏体育竞技比赛能够让我们发现自己的更深的潜力, 也能够让我们像运动员一样在人生的轨迹上不断的奋斗和进取。体育运动世界盛会就是奥运会, 奥运是一场场精彩绝伦的世界体育盛会, 更是以体育运动为手段促进人类社会发展的社会文化运动, 是弘扬人类精神的殿堂, 是人类现代文明的见证。正是奥林匹克运动崇高的目标和其实现目标的手段, 使它具有鲜明而独特的人文价值。运动伤害是体育运动不可避免的一种消极结果, 但运动伤害并使体育运动的目的和最终归宿。体育运动所要彰显的是人的力量的美, 是健康的美, 是积极的美。对体育运动中运动员进行人身保护对于彰显体育运动的价值理念, 对于促进体育运动的健康发展具有积极意义。
三、体育运动中人身保护的法律举措
(一) 完善体育运动保险制度
体育运动中伤害不可避免。从某种程度上讲体育运动的伤害由于是在极致力量下所造成的伤害, 其可能对运动员造成严重的不可回转的伤害, 甚至于在以后的生活工作中都受到相应的后遗症的影响。在前文中所提到的桑兰案件中, 美国友好运动会组委会为各国选手购买的巨额保险, 桑兰的意外事故使她获赔1000万美元医疗保险金, 她得以在美国接受最先进的颈椎修复手术和特级药物治疗。虽然这个保险对桑兰的治疗总费用而言是杯水车薪, 但是也起到了重要的作用。运动员的人身伤害不仅仅是体育运动过程中的明伤, 还有可能在退役后受到各种后遗症的困扰。因此体育运动保险制度应该将对体育运动员在退役之后的基本生活保障和基本医疗保障纳入到保险范畴中。通过体育运动保险制度真正关注体育运动员的体育生涯和后体育生涯的基本生活。
(二) 追究实施伤害行为人的法律责任
在体育运动过程中一方面的伤害是由于运动本身所造成的, 还有一种伤害是由于他人故意或者过失所造成的运动伤害。比如运动过程中的恶意犯规, 比赛中的恶意干扰等等。这些伤害不经会对运动员的生命健康造成严重威胁, 严重威胁了运动员的职业生涯, 还是与体育运动的精神相违背的。体育运动遵循的是一种公开, 公平, 公正的竞技。通过恶意伤害其他运动员, 使其降低运动水平。这种行为不仅是不道德的, 还有可能是违法甚至是犯罪的。因此加强对体育运动中故意实施伤害人的职业责任和法律责任的处罚对于保护体育运动员的人身安全, 以及弘扬体育精神具有积极意义。
参考文献
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[2]肖锋.体育赛事安全防范研究[J].体育科研, 2008 (05) .
域名的法律保护 篇8
(一) 域名的概念
关于域名的概念, 立法上没有明确的标识, 学理界对此也有各种各样的理解。有的学者认为域名是联接到国际互联网上的计算机的地址, 它们是为了便于人们发电子邮件或访问个网站而设计的;有的学者认为域名是在网络环境下产生的与商标、商号等相类似, 但又不同于商标、商号而区别域名使用人其服务的标识性知识产权客体;另一些学者认为从技术上讲, 域名是了方便计算机网络用户的使用或区分而使用的一连串有义的字母或数字等组成的符号, 它与计算机的IP地址是一对应的;还有的认为域名是因特网用户在互联网上的名称、地址和有信息资料的索引。《中国互联网络域名管理办法》认为域名是指互联网上识别和定位计算机的层次结构式的字符标识, 与该计算机的互联网协议 (IP) 地址对应。
认为域名是互联网计算机地址的观点, 只看到了域名的用途, 并没有揭示它的本质;认为是与商标类似的观点, 并没有脱离传统的知识产权范围, 以传统的眼光看如今网络的发展, 具有很强的滞后性;从技术角度定义的观点, 缺乏社会性;而认为只是索引的观点, 又没有突出其技术性, 而仅仅是从用途上定义。所以, 我比较赞同的是《中国互联网络域名管理办法》对域名所做的定义:域名是互联网上识别和定位计算机的层次结构式的字符标识, 与该计算机的互联网络协议 (IP) 地址相对应。这个定义既明确表明了域名的技术内容, 又揭示了它的用途, 并且涵盖了它的特征。
(二) 域名的法律特征
域名作为一种字符的创意设计和构思组合, 其应用在网络空间过程中体现了如下的特点:
1) 标识性。网络空间是靠计算机信息处理设备、光纤、微波卫星等通信通道的相互联通而支撑起来的一种虚拟生活空间。IP地址就是每一个网络成员的网上实际位置, 而域名就是这个IP地址的一种外在的表示方式。同一个域名可以对应多个地址, 而同一个地址只可以对应一个域名。所以即便代表联网计算机的物理位置的IP地址发生了变化, 域名仍旧保持不变。正如人以自己的名字来相互识别一样, 在互联网上不同的组织机构正是用各自的域名来标识自身而相互区别的。
2) 唯一性。自从域名系统建立以来, 不论通过何种方式进入网络的终端设备, 只要正确地输入一个域名, 就可以找到唯一一个用该域名所表示的网页。可以说唯一性的确立正是为了保证域名标识作用的发挥。
3) 排他性。在互联网上使用域名必须先申请注册, 申请注册所遵循的原则是"先申请, 先注册", 欲申请注册的域名只有在不与已注册的所有域名相同的情况下才能获得有效注册;而一旦获得注册, 域名就在网络空间内获得了唯一的权利。
二、域名的法律性质分析
域名作为一种识别性的标识, 其具有稀缺性。由于域名在一定程度上可以代表持有人的商誉, 可以通过转让域名获得交换价值, 给持有人带来财产上的利益。所以域名作为一种独立的利益而存在。关键在于, 域名是否属于知识产权的性质。
要想知道域名是否属于知识产权, 就要从它的性质分析, 看它是否具有知识产权的一般特征。域名具有知识产权的一般特征, 应属于知识产权的保护范围。但与知识产权的其他客体不同, 又不宜划归到现有的知识产权客体之下。因为首先, 域名的专有性最强, 一个域名在互联网上是唯一的;其次, 域名的地域性不以国别为界, 只以网络为界。所以, 域名是一个全新的独立的知识产权客体。
三、域名保护制度典型模式及其评价
(一) 美国模式
美国是互联网发展最早和最快的国家, 对域名的保护政策基本上是主张将其视为一种新的知识产权客体, 主要是商标权的客体予以保护。美国专利商标局在1998年1月提出了将域名注册为商标的评审规则, 域名注册人可以通过商标法保护自己的域名, 对于域名与商标的冲突, 由负责域名登记的网络方案公司 (Network Solutions Inc., NSI) 处理。一方面, NSI公司制定的争端解决政策倾向于商标权的保护, 如果第三方对域名注册不满, 只要提交经公证的在任何国家的商标注册证副本, NSI公司就将该域名置于"HOLD"的状态, 不允许任何一方使用。另一方面, NSI公司要求申请人主张的注册商标权的生效日期早于域名注册日期。这说明, NSI公司将域名看成与商标权平行的一种独立的权利, 实行谁在先即保护谁的政策。但NSI公司不直接决定域名的最终归属, 只是遵从法院的最终裁决。
(二) ICANN模式
ICANN即1998年10月成立的"Inte rne t Corporation for Ass igne d Name s and Numbe r", 该组织负责除NSI、Ame rica Online、Name IT、Corporation之外的所有域名注册。其于1999年10月通过了《统一域名争议解决规则》和《统一域名争议解决规则细则》, 该规则规定, 统一域名纠纷处理机制适用于符合下列3个条件的域名纠纷:1) 注册域名与投诉人享有权利的商品商标或者服务商标相同或令人混淆地近似;2) 域名注册人就其域名不享有权利或合法利益;3) 域名是被恶意注册和使用的。在上述情形下, 只要投诉人请求, 就可以要求该域名进入行政争议处理程序, 同时, 这种强制性行政程序不排除投诉人在程序前后将有关争议提交有管辖权的法院独立进行裁判。
(三) 评价
对比两种域名保护模式, 美国模式实际运作的时间最长, ICANN模式传播方式最广。相比较而言, 美国模式的出发点是将域名作为一种独立的知识产权形式加以保护的, 对域名与商标的冲突采取了行政程序与司法救济相结合的方式, 达到了既运用行政程序的快捷以保证对域名纠纷的及时解决, 又通过司法审查限制了商标专有权的滥用, 其根本原则是将驰名商标的保护直接扩大到网络领域。但美国这种直接将商标与域名对应的制度, 忽略了商标与域名的非对应性, 即同一商标可能因为商品或服务类别的不同, 以及地域的不同, 而为不同的主体所同时拥有, 这可能会导致合法的域名拥有者遭受不合理的限制和损失。I-CANN模式则有效地避免了这一缺陷, 它要求被投诉的前提是域名注册人就其域名不享有权利和合法利益。同时, 与美国模式相比, I-CANN模式对商标的保护不直接针对驰名商标, 而是视域名有无使消费者产生与商标混淆误认之可能, 通过这一原则, 可以看出该模式是将域名作为商标权新的使用领域对待的, 客观上将商标专用权扩大到网络领域。此外, ICANN模式在解决域名与商标的冲突上是行政程序与司法救济并行, 这种独立存在的行政程序, 更有利于网络方便快捷的特征。
四、我国域名保护立法现状分析
(一) 我国的域名保护立法现状
我们国家对网络域名的保护立法比较晚。1997年, 中国互联网络信息中心 (CNNIC) 制定颁布了《中国互联网络域名注册暂行管理办法》。2000年8月15日, 北京市高级人民法院为指导域名抢注案件的审理, 公布了《关于审理因域名注册、使用而引起的知识产权民事纠纷案件的若干指导意见》, 对域名案件的受理、管辖、法律适用等作出了一些规定。2001年7月24日, 最高人民法院审判委员会会议通过并实施《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》, 对公众关注的域名纠纷案件的案由、受理条件和管辖, 域名注册、使用等行为构成侵权的条件, 对行为人"恶意"以及对案件中商标驰名事实的认定等, 都作出了规定。这项司法解释的公布实施, 标志着我国在计算机网络这一新的领域里已设置了对商标 (特别是驰名商标) 、商号以及合法公平竞争、域名等民事权益的司法保护和权利义务关系的司法调整机制。
(二) 我国域名保护立法不足之处
我国借鉴并吸收了世界知识产权组织 (WIPO) 《最终报告》及I-CANN《统一域名争议解决规则》中的相关内容, 对于促进我国域名纠纷的司法解决具有积极的社会意义。但是应当看到, 在域名的立法上存在以下的严重不足。
首先, 我国目前对网络域名注册管制权没有法律依据和法律授权。从法律的渊源看, 我国对域名注册管制存在法律上的空白。《中国互联网络域名管理办法》是我国现阶段管理域名的基本法律文件, 但它是国务院信息产业部制定的, 在性质上属于部门规章, 不具有行政法规的效力。从行政法的角度看, 国务院信息产业部对域名注册的管理是一种行政管理, 行政管理权是一项公权力, 根据公权力的来源必须有合法的依据这一原则, 网络域名的管制权应来自于全国人大或人大常委会的明确授权或以相应的法律规定的形式来实现。但现实是信息产业部通过制定部门规章的"立法活动"为自己设定了一项管理域名的公权力。
其次, 一些具体的规定给域名的发展和域名纠纷的解决带来不利的影响。
五、我国域名法律保护制度的完善
(一) 域名注册、管理和纠纷解决机制的完善
CNNIC于2002年9月颁布的《中国互联网络信息中心域名争议解决办法》对规范中文域名市场秩序起到了重要作用, 在一定程度上完善了我国的域名管理机制。从域名管理机制的发展来看, 世界各国对域名管理的趋向是政府不再掌握域名及其地址系统的管理, 因此我国政府应当进一步明确CNNIC的法律性质及其管理权限, 消除管理机制的分歧, 建立统一的管理机制。我国可以采纳WIPO《最终报告》的建议, 改终身制为时限制, 同时可以赋予域名注册机关适当的审查权, 采用申请在先的原则, 实行实质性审查的原则。
(二) 现行域名法律保护制度的完善
随着互联网商业化和民用化进程的不断加深, 有关域名的纠纷与日俱增, 各国越来越重视对域名保护的立法探索。在我国, 域名纠纷及其相关问题属于法律灰色地带, 尚未制定专门对域名进行保护的法律法规。
1. 驰名商标特殊保护
驰名域名具有很高声誉和极大知名度, 包含了极大的商业价值, 驰名域名持有人除享有普通域名持有人享有的民事权益外, 还享有防止非经授权擅自使用与域名相同、相似的标识作为商业标识的禁止权。
我国《反不正当竞争法》规定:经营者在市场交易中, 应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则, 遵守公认的商业道德。如果恶意将他人驰名域名注册为商标无偿占有驰名域名的影响力为自己牟取不正当利益, 应当认为违反了诚实信用原则, 其行为构成了不正当竞争。
对驰名域名的保护, 一方面包括禁止他人在互联网上恶意使用造成混淆的相似域名。域名注册规定并没有禁止相似的域名, 一个数字、一个连接符、一个字母的区别, 都可以导致两个完全不同的域名, 域名区别性的要求是非显著性的, 它识别的标准是计算机的识别标准。两个计算机认为是完全不同的域名却会造成网民的混淆, 因而有些经营者故意注册与驰名域名相似的域名, 造成消费者混淆, 谋求不正当利益。另一方面, 应当禁止他人在商标、商号中对驰名域名的假冒行为。
驰名域名具有特殊的商业价值, 对驰名域名持有人除了规定享有普通域名的民事权益外, 还应该得到特殊保护。
2. 防止反向域名侵夺
“反向域名侵夺”就是指域名注册人注册的域名与商标所有人的商标相同或近似, 但并没有侵害商标所有人权益, 商标所有人对域名注册人进行诉讼威胁或其他骚扰活动。
从我国目前的互联网络发展来看, 域名受到反向侵夺而引发的争议还是少数。在最高人民法院《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》中规定“被告举证证明在纠纷发生前其所持有的域名已经获得一定的知名度, 且能与原告的注册商标、域名等相区别, 或者具有其他情形足以证明其不具有恶意的, 人民法院可以不认定被告具有恶意”。若要实现切实地对域名的保护, 必须对域名的反向侵夺用具体的法律规定加以禁止。
(三) 域名保护专门立法
网络域名的法律保护 篇9
1 域名的法律特征和性质
域名, 是一个企业或机构在国际互联网上表达的名称。根据中国互联网络信息中心对域名的解释, 域名类似于互联网上的门牌号码, 用于识别和定位互联网上计算机的层次结构式字符标识, 与该计算机的IP地址相对应。如何理解域名的含义、认识域名的性质是我们讨论对域名进行保护的关键。
域名具有如下法律特征。
(1) 空间拓展的无限性。
域名存在于因特网中, 不受国界、地域、商品及服务的限制, 在空间上具有无限性。
(2) 时间永久性。
域名一旦注册并使用, 它的存在具有永久性, 没有期限限制。
(3) 专属和识别的绝对性。
因特网的技术特征决定域名具有专属性, 任何人注册取得域名, 其他人都不能再注册和取得完全相同的域名, 但可以存在相似的域名。
(4) 命名方法的规定性。
域名的名称符号组合, 要符合《中国互联网络域名注册管理暂行办法》的相关规定。
域名的这些特征和因特网的技术成熟发展, 使得域名具有了市场价值, 在逐步得到市场认可的同时, 也存在一些隐患, 比如其与传统知识产权、商标权就容易发生冲突。由于国内外尚无承认域名是一种权利的规定, 因此当事人不能就域名归属提起确权诉讼, 只能以其拥有的知识产权受到侵犯而提起知识产权侵权诉讼。
2 域名注册存在的问题
域名作为商业标识的作用越来越显著, 使得无论商家还是个人用户都逐渐认识域名所具有的商业价值, 也就出现了很多使用不正当手段谋取不正当利益的情况, 各类域名纠纷的出现在所难免。
2.1 域名与其他传统知识产权的冲突
国内外现行的知识产权制度保护的是含在商业域名、域号形式之下的驰名商标权、注册商标权、知名商品特有名称权等传统商业标识类知识产权, 知识产权体系中并不存在独立类型的域名权。关于域名权是否为一种独立的权利, 是不是知识产权, 迄今为止, 还没有一个国家的法律对此有明确规定。
2.2 域名的注册欺诈、恶意抢注
除了域名与商标权的冲突, 在域名的注册过程中还存在一些其他问题, 严重影响了部分企业的利益。恶意抢注是域名和商标冲突的主要表现形式, 由于域名注册和商标注册不是一个机构, 两者没有必然联系, 因此域名注册机构也就不会考察注册的域名是不是某个企业的商标, 这就给了恶意抢注商标的人以机会。
3 域名的保护措施
3.1 域名的国际保护
美国司法实践对商标的保护与对域名的保护采取了区别对待的政策, 即必须符合一定的反淡化条件才保护被抢注的域名。这对某些没有什么知名度的商标而言, 当其被抢注为域名时, 得不到法律的保护。因此, 抢注域名的行为屡禁不绝, 最终引起了美国政府的关注。原来他们也没有明确的、规范性的域名注册规定, 域名登记业务主要秉承美国政府主张的“网络域名注册程序开放竞争”的原则。
3.2 域名的国内保护
我国通过颁布《中国互联网络域名注册暂行管理办法》和《中国互联网络域名注册实施细则》结合世界知识产权组织 (WIPO) 相关程序对域名进行管理和保护。该《办法》否认了域名的交换价值, 只规定注册域名可以变更或者注销, 但是“不得转让或买卖”, 实际上, 域名买卖的现象大量存在。对于如何解决这类问题, 我国主要是通过相关的《民法通则》、《知识产权法》、《竞争法》以及针对域名问题颁布的一些管理办法进行认定的。
从司法实践来看, 有通过商标侵权来判定域名侵权的案例, 除了使用《商标法》来解决域名纠纷外, 我国的《反不正当竞争法》也对相关问题做了解释, 因为不正当竞争是指经营者在市场交易中违背自愿、公平、平等及诚实信用的原则和公认的商业道德, 损害其他经营者的利益。对于一些恶意抢注的行为, 在一定条件下也可能构成不正当竞争, 可以通过《反不正当竞争法》来调整。
最高人民法院为了正确审理涉及计算机网络域名注册、使用等行为的民事纠纷案件, 根据《中国人民共和国民法通则》、《中国人民共和国反不正当竞争法》、《中国人民共和国民事诉讼法》等的规定, 做出了一些解释。
此外, 除了通过《民法通则》、《商标法》和《反不正当竞争》对域名进行保护外, 还可以设立专门的机构, 经过中国互联网络信息中心认可与授权, 负责解决中国互联网域名争议。《中国联网络信息中心域名争议解决办法》规定域名注册管理机构可以制定中立的域名争议解决机构解决域名争议, 但是如果与法院或仲裁机构已经发生法律效力的判决不一致, 要服从法院或仲裁机构的裁判。
参考文献
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武术的法律保护研究 篇10
当今世界,科技、经济与文化正在迅猛发展,科学技术已成为人类在与大自然的竞争中赖以生存的基本手段,科学文化与文学艺术的繁荣标志着人类文明的发展方向。目前,随着国际间科技和经济合作的发展,世界各国正日益重视知识产权保护问题,能否为智力劳动成果提供完善的知识产权保护,已逐渐成为贸易中的首选问题。武术属于体育,更是一种文化现象,是我国传统体育的精华,是我国乃至世界传统文化艺术宝库中璀璨的明珠,充满中华民族智慧的劳动结晶,并以其浓郁的民族特色成为世界重要的历史文化遗产。对其给予相应的法律保护,不仅是维护我国传统文化健康发展的必需,也是社会发展对法律发展决定作用的体现。现今,武术所起的作用已经不仅仅作为一种体育运动项目,更重要的是作为中国传统文化的载体,成为中国进行对外文化交流的一个窗口。因此,在呼吁建设一个“回应型”法律制度的国家,法律应紧跟时代的脚步,不但要关注前沿科技的发展,更要对传统文化有所关怀,因为它们是一个国家的记忆,一个国家的财富,乃至整个世界的重要组成部分。
2 武术的涵义与文化特点
中国,拥有着上下五千年的浩瀚历史,其传统文化更应被视作人类的瑰宝。而武术,作为中国传统文化的鲜明代表,理应被很好的保护、传承及发扬广大。对于坚持建设法制现代化的中国,对武术最好也最直接的保护途径就是法律,只有在法律的荫庇下,武术才能更健康地发展壮大。要想搞清如何从法律角度给予武术以保护,笔者认为,应当首先了解武术的涵义与文化特点。
2.1 武术的涵义
武术是以汉民族武术为主体,融汇多民族武术形式,以拳术、套路、散打、器械和功法组成的体系。外层为武术的技术行为,内层为文化内容的立体网络,既包含有传统的武术,又有创新发展的竞技武术。1988年全国武术专题论文研究会上对“中国武术”做出了文字定义,即“武术是以技击动作为主要内容,以套路和格斗为运动形式,注重内外兼修的中国传统体育项目”。从上述两个概念可以看出,武术首先是一种体育项目。依据其运动形式的不同又可以细分为武术套路和竞技散打,前者是以个人演练为运动形式,后者是以运动员的对抗为运动形式。竞技武术中涉及到的技战术可以具体分为:技战术理论、技术动作及其编排、运动竞赛战术、训练和恢复方法。依据运动目的的不同又可以将其细分为竞技武术和健身武术,前者是以体育竞技为目的,后者则是以健身为目的。其次,其主要内容是技击动作,并以套路和格斗为其运动形式。因此,中国武术是一种教育人如何搏斗的技术。这种技术凝结着人类的智慧和感情,是中国人独特的思维方式、行为规范、审美观念、心态模式、价值取向、人生观和宇宙观的一种集中反映。因此,中国武术是中国传统文化巨系统中的一个子系统,它体现为中华民族对攻防技击技术的理解和运用,同时也表现了中华民族的思想情感、审美情趣等民族文化特点。
2.2 武术的文化特点
首先,武术是中国特有的一种传统文化。事实上,在原始社会的生产劳动和氏族部落间的争斗中,为了生存的需要,不断与野兽争斗,为了在部落与部落间的战争中取胜而获得生存发展的空间,练就了许多攻防技击本领,掌握了许多防御和攻击技能,武术便在人们的生产、生活实践和斗争中开始萌芽。单从这个角度看,武术并没有被打上中国的烙印。但自此以后,中国几千年未曾断裂的文化历史,辉煌灿烂的封建传统文化,佛教、道教二大宗教,长期民族战争及近代西方殖民列强对中国的侵略等原因,推动中华武术不断丰富、完善和发展。当今世界,称武术为“中国功夫”确是名副其实。
其次,武术是中国传统文化的重要载体。先秦诸子奠定了辉煌的中国古代文化的重要基础,也赋予了中国武术丰富多彩的文化内涵。中国古典美学思想中“刚柔相济”、“虚实相生”、“动静兼备”、“负阴抱阳”、“意韵生动”、“以形传神”等思想,对传统武术审美特征的形成是一种冶炼和提高。同时,武术也影响并渗透在诸多文学艺术文化形式之中,诸如古代文人佩剑、武术与书法、武术与戏剧中的武戏等文学艺术活动与作品,成为文学艺术作品中的一种重要表现形式。经过历史积淀形成的武术文化,升华为他们的思维,固化到他们所创造的物质产品和精神产品中。因此,武术是构成我国传统文化的重要组成部分。
3 对武术实行法律保护的法理根据
3.1 武术是一种民间文艺作品
民间文学艺术(expression of folklore)又称民间文学艺术表达形式。世界知识产权组织与联合国教科文组织(UNESCO)制定的《保护民间文学表达形式、防止不正当利用及其他侵害行为的国内法示范法条》(以下简称《示范法条》)将民间文学艺术界定为“由传统艺术遗产的特有因素构成的、由某国的某居民团体(或反映该团体的传统艺术发展的个人)所发展和保持的产品”。《发展中国家示范版权法》使用“在某一国家领土范围内可认定由该国国民或种族创作、代代相传并构成其传统文化遗产之基本组成部分的全部文学、艺术和科学作品。”我国一般定义为:“在一国国土上,由WIPO和该国的民族或种族集体创作,经世代相传,不断发展而构成的作品”。根据上述武术的涵义和文化特点,我们可以清楚地知道,武术是以技击为主要内容,以套路和搏斗为运动形式的注重内外兼修的传统体育项目,也在特定的文化环境中形成了以攻守格斗的人体动作为核心的人体文化,因此它是民间文学艺术作品,是中华民族运用自己的智慧和经验点滴积累起来的民族文化精髓,是具有时代创造意义和流传意义的艺术作品。既然具有民间艺术作品的特质,就应当受到相关版权法的保护。有人曾提出将武术作为一种专利进行保护的观点,笔者在这里不予认同。我国专利法所称的专利包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利。发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。因此,专利要依附在一个具体产品上,要有一个具体的外观图。当然这并不是说所有艺术的表现形式都不能受到专利法的保护,比如扑克牌上有特别的画像,就可以申请外观设计的专利,这是因为这种艺术的表现行使已经被依附在产品上了。而武术动作通常情况下是可以以形体作品的形式享有著作版权,就像舞蹈一样。比如,杨丽萍就对她的孔雀舞享有著作版权。另外还有人认为,武术作为一种竞技体育项目是不应当受版权保护的。这里笔者认为,武术从其本质上还是属于一种民间文艺作品,只是人们为了将其发扬而采用了竞技的形式,而这种形式是具有竞技体育特点的,不能因其形式而否认本质,这种舍本逐末的想法是很不科学的。
现如今,民间文学作品作为受保护的客体已出现在40多个国家的版权法中。联合国教科文组织在《埃斯特角宣言》中明确指出:“部长们支持按地区和国家文化遗产原则去保护和发扬传统体育的政策,包括列为世界范围内的传统游戏和运动项目,鼓励举办地区性和世界性传统体育节。”我国《著作权法》第六条也明确规定:“民间文学艺术作品的著作权保护办法由国务院另行规定。”武术作为一种民间文艺作品,应当得到知识产权的保护。
3.2 武术中的武术套路符合著作权中作品的特征
《汉语大词典》称作品为“文学艺术创作的成品”。1991年颁布的《中华人民共和国著作权法实施条例》第2条的表述是:著作权法所称作品,指文学艺术和科学领域内,具有独创性并能以某种有形形式复制的智力创作成果。《伯尔尼公约》第2条第1款则表述为:“‘文学和艺术作品’一词包括文学、科学和艺术领域内的一切作品,不论其表现形式或方式如何。”因此,作为著作权法所保护的作品应当具备:(1)应当是思想即智力的创作成果;(2)应当具有独创性或原创性;(3)可以以某种有形形式复制。
武术的内涵是很广泛的,并不是武术中所有的内容都能受到知识产权的保护,但笔者认为,武术中的武术套路符合著作权法中有关作品的特征。首先,武术套路是以肢体语言对攻防技术进行艺术性再现,它表达的思想观念是武术的技击性、艺术性以及其身后所蕴涵的中国传统文化思想。不同的武术套路是对思想观念的不同表达,并且这种表达是非“唯一”或“有限”的表述。武术套路“功能上在于他的动作优美、气势磅礴,能给人以极大的感染力,是技击反映在舞中的表演艺术”。因此,它是一种思想的表现,是中国人民智力成果的现实体现。其次,武术套路具有独创性。对于武术套路这种肢体语言作品,其原创性体现在对武术基本动作的组合编排以及对套路中行进路线的编排。这种编排的独创性要确实能够受到武术界的一般认同,不能因为对动作的稍加改变就认为其具有原创性。最后,武术套路可以被复制并传播。武术的套路可以通过摄像机、照片、文字记录下来,并可以通过网络、传真等其他方式进行传播。但这里有一点要注意,对表演者表演武术的那一刹那并不是对武术套路的保护,而只是对表演者表演权的保护。
因此,武术套路是著作权中规定的作品中的一种。有许多发达国家认为,这些超过一定时间的文化成果不应算作著作权的保护客体,应作为“公共领域”的东西,供他人随意使用,不必经其同意或许可,也不必向其支付费用。这里笔者要强调,武术套路作品虽经历代传承,有的甚至有数百年历史,但在其传承中融入了历代传承者的不断创新,每一个时代所流传的中国武术相对于这个时代的传承者并不具有创作时间的久远性,因此武术套路不属于上述“公有领域”。
3.3 竞技武术技战术中的先进技术、训练和恢复方法以及健身武术中的一些“养生之法”能受到未公开信息的保护
根据《TRIPS协议》,未公开信息指符合下列3个条件的信息:一是信息是秘密的;二是信息具有商业上的价值,即这种信息要能为所有人带来经济利益;三是合法控制信息的人为保守该信息的秘密,已采取了适当的措施。我国是以商业秘密的形式来保护未公开信息的,《反不正当竞争法》第10条关于商业秘密的一般定义也包括这3个条件。武术技战术中的技战术理论是一种思想观念;技术动作及其编排是武术的基本要素(如长拳中的一种身型、两种手法、三种跳跃、四种腿法、五种步法、六种基本小组组合),武术的基本要素已进入公有领域;运动竞赛战术、先进技术、训练和恢复方法以及健身武术中的一些“养生之法”是一种技术方案。当然《著作权法》不会为一种思想观念、一种技术方案和进入公有领域的事物提供保护。但竞技武术技战术、训练和恢复方法以及健身武术中的一些“养生之法”是创造人从自己学习、联系的过程中摸索出的思想精华,是对已有武术竞技技术、训练和恢复方法以及健身武术中的一些知识的再创新,具有新颖性、创造性和实用性;另外,这些技术、训练和恢复方法以及一些“养生之法”具有商业上的价值,不论是国内相关人士还是国外相关人士都希望能够及时得到这种技术或方法以提高自己的能力,并通过商业方式提升获益率。因此这些技术或方法能为创造之人带来经济上的利益;最后,这些先进的技术、训练和恢复方法以及健身武术中的一些“养生之法”受到了创造人的保护,即创造人在完成该项创造活动后尽自己的最大努力采取可行的方式来保护这些技术和方法,从而保护自己的权益。因此竞技武术技战术的先进技术、训练和恢复方法以及健身武术中的一些“养生之法”符合商业秘密的构成要件,可以受到《反不正当竞争法》的保护。
3.4 作为中国的传统知识,武术应受到特别的立法保护或证明商标的保护
中国武术作为一种集中国传统人文知识和传统科学知识于一体的传统知识,蕴涵着底蕴深厚的中国传统哲学、医学、美学、艺术、伦理学、宗教等思想,是中国传统知识的重要组成部分。从传统知识的角度保护中国武术,有两种方式:一是制定专门的保护中国传统知识的法律或者针对保护中国武术而进行专门立法;二是走证明商标之路保护中国武术的“知识产权”。现在,包括中国在内的亚太地区许多国家都主张将制定单独或特殊的法律作为对传统文化的国内法律保护的一种途径。例如,阿根廷专门制定了保护探戈的法规。这里笔者认为,将武术作为中国传统知识的一部分进行立法更符合现实状况,也更具有科学性和可行性。首先,武术具有中国传统知识的属性,而中国传统知识应受到知识产权法的特别保护。现行的知识产权制度是以对个人权益有限期保护的私权利益为基础,从而达到鼓励创作、创新,促进科学技术和文化艺术发展的目的。我们对民族传统文化的知识产权不完全等同于现行知识产权,也不同于平时所理解的简单的、静态的、封闭式的保管、保存式的保护,那无疑于固步自封,使之失去前进的步伐。民族传统知识是在群体中创造和流传的,开放性和广泛性是它存在和发展的根基,体现的更多的是群体文化特征。因此,最大限度地与社会结合才会使它们具有旺盛的生命力,而不能单纯从市场价值的角度认知。其次,武术的知识产权保护需要特别的立法技术。虽然武术属于中国传统知识的一种,但却具有区别于其他传统知识的特点,比如竞技武术中的先进的技战术,训练和恢复方法就更具有实践性的意义,对其定型需要有特别专业的立法技术来规范。因此应将武术作为中国传统知识中的一个独立的部分进行立法。最后,将武术的知识产权保护单独立法能为审判提供合法、专业的依据,提高审判的效率。效率,是民商法中永恒的话题。在现代高速发展的社会中,对文化的保护也应注重效率。我们主张建立“回应型”的法律制度,对武术进行专门的知识产权保护更是体现了这一理念。只有有了合适的法律,才能为审判的公正提供正确的前提;只有有了专业的法律,才能从根本上提高审判的效率,加强对武术知识产权人权益的保护。
4 我国有关武术法律保护的现状及出路
4.1 我国有关武术法律保护的现状
虽然武术是我国悠久的传统文化之一,但长期以来人们并没有给它以足够的重视。由于法律知识的宣传不够,一般人对武术的法律保护问题存在许多模糊认识,许多武术创作者和保护者也缺乏法律保护意识。大量的传统民间文学艺术或遭遇人为的破坏,或流失,或是权利人的权利得不到应有的保障。近几年来,我国逐步认识到保护传统民间文学艺术的重要性,并陆续制定了一系列的法律、法规。为保护有形的文化遗产,我国于1982年颁布了《文物保护法》,1997年颁布了《传统工艺美术保护条例》。但对于非物质文化遗产,只有《著作权法》规定的“对民间文学艺术作品的保护由国务院另行制定办法”这一条款。直到现在该办法也没有出台,而有关传统文化的知识产权问题却层出不穷。如以武术功夫驰名的少林寺,其知识产权面临大量的侵权现象:不少人把少林、少林寺当作泛用名词和商标使用;在美国、日本、德国等国家和地区抢注少林寺、少林拳等商标的事情接连发生;许多民间社会团体冒名少林寺进行武术演出;随意滥用“少林寺”开办武术学校;随意用少林拳术名称,甚至对一些传统的少林武术进行肆意修改。2004年,李连杰把“自己用于电影的1000多招武术动作,在美国注册专利”事件引起了法律界的轩然大波,某些专家们还对此行为表示质疑,认为武术可以受到版权的保护,但界定“侵权”异常困难。诚然,武术因其悠久的历史,在界定“首创”方面的确存在困难,但是李连杰的这种意识和行为却值得赞扬,他唤起了人们用法律保护武术的意识,催促人们尽快采取措施对中华传统的艺术进行保护。
再如2008年的《功夫熊猫》事件,美国一次又一次地无偿利用中国传统文化进行商业运作,可我国国内却没有关于这方面的法律对其进行规制。这不仅间接损害了我国民族传统,同时也没有尊重我国的传统知识、遗传资源或民间文学创造者的辛劳成果。针对此,2008年6月5日国务院颁布《国家知识产权战略纲要》,决定实施知识产权战略,完善知识产权制度,加强知识产权保护和防止知识产权的滥用,并讨论将传统文化纳入到知识产权保护的体系中。这可以说是一种历史的进步,也是中国武术的希望。
4.2 我国有关武术法律保护的出路
4.2.1 完善武术保护方面的立法
中华武术不论是作为一种民间文学艺术作品还是一种传统文化都应受到法律的保护。笔者认为保护武术的法律可以是多方面的,不仅包括著作权法,还应包括经济法和一些特殊立法。这里笔者建议应当建立保护中国传统知识的知识产权的专门法律或由国务院制定《中国武术保护条例》。这样就可以将武术以及其他传统文化全部涵盖进去,使有关武术方面的立法更加完善。
4.2.2 建立健全法律的保障机制
当然,如何将这些法律落到实处也是我们必须要关注的问题,建立全方位的保护机制会为法律的实施保驾护航。
(1)组织管理机制
虽然我国国家体委于1995年曾发布《经营性武术组织管理规定》。但该规定是对“民”不对“官”,且效力较低。国家应从中央到地方建立健全相应的组织管理体系,加强相关人才的培养,为武术知识产权的保护提供政策和制度的保障。
(2)普查整理抢救机制
普查是对文化进行保护的基础性工作,建立和完善民间艺术资料库,做好对武术的收集整理,建立档案,在国内法中应该将其作为一个重要部分予以规范,包括政府的责任、公民的义务、普查的方式和要求等均应该明确。
(3)传承、传承人的认定机制
推行武术文化命名制。借鉴“世界文化遗产”申报和“人类口头与非物质文化遗产”申报的做法,对优秀的民间传统文化遗产,按照逐级申报、专家机构或权威部门评估、政府审批的程序,给予相应的国家各级民间传统文化遗产的命名。
(4)建立许可制
模拟著作权法中对作品的许可制度,逐层建立武术文化的许可使用制度。具体可以包括:合理使用,即不经许可,不须付酬使用;法定许可使用,即不经许可,但须付酬的使用,如以教育为目的的出版;许可使用,既需获得许可又需支付使用费的使用,如对武术作品的复制等。未经允许,不得进行商业开发和使用技术秘密。
(5)民族传统文化的保障机制
为了使上述工作得以科学有效地落实,必须建立完善的保障机制,包括经费、机构、人员、税收优惠政策、专家咨询机构等。国家应设立专项经费,用于补助全国性或跨区域的重大项目的搜集、整理和研究,组织对重要民族民间文化遗产的专项保护,培养传承人,对做出突出贡献的人员进行奖励,加大对民间文化遗产抢救工程的支持力度。
5 结语
人类是一个有机的整体,文化是人类的共同财富。一个民族的传统文化是其和世界其他民族间相区别的重要标志,是一种整合和凝聚民族精神的根本力量。它的任何一种具体形式的消失,都将会对一个民族的延续和发展构成威胁。武术的发展面临着新的社会文化选择,我们要牢牢树立武术是民族文化重要组成部分的坚定信念,确立武术是民族文化的重要遗产这一坚实的理念,处理好武术发展中民族化与世界化,区域化与国家化,精英化与大众化,个性化与规范化等一系列的矛盾与冲突。使武术成为既蕴含传统意味的又具有现代活力的体育文化。
摘要:文章从武术作为我国传统文化和民间文艺作品的一种,应受法律保护的角度出发,对武术的涵义及文化特点进行阐述,通过探寻武术的法理保护根据对现行法律保护武术的状况进行分析,并指出应建立相应的立法以加强对其保护力度,从而为中国武术的发展保驾护航,使其弘扬世界。
关键词:武术,传统文化,法律保护
参考文献
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“假离婚”也受法律保护 篇11
原告阿珍诉称,自己与阿强于2000年登记结婚,并在2002年生育了女儿小飞,一家三口的小日子过得红红火火。
2008年1月,阿珍发现自己意外怀孕,自己与阿强都很想将这个孩子生下来。但是考虑到双方均为某医院正式职工,为避免违反计划生育政策而双双被开除,两人便于两个月后办理离婚登记。7个月后,儿子小云出生了。
双方办理离婚登记后,仍保持着夫妻关系,共同抚养两名子女,且共同出资在阿强父母名下的宅基地建筑了3层半房屋以及购买汽车一辆。但阿强自2010年开始与其他女性建立了恋爱关系。
阿珍请求法院判令双方离婚后共建的房屋及购买的车辆所有权归自己,被告阿强抚养小云并独自负担抚养费;阿强一次性补偿自己15万元。
萝岗法院经调查了解到,原来,在儿子小云出生后一年多,阿珍发现阿强的行为有些怪异,常常会三天两头不回家,她也听到了“阿强又有了新欢”的传言。阿珍怕没有婚姻关系作为保障,阿强会变心,便与阿强达成了一份协议。
协议约定:阿强与阿珍于2008年2月29日因计划外生育儿子,双方协议离婚。但双方离婚后仍保持夫妻关系,履行夫妻之间的权利与义务,离婚后的财产为共同拥有,阿强每月支付6000元作为家庭使用。如拒绝支付,阿珍有权向阿强追要此笔费用。
协议签订后,阿强的行为并没有收敛多少,于是在阿珍的要求下,两人于2014年又签了一份协议。
第二份协议约定:阿强、阿珍于2008年2月29日因要計划外生育儿子,双方协议离婚,现双方达成共识,儿子、女儿归男方抚养,离婚后共同建造的房屋和小车归阿珍所有,另支付10万元给阿珍作为补偿。
但这份更为苛刻的协议并未留住阿强的人和心,当年8月,阿强与其新欢缔结了另一段婚姻关系。阿珍遂将阿强诉至法院,要求履行上述协议。
阿强辩称,自己与阿珍是因为感情破裂才协议离婚的,在离婚后才发现阿珍已经怀孕。自己是出于守信和责任,才继续在经济上和生活上都对阿珍进行照顾。至于自己与阿珍签订的两份协议,均是阿珍以“向单位举报自己超生”为要挟的情况下签订的,并非自己的真实意思。
萝岗法院认为,阿珍举报阿强违反计划生育政策,并不属于宣扬他人隐私或捏造事实,阿强主张其受原告胁迫而签订两份协议书的理由不成立。
法院最后判定,阿强承诺补偿阿珍10万元以及所购置小车归阿珍所有;双方婚后共同建造的房屋,考虑到两个子女均随阿强生活,阿珍无需支付抚养费,且阿珍在离婚时已取得双方婚姻关系存续期间另一套房屋的产权,为保障阿强与两个子女及其他家庭成员的居住权,该房屋应由阿强使用。但是,阿强应支付对应的10万元给阿珍。
法官表示:“假离婚”同样受法律保护,如果对方见异思迁,另一方将是事件的受害者和牺牲品。同时,“假离婚”的起因,几乎都是为了规避各种社会管理秩序,或者是侵害集体或者他人的合法利益,是于法不容的。
(摘自《广州日报》 )
空气污染与法律保护 篇12
一、空气现状
空气对于我们每个人来说都是极其重要的, 我们也时刻感受着空气与环境的变化, 那么当今我国空气现状究竟如何?想要了解大气的状况, 我们将从影响大气污染的因素 (二氧化硫和碳氧化物) 的状况来对大气环境的现状进行观察分析。
根据我国环境部发布的数据可以看出我国的大气状况, 近年来我国酸雨、雾霾等极端天气频发, 且多集中于经济发展较好的地区, 而从近年来二氧化硫的走势和碳氧化物的排放量可以看出大气环境的污染程度近年来虽然整体上有所减缓, 但是污染依然是相当严重的, 就2014年一年来说二氧化硫的排放量就高达1974.4万吨, 而氮氧化物的排放总量则高达2078万吨, 如此庞大的污染物排放量势必会给大气污染治理带来极大的挑战。其中主要的是工业方面污染尤其严重, 几乎占据了废气中污染物排放的大部分。同时大气污染呈现出一种地域性的特点, 相对而言西北部地区空气质量明显优于其他地区, 其发生雾霾和酸雨等极端天气的频率也少于其他地区, 而空气污染比较严重, 极端天气频发的主要有京津冀地区, 长江三角洲地区和珠江三角洲地区等经济和工业发展较好的地区。同时根据走访调查发现城乡大气质量差距较大, 一般来说乡村的大气质量明显优于同地区的城市大气质量。
二、大气污染的成因
大气污染的原因主要有自然原因和人为原因两种, 自然原因主要是指由于火山爆发、森林火灾等自然原因造成的大气污染。人为原因是指由于人类的生产生活等活动造成的大气污染, 这种原因易于改变、调控, 所以常常会受到我们更多的关注。
而造成大气污染的人为原因通常包括以下几种:
(一) 工业源, 近几十年来工业的发展速度无疑是惊人的, 但是伴随着高速的工业发展, 工业对大气造成的污染也是惊人的。尽管国家对工业排放污染气体做出了较严格的限制, 但是工业发展过程中排放的大量废气依然对我们的大气环境造成了严重的危害。如2014全国废气排放总量中工业源在二氧化硫排放中占比约为88%, 在氮氧化物排放占比约为67.6%。对比近些年的大气状况, 工业产生的废气污染无疑成为大气污染最重要的污染来源。
(二) 机动车, 交通运输的发展带来了机动车等的不断变革与发展, 随着机动车, 船舶、航天业的发展, 交通工具尾气中排放的一氧化碳、氮氧化物等气体越来越多, 无时无刻不在污染着空气, 给大气质量带来了极大的压力。如2014年一年内单机动车一项排放的氮氧化物总量就高达627.8万吨。
(三) 生活污染, 中国人口数量庞大和不合理的使用等就造成了每天都会有大量的生活污染排放到空气中, 如2014年二氧化硫排放高达233.9万吨, 氮氧化物则有45.1万吨排放量, 这样的排放量也给我们的大气环境造成了一定影响。
(四) 农业污染, 农业污染同样也是大气污染的一部分, 农业污染具有集中性和时间性的特点, 主要集中于农作物收获时, 大量的焚烧秸秆等也对大气造成严重污染, 容易造成短期的雾霾现象。
(五) 其他污染, 当然大气污染中也包含着一些其他污染, 也给大气环境带来了压力。
三、立法现状及具体实施
现状:我国如今在空气污染方面的法律法规主要有《中华人民共和国大气污染防治法》、《华人民共和国环境保护法》, 其他法律规定关于大气污染方面也略有提及。而将于2016年1月1日实施的新《大气污染防治法》将从大气污染防治标准和限期达标规划, 大气污染防治的监督管理, 大气污染防治措施, 重点区域大气污染联合防治, 重污染天气应对和法律责任等方面做出了具体的法律规定。
各省市自治区根据相关的法律规定来应对大气污染及其治理问题, 部分省市根据自身情况制订了相应的地方性法规, 如北京、天津、上海、江苏、浙江、山西、安徽等地均制订了《大气污染防治条例》。但是关于地方法规仍然存在着一些问题, 如很多省市并未就大气污染防治做出适应本省市的地方性法规, 在做出地方性法规的一些省市, 如湖北、山东等省关于大气污染方面的地方性法规太过陈旧, 并不能很好地与当今情况结合。
在法律和地方法规均对大气污染做出了相关的规定, 那么如何使法律法规在实践中得到严格具体的实施和执行就成了我们关心的问题。在走访调查的过程中, 我们发现虽然法律法规做出了规定, 但是具体执行中出现的一些问题还是不容小觑的, 首先一些地方政府和环保部门出现了执行力度不够的情况, 出现集中性的执法, 流于表面, 即短暂的大规模执法, 之后便对违法企业或者污染问题视而不见, 又或者出现地方政府各部门之间对于此类问题相互推诿的状况, 不能很好地解决问题。其次一些地方对环境问题不够重视, 公众环保意识不强、参与度较低, 出现了公众对环境问题视而不见的情况, 公众无法很好地参与到环境保护中来。
四、解决方法及建议
(一) 完善相关的法律法规, 虽然中央和地方对于环境保护和大气污染治理方面都给予了极大的关注, 但是如何使国家的法律能够与各省市自治区的具体情况相适应, 这就需要地方要做出相应的政策、办法等, 尤其应该对于环境保护和大气污染治理方面给予重视, 用地方性法规使国家法律与地方具体情况相适应, 同时地方性政策方法等也要与时俱进, 与当今情况更好地结合, 而不是一味守旧, 一成不变, 要根据具体的情况做出相应的改变。
(二) 完善相关法律责任, 完善的法律责任能够更好地从法律层面给大气污染者起到威慑作用, 使其不敢或不能触碰法律的“高压线”, 如对于污染大气的企业可借鉴环保法的做法, 对于违反法律规定和不改正的按日计罚。对于格设备的相关制造者、销售者、使用者要加大、加重处罚, 尽可能地避免污染。其次, 对于执法人员要严格要求, 对于玩忽职守的执法人员要依法追究责任, 使其认真执法、负责执法。
(三) 给公众更多的参与权, 比如扩大环境诉讼主体的范围。根据环保法第五十八条的规定:1.依法在设区的市级以上人民政府民政部门登记;2.专门从事环境保护公益活动连续五年以上且无违法记录的社会组织可以向人民法院提起环境诉讼。新的环保法虽然诉讼主体的范围已经进行了增加, 但是关于环境诉讼主体的要求仍然过于严格, 个人认为可以放松主体范围, 使更多关注环境和大气污染治理的人能够成为诉讼主体, 参与到治理的过程中来。
(三) 加大对环境保护和大气污染治理方面的法律宣传, 让广大的公众能够参与到治理的过程中, 提高公众的环保素养, 提高他们对环保的重视, 增强环保意识, 懂得如何运用法律来维护自己的权益, 保护我们赖以生存的大气环境。
五、结语
大气的污染不是一天两天, 一年两年的时间造成的, 同样地, 大气污染的治理工作也不是一蹴而就的, 尽管我国近些年来一直致力于环境保护和大气污染的防治, 但是效果并非立竿见影, 这也是一个过程。因此, 我们要继续加强环境保护和大气治理, 不能为了发展经济而牺牲环境, 要走可持续发展的道路, 使经济健康地发展, 同时要运用好法律的手段来保护我们的大气环境, 使大气环境的保护能够有强制的保障。
摘要:近些年来我们在感受现代化带来的便利同时, 也注意到了其带来的一些变化。高楼越来越多, 绿地越来越少, 以前稀疏平常的天空蓝天白云变得越来越少看见, 周围总是一片灰蒙蒙, 同时我们感受到了酸雨, 雾霾等极端天气带来的危害, 而这一切改变都源于我们生活的环境, 严重的大气污染。
关键词:现状,成因,立法,治理
参考文献
[1]吴兑.近十年中国灰霾天气研究综述[J].环境科学学报, 2012 (02) .
[2]张玉军, 侯根然.浅析我国的区域环境管理体制[J].环境保护, 2007 (09) .